讀者權論論文(熱門22篇)

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讀者權論論文(熱門22篇)
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總結使我們能夠更清晰地了解自己的目標和愿景。如何寫一篇有說服力的議論文是每個寫作者都需要掌握的技巧,下面我來分享一些寫議論文的方法。這里有一些關于總結的經(jīng)典范文,供大家參考和學習。

讀者權論論文篇一

股東會行使下列職權職責:

(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;。

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項;。

(三)審議批準董事會的報告;。

(四)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;。

(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;。

(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;。

(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

(八)對發(fā)行公司債券作出決議;。

(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;。

(十)修改公司章程;。

(十一)公司章程規(guī)定的其他職權。

對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

讀者權論論文篇二

1.對廠內各項基金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權。有權根據(jù)工廠生產經(jīng)營情況發(fā)生的'變化,對資金、費用的使用提出調整方案。

2.對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的收、支款項有權勸阻、制止和向上級反映。

3.對廠部集中審編的有關財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權提出修改意見。

4.有權對各倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。

5.有權組織召開經(jīng)濟活動分析會,并向各部門索取有關資料和報表。

6.有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。

讀者權論論文篇三

《中華人民共和國行政訴訟法》第54條中明確規(guī)定了論文范文行政行為超越職權、濫用職權的,人民法院可判決撤銷或部分撤銷,以下就是由為您提供的議行政超越權。

與此同時,行政超越職權與行政濫用職權這兩種行政行為的概念與特征卻沒有在立法、司法中給予明確說明。這個問題在我國行政法理論界一直倍受青睞,卻沒有統(tǒng)一認識,存在不同的觀點。在國外,無論是大陸法系國家、英美法系國家還是普通法系國家也都將行政超越職權與行政濫用職權列為行政救濟與司法控制的對象。

行政超越職權,簡稱為超越職權或越權。比較法視野中,由于各國政治體制、歷史背景、法律傳統(tǒng)、法學理論等差異,對行政超越職權的理解不盡相同。在法國,越權之訴在行政法中具有非常重要的地位,是指當事人的利益因行政機關的決定而受到侵害,請求行政法院對該行政決定的合法性進行審查,并撤銷違法行政決定的救濟手段。越權之訴的理由包括:無權限(包括積極的無權限即作為的無權限和消極的無權限即不作為的無權限);形式上違法;權力濫用;違反法律。比之我國《行政訴訟法》第54條,“無權限”與“超越職權”相對應,“形式上違法”與“違反法定程序”相對應,“權力濫用”與“濫用職權”相對應,“違反法律”與“適用法律、法規(guī)錯誤”相對應。在美國,超越職權指超越法律規(guī)定的管轄范圍、權力、限度或缺少法律規(guī)定的權力。與“獨斷專橫、反復無常、濫用自由裁量權”、“同憲法規(guī)定的權力、權利、特權、豁免權相抵觸”、“沒有遵守法律規(guī)定的程序”和“沒有事實根據(jù)”這四種情形并列為違法行為。在英國,行政越權在司法實踐中不斷發(fā)展、完善,法院判例為其積累了非常豐富的內含,具體指:行政機關行使權力,超越法定范圍,或在法定權限范圍內違反法律規(guī)定。包括:違反自然公正的原則;程序上越權;實質上越權。與我國相比,英國行政法之越權不限于“行政超越職權”,可以說涵蓋了我國行政法上所有的違法情節(jié)。

不難發(fā)現(xiàn)我國行政超越職權與外國行政法上的越權可比性不強?,F(xiàn)對我國行政超越職權定義的不同觀點做如下歸納:第一種觀點超越行政權限說?!俺铰殭嗍切姓C關超越法律授予的權限范圍,行使了不應由自己行使的權力?!?/p>

此說是該觀點最具代表性的說法,即行政機關在自己職權范圍外行使職權的行為。支持此說的一些學者還將越權主體擴大到除“行政機關”外,“行政機關工作人員”、“法律、法規(guī)授權的組織”和“行政機關委托的`組織”都可成為行政越權的主體。這種擴大是否科學,將在下文“行政超越職權的判斷標準”一節(jié)中詳細闡述。第二種觀點超越行政職權說。行政超越職權是指:行政主體超越其法定行政職權(包括權限和權能)的違法具體行政行為,它在法律上不產生效力,包括實體越權與程序越權。上述兩種觀點的最大區(qū)別在于:超越行政權能是否屬于行政越權之情形。行政職權由行政權限和行政權能二者構成。權限是行政職權的平面范圍界限,包括事務管轄權、地域管轄權和層級管轄權;權能是行政機關完成行政管理任務所采取的方法、手段和措施。第一種觀點將行政越權的范圍限制在“超越權限”內,否定了“超越權能”也屬于行政超越職權的情形;第二種觀點則認為行政行為只要超越了法定職權,無論是權限還是權能的超越都構成行政越權。筆者認為,權限與權能是一對不可分割的概念,共同構成了行政主體的行政職權,沒有權限的職權將無施展之地,沒有權能的權限亦無實際意義。第三種觀點超越“無權結合說”。該說擴大了行政超越職權的涵義,認為行政機關在根本無權限的情形下行使職權也屬行政越權。這與法國越權之訴的理由一致,但是筆者認為法國的越權之訴不能與我國的行政超越職權理論相對應,明顯法國越權之涵義廣于我國。

面對如此復雜的情形,根據(jù)越權的主體范圍不同,此說又作如下區(qū)分:行政機關超越說。該說強調行政超越職權的主體只能是行政機關,其他任何組織、個人都不可能成為超越職權的主體。認為超越職權是行政主體在行政管理中,行使了法律、法規(guī)未授權的行政權力,或超越法律、法規(guī)授予的權限,是一種“實體上的作為形式的行政違法行為”,只要客觀上該行為超越了法定職權,就構成行政超越職權。行政機關與非行政機關結合說?!靶姓铰殭嗍侵福盒姓C關實施具體行政行為,超越法律、法規(guī)賦予其的權限,實施了不屬于自己行政職權范圍的具體行政行為;非行政機關組織實施具體行政行為,應有法律、法規(guī)的授權,或有權行政機關的委托,無授權或無委托實施的行政行為,亦屬行政超越職權。”該說認為行政超越職權的主體不僅包括行政機關,還包括行政機關的公務人員、非行政機關組織及其工作人員。外部行政機關與內部行政機構結合說。支持此說的學者認為:法律不僅要求行政機關要在法定權限范圍內對外行使其職權,還要求行政主體內部各機構和人員也必須在法定職權內行使權力。法律不允許行政機關內部機構及其人員相互之間逾越權限。該說基于行政機關內部依職權所進行的機構設置與權力再分配,如果不承認內部機構及成員之間越權的違法性,那么這種權力的分配設置將失去其意義。

讀者權論論文篇四

改革開放以來,我國的中小企業(yè)發(fā)展很快,在整個國民經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越重要的作用,為我國的經(jīng)濟增長做出了極大的貢獻?,F(xiàn)在,我國中小企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的95%。但近年來由于企業(yè)競爭的激烈,使許多企業(yè)面臨較大的困難,其中主要的就是中小企業(yè)融資難的問題。我們必須解決這些問題,多給中小企業(yè)融資創(chuàng)造條件,降低他們的融資成本和門檻,促進它們在未來發(fā)揮更重要的作用。

二、我國中小企業(yè)融資現(xiàn)狀。

我國中小企業(yè)普遍存在著融資困難的現(xiàn)狀,具體表現(xiàn)在以下兩方面:

(一)融資途徑不暢通從內源融資來看,我國中小企業(yè)的現(xiàn)狀不盡人意。一是中小企業(yè)分配中留利不足,自我積累意識差。二是自有資金來源有限,資金難以支持企業(yè)的快速發(fā)展。從外源融資來看,中小企業(yè)可以選擇銀行貸款、資本市場公開融資和私募融資等三種渠道。但目前我國中小企業(yè)的外源融資渠道方面并不暢通,銀行一般對中小企業(yè)貸款十分慎重,條件較為苛刻。

(二)融資結構不合理。

主要表現(xiàn)在:。

(2)在以銀行借款為主渠道的融資方面,借款的形式一般以抵押或擔保貸款為主;

(3)在借款期限方面,中小企業(yè)一般只能借到短期貸款。

三、我國中小企業(yè)融資高成本的原因分析。

(一)中小企業(yè)自身信用差,經(jīng)營狀況不佳,導致金融機構為了盡可能的降低風險,通常會增加許多提供貸款的附加條件,提高融資成本。

(二)信用擔保體系的不完善,中小企業(yè)尋求擔保困難。

(三)政府扶持力度不夠。國家“抓大放小”的.政策造成了中小企業(yè)市場競爭環(huán)境的不確定和競爭條件的不平等。

四、我國中小企業(yè)融資問題的對策建議。

(一)改善中小企業(yè)融資環(huán)境和拓寬融資渠道一是中小企業(yè)要注重改善自身融資環(huán)境。中小企業(yè)必須加大自身信用制度的建設,規(guī)范企業(yè)的公司治理結構,健全企業(yè)財務管理制度,同時在融資時還要做到積極還債、適度負債、按需負債。

二是中小企業(yè)應拓寬融資渠道。要跳出單純依賴銀行間接融資的誤區(qū),在充分發(fā)揮銀行間接融資的同時,要將直接融資和間接融資相結合。

1、建立中小企業(yè)行業(yè)協(xié)會或聯(lián)盟。協(xié)會或聯(lián)盟內的中小企業(yè)加強互助合作,這樣,某些中小企業(yè)的融資困難則可以在協(xié)會或聯(lián)盟內得到解決。

2、加大兼并與聯(lián)營、合資的力度。中小企業(yè)應積極進行聯(lián)營或合資,通過與實力雄厚的企業(yè)聯(lián)營可以解決其自身的資金困難,另一方面也可以學習外方的先進管理經(jīng)驗和技術。

(二)完善中小企業(yè)融資的有關金融體系一是要建立完善的中小企業(yè)政策性金融體系。金融機構應繼續(xù)拓寬對中小企業(yè)融資的渠道,創(chuàng)造公平的融資環(huán)境。鼓勵銀行豐富貸款品種支持中小企業(yè)的發(fā)展,鼓勵民營資本進入金融領域。

二是建立和健全對中小企業(yè)融資的信用評價體系和信用擔保體系。建立中小企業(yè)評級制度,以信用等級作為判斷貸款信用可信度的標準。同時必須建立多層次的中小企業(yè)信用擔保體系。

三是完善資本市場結構,建立多層次的市場體系。推出針對中小企業(yè)直接融資的新市場,適當降低新市場中小企業(yè)發(fā)行上市的門檻。

四是建立對非國有中小企業(yè)的貸款制度。國有商業(yè)銀行應對非公有企業(yè)一視同仁,按照商業(yè)銀行的經(jīng)營原則,加大對非國有經(jīng)濟的投入力度。

(三)加大對中小企業(yè)融資的扶持政府對金融機構支持中小企業(yè)融資實行減稅、貼息、補貼等優(yōu)惠政策。以調動金融機構為中小企業(yè)融資的積極性。針對中小型企業(yè)量大面廣,布局分散的特點,政府實行分類指導,鼓勵優(yōu)勝劣汰,采取適者生存的競爭性措施。對產品有銷路,市場前景廣闊,技術創(chuàng)新能力強,效益好的中小企業(yè),進行重點優(yōu)先扶持。

(四)針對中小企業(yè)不同時期的融資需求,制定不同的融資策略中小企業(yè)在各發(fā)展階段應該選擇不同的融資策略,防止企業(yè)因融資不慎導致財務狀況惡化。

(1)創(chuàng)業(yè)期??蛇x擇股權資金、創(chuàng)業(yè)基金以及抵押貸款等方式進行融資。

(2)成長期。企業(yè)可著手在資本市場上尋求資金的支持。此時企業(yè)的贏利能力很高,銀行或非銀行金融機構在利益的驅動下會降低借貸的門檻。

(3)成熟期。要思考戰(zhàn)略投資的問題。由于原有的業(yè)務已經(jīng)發(fā)展成熟,而新業(yè)務還沒有為企業(yè)貢獻利潤,此時企業(yè)的贏利能力已經(jīng)大不如前,所以,此階段的企業(yè)獲取發(fā)展資源時,盡量使用自有資金。

(4)擴張期或衰退期。通過制度創(chuàng)新,運用切合實際、行之有效的改革形式及新的管理方法。

合理地進行投資,并謹慎地進行資本運作,就能有效地規(guī)避風險,從而使中小企業(yè)得到進一步發(fā)展。

(五)推動債權融資市場的多元化。

通過發(fā)展專業(yè)化的面向中小企業(yè)的中小金融機構,為中小企業(yè)提供更優(yōu)質的服務。發(fā)展融資租賃業(yè),這是企業(yè)進行長期資金融通的一種有效手段。一般來說,企業(yè)進行融資租賃的成本比貸款低、風險較小,而且其方式靈活、方便,比長期貸款和發(fā)行股票、債券受較少限制。而我國在這方面還很欠缺,租賃公司的規(guī)模很小,融資租賃的金融杠桿作用沒有充分發(fā)揮出來。

讀者權論論文篇五

論文摘要:本文探討了領導者中的職權權形式,一是職位權力;二是領導者作為個體所具有的影響力,即個人權力。論文認為有效的管理應該把職權和個人權力兩種形式的權力結合起來,充分利用個人權力來影響職工、激勵職工。本文還探討了領導者個人權力的形成和內涵。

論文關鍵詞:職位權力,個人權力,有效的管理。

現(xiàn)代管理由原來的“以事為中心”,發(fā)展到“以人為中心”,由傳統(tǒng)的物質生產管理發(fā)展到現(xiàn)代的心理學管理,它的理論基礎由“經(jīng)濟人”假設發(fā)展到“復雜人”假設,對“人”的思索,改變了傳統(tǒng)的管理模式。其中的領導者權力問題也引起了人們的重新思考。

“職位權力是最基本的權利形式,它具有法律效力,是一種維持秩序的手段和工具,是一種社會支配和協(xié)調的機制”。職位權力是因為在組織中擔任一定的職務而獲得的權力。它的主要特點有:

(1)合法權,就是組織中等級制度所規(guī)定的正式權力。

(2)獎賞權,就是決定提供還是取消獎勵、報酬的權力。

(3)懲罰權,就是指通過精神、感情或物質上的威脅,強迫下屬服從的一種權力。

以上三種權力都與組織中的職位聯(lián)系在一起,是從職位中派生出的權力,因此統(tǒng)稱為職位權力。

對職工來說,職權是一種約束工具,而對于領導得來說,職權是上級賦予的凌駕于個人權利之上的附加權利,包含著限制、懲罰、獎賞職工的權利,這種權利總是和一定的職位聯(lián)系在一起的。職權的大小由職位的大小所決定,由職位領導者行使。

職權是職工難以抗拒的外部力量,因為職權控制了職工需要的滿足。職位權力不但掌握著職工物質利益的分配,而且還控制著職工的名譽、地位的分配,它和職工的生活聯(lián)系在一起,因此工人對職位權力的服從是被迫的、被動的,職工迫于生活的壓力不得不服從職位權力。職位權力的特殊功能是使職工服從領導,領導得能以強制、引誘、驅使等方式,使職工按照自己的意愿行動,以實現(xiàn)特定的組織目標。這樣它就把領導者和被領導者推到一個相對立的`境地。如果領導者一味地依靠職權來組織管理職工,那么職工的工作熱情、工作積極性、工作潛能、創(chuàng)造力就不能得到充分發(fā)揮。

在現(xiàn)代人力資源管理中,人本管理成為一種發(fā)展趨勢。現(xiàn)代人是強調注重自我實現(xiàn)、自我價值、自由發(fā)展的有個性的人。領導者只能改變管理方法,適應“人性”的發(fā)展,研究人和事綜合的任何管理和目標管理。職位權力的力量來源于服從,不管它有多么不可抗拒,職工行為的改變最終還是掌握在職工自己手里。領導者職位權力的作用是通過職工的服從來實現(xiàn)的,在強調“人性”的現(xiàn)代人力資源管理中,職工用盡一切辦法來逃避、反擊和漠視不符合“人性”、并且強加于領導得身上的職位權力功能,所以職位權力的功能在下降。

領導者的個人權利不是上級賦予的法定權利,而是通過出色的成績獲得的,表現(xiàn)為領導者對職工的非權利影響力,是非被迫影響和改變他人的心理與行為的力量。職工是否接受這種影響不是強制的,而是自愿的、不自覺的,不會受到職權人的懲罰和獎賞。這種非權利影響力主要來源于領導者的個人魅力,包括領導者的高尚品德、工作能力、精深的業(yè)務知識、客觀的人際關系態(tài)度、誠信等。

領導者的高尚品德指高尚的品行、人格、道德。這種品德對職工產生一種非權利影響,職工信任和尊敬這樣的領導者,把他當成自己的榜樣,從而產生一種內在的依附感和服從感,會不自覺的追隨領導,使組織目標順利實現(xiàn)。

領導者的工作能力,表現(xiàn)了一個管理者的管理水平。工作能力強的管理者會巧妙地使用職權,靈活地運用管理藝術,針對性地解決組織中出現(xiàn)的矛盾。職工對有才能的管理者總是抱著一種尊重和羨慕的態(tài)度,進而影響職工的工作積極性、工作熱情,這樣領導者的個人權利就產生了積極的正面效果。

領導者精深的業(yè)務知識往往是吸引職工的魅力之一。一個組織如果缺乏人才,就不會是一個有前途的組織,職工自然受到牽連。所以職工對自己組織中的專家總懷著一種贊美和依賴的態(tài)度,當然對他們的合理命令也言聽計從。

領導者客觀的人際關系態(tài)度,會使職工感到溫暖、公正、民主,從而和領導者建立起一種良好的感情關系。這種良好的感情關系可以保證管理者的影響力大大提高,職工會主動地、創(chuàng)造性地完成領導交付的任務。

領導者的誠信不欺,可增強組織中職工的向心力和凝聚力。管理者如果能對職工開誠布公、追求真誠,職工感到平等就會不遺余力地奉獻自己的工作熱情。管理者若不守信用,就不會被職工認可和接納,他們的威信在職工中就會下降,自然他的領導與管理就會被職工忽視和反對。

3有效的人力資源管理。

有效的人力資源管理使職工愉快的、有創(chuàng)造性的完成任務,使組織目標順利實現(xiàn)的管理。在有效的人力資源管理中,管理者可以行使職位權力和個人權利,但他們往往更多的考慮如何使用個人權利來影響職工、激勵職工、讓職工自我管理,更多地考慮職工的感受和情緒,注重營造一個職工能發(fā)揮自己潛能的工作環(huán)境、注重員工的高級需要的滿足。

有效的人力資源管理在組織中形成后,職工就會形成一種團隊精神,他們會朝著組織目標拼博、自強不息。日本松下員工的信條是:“只有通過公司的每個成員的協(xié)力合作才能實現(xiàn)進步與發(fā)展?!蔽覀儾浑y看出,有效的管理也是民主的管理,職位權力固然不可少,但領導者的個人權利的積極影響以及充分尊重員工的價值觀念是組織充滿活力、具有競爭力的根本源泉。

越是優(yōu)秀的管理者,越善于運用自己的個人權利來管理職工、激勵職工,使自己真正成為一只領頭雁。

參考文獻。

1張忠仁.職權與服從[j].錦州師范學院學報(哲社版),1993,(2)。

2周郭頤,通書[m],上海:古籍出版社,.

4俞文釗.管理心理學[m],東北財政大學出版社,2000。

讀者權論論文篇六

電子商務并不是一種新現(xiàn)象,也不僅限于因特網(wǎng),商人和企業(yè)許多年來一直在使用各種不同的電子化網(wǎng)絡來交換商業(yè)數(shù)據(jù)。為大家分享了電子商務知識產權的論文,一起來看看吧!

摘要:隨著網(wǎng)絡技術的快速發(fā)展,電子商務活動正以前所未有的速度創(chuàng)造著新的商務環(huán)境,而我們所定義理解的知識產權是在網(wǎng)絡和電子商務沒有出現(xiàn)或者是在還沒有得到廣泛普及應用的時候提出的,因此產生了許多關于知識產權方面的糾紛。網(wǎng)絡具有虛擬性,知識產權本身也具有非物質性的特點,兩種“虛擬性”的碰撞勢必會對電子商務中的知識產權保護造成極大的沖擊,電子商務環(huán)境下催生的新侵權方式也對知識產權人的利益造成了新的危害,這就需要我們完善電子商務中的知識產權保護,從而促進電子商務的持續(xù)健康發(fā)展。

關鍵詞:知識產權;電子商務;沖擊與挑戰(zhàn);侵權方式;保護措施。

知識產權是一個經(jīng)過長期發(fā)展、演變形成的概念,專利權和商標權都是伴隨著近代資本主義工商業(yè)的發(fā)展而逐漸興起的。相比知識產權制度的較為悠久的歷史,電子商務的發(fā)展時間則短得太多,它是伴隨著計算機網(wǎng)絡技術而興起的一種嶄新的商務手段。我們所定義理解的知識產權是在網(wǎng)絡和電子商務沒有出現(xiàn)或者是在還沒有得到廣泛普及應用的時候提出制定的,但今天電子商務活動正以前所未有的速度創(chuàng)造著新的商務環(huán)境,這就出現(xiàn)了許多亟待解決的新問題,我們的知識產權制度也就需要不斷地改進和完善。

一、電子商務對知識產權保護的沖擊與挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)的知識產權保護是在特定的時間空間中保護知識產權所有人對其智力成果享有的專有權利,不允許其他人在法律不允許的范圍內實施他人的智力成果,而電子商務的產生,不僅打破了知識產權保護的時空范圍還對其專有性質下的人身、財產利益產生了重大威脅,并且對知識產權保護程序也發(fā)出了挑戰(zhàn)。

(一)著作權。

著作權又稱權人一般只能在申請國享有獨占的權利,而域名則不具有地域性,它在唯一的、排他的同時又具有全球性,所以很有可能出現(xiàn)域名與商標沖突的情況,例如,a國的甲與b國的乙均只在本國申請了相同的注冊商標,在他們用自己的商標申請域名時,就會產生沖突。

二、電子商務中對于知識產權侵權的方式。

(一)著作權。

著作權問題是電子商務中出現(xiàn)最多的知識產權問題。我國著作權的主要內容有二,分別是著作人身權與著作財產權。著作人身權中的發(fā)表權顧名思義,即決定作品是否公之于眾的權利,著作財產權中的復制權及發(fā)行權則與作者對其著作權享有經(jīng)濟利益有莫大的關系。而有些行為,例如未經(jīng)過允許、未支付報酬私自將著作權法所保護的傳統(tǒng)作品數(shù)字化或者直接將數(shù)字形式存在的作品投放網(wǎng)絡,進行網(wǎng)絡傳播、無形交易,這就在電子商務環(huán)境下侵犯了著作權人的發(fā)表權以及發(fā)行權,同時將作品轉化成數(shù)字化這一過程也涉嫌侵犯了作者的復制權。作品一旦在網(wǎng)絡上公之于眾,其傳播速度之快是無法想象的,作者的信息網(wǎng)絡傳播權也就遭到侵害。由于網(wǎng)絡上的交易具有隱蔽性的特點,這就給抄襲、剽竊、冒名頂替以及將他人作品稍加修改署上自己的姓名的一些侵權行為提供了便利,這也就侵犯了作者的署名權、發(fā)行權、復制權、修改權以及保護作品完整權。并且,在電子商務環(huán)境中,商務信息以及數(shù)據(jù)庫也是著作權所保護的重要對象,這涉及侵權與被侵權,篡改、盜用他人的創(chuàng)造性商務信息及管理數(shù)據(jù)庫等侵權行為。

其次,網(wǎng)站網(wǎng)頁起到了提供交易平臺、展示商品性能的作用。網(wǎng)站的設計體現(xiàn)了制作人的智力勞動成果,其實質應為匯編作品,因此筆者認為應屬于著作權法所保護的作品范圍,這里就涉及到素材、網(wǎng)頁復制、非法使用網(wǎng)頁、超鏈接等侵權問題。有些網(wǎng)頁制作者未經(jīng)許可未支付費用將他人的文字作品、攝影作品、美術作品、音樂作品作為素材使用在公共網(wǎng)頁網(wǎng)站上來獲取利益,這顯然侵犯了作者對作品享有的發(fā)表權、發(fā)行權、復制權、展覽權、表演權。這也是對其鄰接權的一種侵犯,例如錄音錄像著作者權、表演者權等等。另外,前文提及,網(wǎng)頁的制作應屬于著作權保護的作品范圍內,但網(wǎng)頁的復制以及非法使用他人網(wǎng)頁的現(xiàn)象也大量存在。網(wǎng)站上非法使用超鏈接的問題更是棘手,在一個網(wǎng)站上通過超鏈接的模式,輕易將其他網(wǎng)頁上的某種信息直接鏈接到自己的網(wǎng)站上,或者直接將下載地址超鏈接到網(wǎng)站上提供直接下載服務,這是一種典型的復制行為。如果只是將他人的網(wǎng)站鏈接到自己的網(wǎng)頁上,也存在著對被鏈接的網(wǎng)站的侵權行為承擔連帶責任的風險。

(二)專利權。

在電子商務環(huán)境下,專利的保護對象主要是:技術專利、商業(yè)方法等。圍繞著國內外電子商務專利的現(xiàn)狀分析,國內大多數(shù)的專利覆蓋在電子支付與安全保障等方面,一些網(wǎng)絡傳輸技術、數(shù)據(jù)庫、物流系統(tǒng)等方面略有涉及數(shù)量很少;國外的電子商務專利主要關注電子商務方法,即商業(yè)方法方面的專利最多。

電子商務的發(fā)展催生了很多專利權保護的新客體,例如商業(yè)方法、電子商務模式、電子商務軟件、網(wǎng)絡技術、電子支付技術等等,而這些包括商業(yè)方法在內的專利,與電商企業(yè)的經(jīng)濟利益、所獲收益大大相關,而我們在電子商務的商業(yè)方法、商業(yè)模式等方面的'保護仍十分不足,但在電子商務環(huán)境下這些方法手段會被競爭對手快速復制。對于網(wǎng)絡上的電子商務經(jīng)營模式給予專利的保護,盡管面臨很大爭議,但它確實可以刺激及推動電子商務的發(fā)展,電子商務模式已成為專利保護的一種客體,事實不容忽視。另一方面看,通過電子方式進行知識產權的申請核準也是一種發(fā)展方向,是一種特殊的電子商務,但其中也暗藏著搶注的弊端。

(三)商標權與域名。

在電子商務中商標權侵權方式中最普遍存在的應該就是域名搶注行為。所謂域名搶注,又稱惡意注冊和使用域名,是指注冊人將他人的注冊商標、企業(yè)名稱等搶先注冊為自己域名的行為。我國的一些著名企業(yè)和商標,例如長虹、全聚德等在域名注冊上就被其他人搶先注冊,最終雖又以高價將域名買回,但遭受了巨大的損失。而有些人也正利用了域名制度,專門從事?lián)屪⒂蛎再u給商標所有權人謀求經(jīng)濟利益的事業(yè),這嚴重侵害了商標權人的合法權益,也縱容了商標侵權行為的發(fā)生。

其次,在網(wǎng)頁鏈接中的商標侵權現(xiàn)象也較為常見。在自己的網(wǎng)頁上將某些知名商標、馳名商標的商標標識設置成鏈接入口,通過網(wǎng)絡鏈接的技術,用戶點擊后直接進入設置鏈接人的網(wǎng)頁,通過知名商標來騙取網(wǎng)絡用戶點擊量。有時通過深入鏈接等技術手段進入某網(wǎng)頁的消費者會誤認為該網(wǎng)頁顯示的商品確實是標識所示的知名商標產品,從而誤導消費者對商標及商品產生混淆。

在商標地址使用中也出現(xiàn)過相應的情況,一些人為假冒商品的來源,或者虛假宣傳實際并未銷售某種產品而在域名后面加上他人商標的名稱誤導消費者,這也構成了商標侵權。

另一種侵權行為是搜索引擎中的商標侵權,這是一種隱形商標侵權。網(wǎng)頁設計者在設計網(wǎng)頁時將元標識符嵌入到源代碼中,這樣網(wǎng)絡用戶在搜索引擎中搜索其他商標時,就會無意中訪問該網(wǎng)站從而對商標權人的權益造成侵害。

還有一些網(wǎng)絡侵權行為是傳統(tǒng)侵權行為在網(wǎng)絡上的延續(xù),盜用、冒用他人商標,利用知名商標騙取點擊量,利用假冒名牌等手段進行虛假宣傳等等。

三、電子商務中知識產權的保護措施。

網(wǎng)絡具有虛擬性,知識產權本身也具有非物質性的特點,兩種“虛擬性”的碰撞勢必會加大電子商務中的知識產權保護的困難,這就需要我們完善電子商務中的知識產權保護。

(一)完善相關立法。

知識產權的保護需要仰仗法律,當法律這張盾牌出現(xiàn)“裂紋”的時候,我們應該去努力“修復”它。目前,我國在電子商務立法方面仍存在許多“真空”區(qū)域。首先在超文本鏈接方面,新修訂的《著作權法》并沒有相關的規(guī)定;關于馳名商標的保護,《商標法》中并沒有提及在電子商務環(huán)境中應作如何處理;域名惡意搶注、電子商務模式等問題我國的法律也沒有詳細的規(guī)定。在法律完善方面,首先應該將電子商務納入法律覆蓋范圍內,詳細規(guī)定列明侵權行為與方式,切實保證知識產權人的利益,借鑒國外的一些法律再結合本國國情制定出能夠促進社會主義市場經(jīng)濟的電子商務良好發(fā)展的法律法規(guī)。

(二)加強執(zhí)法,規(guī)范電子商務網(wǎng)絡平臺。

近年來,我國也制定了《專利法》《商標法》《著作權法》《計算機軟件保護條例》等一系列知識產權保護的法律法規(guī),初步形成市場經(jīng)濟條件下與國際經(jīng)濟貿易接軌的知識產權法律保護體系。法律制度的健全更加需要在執(zhí)法方面的進步。完善知識產權注冊登記制度,恪守公平正義原則,不只以時間先后作為判定標準,靈活處理搶注域名等行為。各相關行政部門緊密合作分工明確加大基礎設施建設規(guī)范電子商務網(wǎng)絡平臺,對于危害網(wǎng)絡平臺安全的行為要加大打擊力度,對于侵犯他人知識產權的行為進行懲罰性罰款。

(三)電商企業(yè)應加強知識產權的管理與規(guī)劃。

有些電商企業(yè)認為自己擁有知識產權就可以高枕無憂了,然而知識產權的保護是需要仰仗法律的,而法律對此相關利益的保護是一種事后的保護,并且由于知識產權非物質性的特點,在被侵權后的舉證問題對于大多數(shù)被損害利益的電商企業(yè)來說是相當大的問題,而且得到的賠償常常不盡如人意,遠遠不及所受損害而失去的利益,并且參加訴訟等程序會耗費大量的精力與財力,所以對于電商企業(yè)來說,其自身擁有較完善的保護措施相當必要。建議企業(yè)成立知識產權開發(fā)與保護部門,完善法務部門的相關工作,增加知識產權保護相關方面的職能,彌補企業(yè)知識產權管理上的漏洞,加強知識產權方面管理。

(四)提高知識產權保護的意識,形成良好的保護知識產權的氛圍。

電商企業(yè)一般對相關知識掌握較少,對電子商務中知識產權被侵犯的具體情形認識不清,往往會造成知識產權保護方面的保護漏洞,意識到侵權問題時,往往造成了難以挽回的損失,例如域名搶注的問題。從事電子商務的企業(yè)應盡早了解及時行動保護自身利益,清楚一般侵權的方式方法,提高保護知識產權的意識,做到有的放矢,見招拆招,同時企業(yè)也應該樹立尊重他人知識產權的意識。對于廣大網(wǎng)絡用戶而言,應做到合法下載、文明瀏覽相關信息,不要跨越合理使用的范圍而對著作權人利益造成損害,也不要私自將他人作品上傳網(wǎng)絡并主動傳播,尊重他人的智力勞動成果。

(五)提高網(wǎng)絡技術,通過技術途徑保駕護航。

電子商務環(huán)境中的侵權除了一般侵權,還存在利用網(wǎng)絡技術進行的隱形侵權,而目前一些應用于保護知識產權的網(wǎng)絡技術也開始出現(xiàn),像數(shù)字水印技術、加密技術、防火墻技術等等。數(shù)字水印技術能夠幫作者在作品上留下相關印記以表明著作權歸屬,加密技術能夠防止不正當使用相關商務信息保護網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫的安全,防火墻技術更是能夠阻礙一些技術途徑的隱形侵權行為。同時,再開發(fā)一些監(jiān)控、預警、追蹤的網(wǎng)絡技術以保證知識產權人能夠迅速發(fā)現(xiàn)定位侵權行為的發(fā)生采取措施維護自身權益。

(六)加強國際合作。

由于網(wǎng)絡的全球性,電子商務儼然成為了一種全球性的商務手段,而知識產權的地域性特點卻限制著電子商務中知識產權的保護。每個國家的經(jīng)濟發(fā)展水平不同,立法也不盡相同,對知識產權侵權行為的認定與懲罰標準也是不同的,而每個知識產權人智力成果應受到廣泛的尊重與保護,各國之間應加強溝通,多些合作,共同致力于維護知識產權,共同制定保護知識產權的國際公約,促進國際間電子商務的良好發(fā)展。

參考文獻:

[2]張艷巖,呂輝。電子商務中的知識產權保護[j].科技資訊,2008,(8):181.

[5]楊詩詩,申屠彩芳。論電子商務中商標權的法律保護[j].網(wǎng)友世界,,(14):202.

[6]劉春田。知識產權法[m].北京:高等教育出版社,.

讀者權論論文篇七

在我國,知識產權的保護是通過行政手段與司法手段共同運作來實現(xiàn)的。由于二者之間缺乏必要的職能范圍上的銜接,因此責任機構的雙重性并未在此基礎上形成協(xié)同合作的處理機制。這樣一來,當行政機構和司法機構面對同一知識產權案件的受理時,就會各自依照本機構的保護標準進行審定,從而導致兩個機構的處理結果不一致的情形出現(xiàn)。這一沖突不但對國家機構的權威性造成不利影響,同時也削弱了對知識產權犯罪的打擊力度。因此,為了給知識產權提供良好的保護環(huán)境,必須對知識產權方面的執(zhí)法標準進行規(guī)范,解決機構間的沖突。

一、知識產權行政保護與司法保護沖突的表現(xiàn)。

(一)直接沖突。

一旦發(fā)生了知識產權犯罪行為,帶來的后果很有可能從直接受害人波及到整個公共秩序,從而對社會利益構成威脅。對于直接受害人來說,一般會選擇依靠司法解決或行政處理兩種維權途徑;但對于公共秩序的擾亂,行政機構可直接進行干涉而無需經(jīng)過案件當事人的申請,只需依照自身權利職責即可對違法行為給予相應的行政處罰。這樣一來,司法機構與行政機構對案件得出的結論就不可避免地會發(fā)生分歧,但又在法律效力上難分高低,由此便產生了在知識產權的保護中行政保護與司法保護的直接沖突。

1.私權保護中的直接沖突。

這種類型的沖突主要發(fā)生在《專利法》和《商標法》中涉及到的相關違法行為的處理當中,具體可分三種情況:

第一種:當侵權行為發(fā)生以后,案件當事人以《專利法》或《商標法》為法律依據(jù),首先向行政機構提出介入處理申請,而行政機構對侵權行為的發(fā)生不予認可。這時案件當事人并未繼續(xù)發(fā)起行政訴訟,而是轉向人民法院提出民事訴訟申請。法院會針對侵權案件展開全面調查,并很可能在審查后作出侵權行為成立的審判結果,這樣就與行政機構的審定結果出現(xiàn)矛盾,引起直接沖突。

第二種:《專利法》和《商標法》中明確規(guī)定一旦侵權行為的構成通過了行政機構認定,可先就賠償金額進行調解,若調解不成,當事人還可就賠償金額問題根據(jù)民事訴訟法向人民法院提出民事訴訟。但法院會對整個案件進行重新審理,并可能在審理之后認定侵權行為不成立,同樣與行政機構產生了直接沖突。

第三種:行政機構與司法機構處于不同的地方管轄范圍內,對同一案件進行各自獨立的審理并得出相應結論,很可能發(fā)生雙方審判結果互相矛盾的情況。

2.公共利益保護中的沖突。

由于知識產權具有一定的公益價值,因此有些知識產權犯罪行為會對消費者的行為產生誤導,對正常有序的市場運行構成了危害,給知識產權管理帶來破壞。正是因為此類行為同時構成了民事侵權和行政違法,因此侵權責任人應接受民事與行政的雙重制裁。其中,法院針對受害人的申請開展民事處理,而行政機構則從國家角度對危害公共秩序的違法行徑進行行政處理。二者的工作程序在職能定位與處理目標上完全不同,且極有可能在最終審理判決中無法取得共識,從而引起行政保護與司法保護的直接沖突。

(二)間接沖突。

無論是商標權,還是專利權,都是在通過行政審查之后生效的。法律對不具備授權資格的專利或商標權專門設置了確權程序,用來維護公眾的總體利益,為知識產權法律的嚴格執(zhí)行提供保障[3]。在實際案例中,多數(shù)知識產權中的確權糾紛本是由知識產權犯罪的民事糾紛引起的,這樣就使民事糾紛與行政確權活動產生了交疊。盡管表面看來,司法機構和行政機構都是在自身職權范圍之內對于案件的不同側面做出回饋,彼此之間互不干涉。但從本質上說,法院在進行民事裁決時往往會參考知識產權效力的預判,由于知識產權已屬于公眾范疇,因此法院可能宣判不構成侵權,與行政機構產生間接沖突。

由于知識產權的保護具有一定特殊性,許多實際案例中往往由知識產權行政管理部門代為查處,而對于一些情節(jié)嚴重已構成犯罪者,本應將其移交至公安部門或檢察院進行處理但卻未能或無法移交,使得本應受到刑事制裁的犯罪行為受到了相對寬容的處理,行政與司法的無形沖突因此產生。

二、知識產權行政保護與司法保護沖突的協(xié)調。

(一)完善知識產權行政與司法保護銜接機制。

1.加強執(zhí)法銜接和協(xié)作。

由于知識產權案件中往往會涉及到不止一個部門,為了統(tǒng)一各部門間的判斷標準,就必須在強化行政機構與司法機構之間的協(xié)作方面加大力度,這也是國際上最為普遍的做法。我國目前的知識產權制度體系內,知識產權的沖突通常表現(xiàn)的更為明顯。因此近些年來對行政機構和司法機構間的合作溝通的探索已開始逐漸深化,例如對建立知識產權維權援助中心的方案研究,建立知識產權維權司法救濟或行政救濟的銜接機制的思考等等,從而為更有效地解決知識產權保護的沖突問題提供合理的出路。

2.統(tǒng)一執(zhí)法標準。

在現(xiàn)行的運作機制下,使得行政機構與司法機構分別使用著不同的執(zhí)法標準,在長期的運轉下已形成彼此互不干涉的執(zhí)法體系,且兩個體系存在多方面的。差異,可見體系的非單一性必然導致沖突的產生。為了二者能夠共享同一的執(zhí)法體系,首先要規(guī)定出統(tǒng)一的執(zhí)法標準。執(zhí)法標準主要包括對法律內容的解讀,事實的確認標準,有效證據(jù)的確認標準,執(zhí)法流程等多方面內容。執(zhí)法標準的統(tǒng)一在沖突的消除方面意義十分重大。

1.理順行政執(zhí)法主體多元的問題。

我國對知識產權的受理工作是由若干劃分程度較精細的部門分別負責的。這種劃分方式使得各機構的職責范圍十分明確,并使工作進程效率更高、更加方便。但同時,過于分散的組織結構又使得處理問題時產生過多執(zhí)法主體,從而不利于協(xié)調運作。這樣,就在行政機構與司法機構出現(xiàn)沖突的情況下,又另加了行政機構的內部沖突。鑒于這一情況,我國可考慮對其他國家的成功經(jīng)驗加以借鑒,并以我國的實際國情為基本出發(fā)點,積極推進知識產權行政執(zhí)法職責配置的改革。改革應在保留機構基本設置框架的基礎上,對現(xiàn)有的知識產權執(zhí)法力量加以整合,從而建立起聯(lián)動、高效、全面的知識產權執(zhí)法團隊,這是當前形勢下對知識產權執(zhí)法力量優(yōu)化的最佳出路。

2.設置合適的司法審查模式。

《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》對司法機構和行政機構在知識產權上的沖突解決方法提出了明確要求。具體可從以下幾方面進行改進:第一,建立知識產權的“三審合一”的司法審查模式。這一模式目前正被許多地方法院探索或試行,在該模式運行下,人民法院與行政機構的執(zhí)法標準得到了統(tǒng)一,法律的可預見性得以增強,這樣就最大程度地避免了因執(zhí)法標準不一致而導致的機構間的沖突,從而維護了國家機構的權威。

三、結論。

本文通過對知識產權行政保護與司法保護的沖突進行分析,指出了盡快解決沖突的必要性和重要意義。本文對知識產權行政保護與司法保護沖突的表現(xiàn)進行了全面概括和總結,同時,也對知識產權行政保護與司法保護沖突的協(xié)調方案進行了探討,強調了加強司法機構與行政機構之間協(xié)調合作的重要性。

讀者權論論文篇八

股東會職能職責:

(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;。

(2)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事,決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項;。

(3)審議批準董事會的報告;。

(4)審議批準監(jiān)事會的報告;。

(5)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;。

(6)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;。

(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;。

(8)對發(fā)行公司債券作出決議;。

(9)對公司合并、分立、變更公司形式,解散和清算等事項作出決議;。

(10)修改公司章程。

(11)公司章程規(guī)定的其他職權。

讀者權論論文篇九

全面系統(tǒng)干預(totalsystemintervention,tsi)由英國系統(tǒng)論學者flood&jackson提出,是一種旨在創(chuàng)造性地解決問題的系統(tǒng)思維方法,為管理者、決策者、研究者提供了解決多種感知問題困境的應對辦法,是對系統(tǒng)方法進行選擇的方法論,常被用作“元方法”。tsi理論和思想近年來被引入到國內,已開始在知識管理、決策科學、咨詢等方面有所應用。

象一樣,當人們觀測認識一個社會系統(tǒng)時,也在某種程度上依靠“透鏡”,借此觀測、分析、認識系統(tǒng)的層次、組份、聯(lián)系等的某些屬性,同時卻忽略層次、組份、聯(lián)系等之外的另一些屬性。而“隱喻”這種對問題情境進行結構化處理的基礎就相當于透鏡的“濾鏡”。系統(tǒng)隱喻理論實際上是利用了語言學中的隱喻規(guī)律,把其擴展到系統(tǒng)研究領域。用一種概念表達另外一種概念的隱喻,的確有強大的描述、解釋、預測及規(guī)范化作用,可以充當聯(lián)接問題情境和方法的橋梁,但是也有其內在局限,如容易造成思維定勢、意義在隱喻中丟失等。正是因為人們使用了不同的系統(tǒng)隱喻,因而對同一個客觀社會現(xiàn)象的認識不同。因此管理者、決策者、研究者需要時時審視對問題情境的其他感知,并保留對其他處理方法的開放性。借助于使用“主導的”方法論和“輔助的”方法論,全面系統(tǒng)思維者能夠覆蓋所關注的主要問題和其他重要問題,能確保以整體的方式系統(tǒng)審視、“干預”所研究的對象與客體。tsi能夠同時處理問題情境的`不同觀點,因此當相關個體認為對問題情境特征的表述應當改變時就會有備無患。成功應用該方法的關鍵是要按照對問題情景的感知來選擇適當?shù)姆椒ㄕ?,同時要隨時準備認可可能存在的對問題情景的其他不同的感知。

的立場和視角不同而出現(xiàn)不同的結論,甚至研究結論相互矛盾的現(xiàn)象,這削弱了理論研究的實踐指導意義。這種困境在仍處于未成熟階段,即“前范式”狀態(tài)的學科非常普遍。處于庫恩的“前范式”階段的學科對于“何為本學科的研究對象”仍有分歧,同時存在許多相互競爭的流派。tsi的引入對于克服和解決這類復雜問題帶來了希望和方向。在理論研究中應用tsi思路,要承認研究者所面臨的“堆題”(messes)是多樣化的,研究和尋求豐富多樣的方法論(“方法論”在具體研究中可對應各種視角或流派),從探尋“什么樣的方法論能夠?處理?什么樣的問題情景”出發(fā),遵循tsi提出的“互補主義”的思路,以一種實踐理性對所研究問題進行“干預”。

知識產權這一概念于20世紀70年代傳入中國,逐漸形成獨立的法律制度和法學專業(yè),并在近十年間掀起研究熱潮。作為一門新興學科,目前,我國的知識產權法學已經(jīng)初步形成了相對完整的研究范疇,包括知識產權的歷史學研究、價值研究、知識產權的制度學研究等。但作為民法學的分支,知識產權法學缺少如民法學般準確的概念基礎、嚴密的邏輯體系,甚至連“知識產權”這個最基本的概念都存在嚴重的分歧。特別是對知識產權的對象與客體到底是什么的問題,仍然存在較大爭議。這正為tsi的這種“高階”的方法論來分析知識產權客體及對象問題提供了用武之地。

作為有別于傳統(tǒng)財產所有權的一項新型民事權利,知識產權是近代商品經(jīng)濟和科學技術發(fā)展的產物。對于該項權利,很難采用羅馬法以來的物權理論加以闡釋。作為人類豐富的智慧和不斷創(chuàng)造而產生的創(chuàng)造物,知識產權既具有自然屬性,又具有法律屬性。知識產權客體或對象到底是什么?理論界,特別是法學界試圖直接回答這個問題,但迄今為止,有關回答試圖解決的內容似乎比引起的混亂更多,這里簡單羅列一些有代表性的觀點和學說。

1.智力成果說。智力成果說認為,知識產權的客體是人類的智力成果,智力活動是知識產權成為獨立權利的合理性根據(jù)。該種觀點以洛克的勞動價值理論,馬克思的勞動價值理論為理論依據(jù),認為財產是一種物化的勞動,勞動使物品脫離開公共領域,人的智力勞動創(chuàng)造的物質歸屬于創(chuàng)造者。智力勞動是獲得財產權的依據(jù)。智力成果說從知識產權的權利來源角度界定知識產權客體,突出知識產權客體的智力性、歸屬性,比較符合人們的社會經(jīng)驗認知。隨著對知識產權客體及對象研究的深入,研究者發(fā)現(xiàn)作為知識產權領域重要組成部分的標記性權力可受保護的并不在于其智力成果或智力創(chuàng)造性。智力成果說存在歷史局限性也是一個不爭的事實。

時在不同的地方進行大量復制,知識財產并不包含在復制品中,而是包含在復制品蘊含或傳遞的信息中。知識財產說在日本得到廣泛的推行,在我國也有較大的影響。

3.無形財產說。持此觀點的學者認為,知識產權的客體是無形財產。在20世紀60年代以前,知識產權尚未成為國際上廣泛使用的法律概念,人們一般將基于創(chuàng)造性智力成果所獲取的民事權利稱為“無形財產權”,因此許多學者將其客體視為“無形財產”。但是,無形財產在不同國家有著不同的理解,或指智力創(chuàng)造性成果(如日本),或指特定財產權利(如法國),或泛指一切具有財產意義之抽象物(如英國)。可見,財產一詞在法律中有時指財產所有權本身,有時候指所有權客體(所有物),因而無形財產權容易造成歧義。國際上有一些學者將知識產權的客體視作無形財產,比如美國學者米勒和戴維斯、日本學者小島庸和等。小島庸和強調了客體的非物質性和財產性。米勒和戴維斯在其所著的(知識產權法概要)的導論部分指出:“也許有人要問,為什么一本書要包括(專利、商標、版權)三個性質不同的科目。它們的共同之處是,它們都具有一種無形的特點,而且都出自一種非常抽象的財產概念”。

讀者權論論文篇十

甲、乙雙方就論文版權轉讓事宜達成如下協(xié)議:

1、甲方是論文(以下簡稱“該論文”)。

(1)唯一的作者:_______________。

(2)作者之一以及其他作者指定的代表人:_______________。

2、甲方保證該論文為其原創(chuàng)作品并且不涉及泄密問題。若發(fā)生侵權或泄密問題,一切責任由甲方承擔。

3、甲方自愿將其擁有的對該論文的以下權利轉讓給乙方:

(1)匯編權(論文的部分或全部);

(2)翻譯權;

(3)印刷版和電子版的復制權;

(4)網(wǎng)絡傳播權;

(5)發(fā)行權。

4、該論文版權轉讓期限:自本合同生效之日起到乙方正式出版該論文后第5年的12月31日。

適用地域:世界各地。

5、除《中華人民共和國著作權法》第二十二條規(guī)定的情況外,在本合同第3條中轉讓的權利,甲方不得再許可他人以任何形式使用,但甲方本人可以在其后繼的作品中引用(或翻譯)該論文中部分內容或將其匯編在甲方非期刊類的文集中。

6、該論文在乙方編輯出版的《中國心理衛(wèi)生雜志》(不論以何種形式)首次發(fā)表后,乙方將向甲方收取一次性版面費,數(shù)額為人民幣______元。

7、該論文在乙方編編輯出版的《中國心理衛(wèi)生雜志》(不論以何種形式)首次發(fā)表后,乙方將向甲方支付一次性稿酬(付酬金額另行通知)并贈送樣刊。

8、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份。本合同自雙方簽字之日起生效,有效期限同本合同第4條規(guī)定的該論文版權轉讓期限。

9、其他未及事宜,若發(fā)生問題,雙方將協(xié)商解決;若協(xié)商不成,則按照《中華人民共和國著作權法》和有關的法律法規(guī)處理。

甲方(代表):

乙方代表:

______年______月______日。

讀者權論論文篇十一

收費導致了分配立體的混亂,形成政府分配多元化、政府利益部門化的格局。收費大量涌入國民收入分配領域,眾多部門以政府名義插足國民收入分配,造成政出多門、多頭分配,部門利益分散了政府利益,資金分散使用,政府支配權削弱的情況。據(jù)調查,收費養(yǎng)人的問題十分突出,如省以下的公路收費部門,70%的管理人員靠收費開支,工商部門、環(huán)保部門的65-70%的管理人員依靠收費開支,部門利益分散了政府利益,政府的職能被大大削弱。費改稅從此入手,界定了各級政府行政部門的職能,拆廟趕和尚是收費改革的根本環(huán)節(jié)。

二、費改稅改變了以往混亂的收費秩序收費擾亂了分配秩序,是國家財政困難的主要癥結。

收費名義上是政府收入,但實際上收費的流向主要在預算外,大量收費必然形成對政府稅收和財政收入的擠占和分割。事實上由于以費擠稅,財政預算外資金膨脹的過程就是財政收入削弱的過程。在一些地方,收費種類和收費數(shù)額都已超過了地方稅稅種與稅收收入規(guī)模,這種主次不分、本末倒置的行為,造成了政府財政收入短缺的現(xiàn)狀。費改稅將歸還稅收收入的主導地位,確保國家財政收入,控制預算外收入的規(guī)模。

三、費改稅有利于減輕企業(yè)和農民等納稅人的負擔。

由于用行政辦法強制收費,往往費代表權、稅代表法,在權大于法的情況下,費比稅多,收費部門多、項目多、層次多,如廣西省某市某鎮(zhèn)豬肉行51戶個體戶每月付出的各項收費為1500元,各項稅收為710元,費、稅分別占總體負擔的67.88%和31.12%,收費是征稅的兩倍,這種情況給納稅人帶來了沉重的負擔。對此,企業(yè)、城鄉(xiāng)居民都極為不滿。費改稅取消了一切不合理收費,對既無法律、法規(guī)依據(jù),又無正式行政文件的各種亂收費、亂攤派、亂集資,均在取消之列,大大減輕了納稅人的負擔,有利于推動第三產業(yè)的發(fā)展。

讀者權論論文篇十二

l電子商務的現(xiàn)狀及趨勢。

電子商務并不是一種新現(xiàn)象,也不僅限于因特網(wǎng),商人和企業(yè)許多年來一直在使用各種不同的電子化網(wǎng)絡來交換商業(yè)數(shù)據(jù)。在20世紀70年代末80年代初,國際上一些大型企業(yè)開始考慮通過計算機傳遞和處理一些商業(yè)信息。電子交易以一種電子信息技術――電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件――被企業(yè)廣泛采用。這種技術的主體是電子數(shù)據(jù)交換(edi)。它是利用計算機可識別的信號,在標準的商業(yè)交易(定貨、發(fā)貨、裝運)中使用的電子表格信息。其目的在于通過電子方式加快商業(yè)交易,提高商業(yè)過程和效率。但使用電子交換系統(tǒng)的費用相當昂貴,而且還需要充分信任的商業(yè)環(huán)境。這就限制了edi的廣泛使用,只有部分大企業(yè)使用,中小型企業(yè)幾乎都不使用。

internet的迅猛普及,使得全球得以共享更多信息的同時,也使傳統(tǒng)的經(jīng)濟模式發(fā)生了深刻變化。企業(yè)和消費者嘗試通過internet來發(fā)展一種全新的商業(yè)交易形式――環(huán)球電子商務。與傳統(tǒng)的edi相比,internet基礎上的電子商務效率更高,形式更多,發(fā)展更快,并能吸引更多的用戶來使用。一方面,大企業(yè)將每種edi報文開發(fā)或購買相應的表單,改造成適于自己的譯文,放在網(wǎng)站上。另―方面,中小公司、消費者只需與internet連接,就可以通過e-mail來發(fā)送接收edi數(shù)據(jù)或使用網(wǎng)頁上的電子表格形式來定貨。低廉而又能提供遠程服務的internet取代了昂貴且具有局限性的van.這種基于internet的電子商務,加快了國際貿易的速度,降低了交易費用,產生了新的交易類型和方式。

世界貿易組織(wto)在其電子商務專題報告中指出:電子商務就是通過電信網(wǎng)絡進行的生產、營銷、銷售和流通活動?,F(xiàn)在我們所說的電子商務,泛指利用電子手段來經(jīng)商,組織企業(yè)內部、企業(yè)間、企業(yè)一消費者間的互動活動。由于電子商務是一個全新領域,所以對屯子商務的不同理解,將直接影響著其發(fā)展方向和管理模式。電子商務至少存在著三個層次。

(1)作為通訊網(wǎng)絡的電子商務。商務internet首先被看作新的通訊媒介,就象是開放交互的雜志、電視或電話。作為有效的通訊網(wǎng)絡,internet可用來實現(xiàn)銷售、廣告、訂貨和顧客服務的功能。這種層面上的電子商務,是增加業(yè)務量和通信量的工具。其涉及的主要問題在組織和操作方面,包括安全性、產品發(fā)展的競爭優(yōu)勢和r&d,以及自動化采購、edi、銷售信息和其他組織間的交易效率。internet上的電子商務,為所有市場主體提供了一個平等競爭的機會,在這里大公司不比小公司具有先天的優(yōu)勢。在虛擬市場上的公司,規(guī)模并不重要,大大小小的公司可以相挨落戶。消費者可以在整個因特網(wǎng)上收尋產品信息、比較價格,可以借助搜索服務盡量有效地搜尋信息,以低代價獲得盡可能全面的信息。實際上在電子商務中,不僅買方可以通過完整信息獲得收益,而賣方同樣也可獲得收益。電子傳輸通常會留下消費者需求或偏好的記錄,通過提煉的需求信息可減少因需求不確定性帶來的浪費,同時也可以增加產品的多樣性,用戶因此得到滿足他們口味的定制化產品。這會使消費者獲得他們愿意支付的更高價格,從而增強銷售商的市場控制力。電子商務改變了傳統(tǒng)商業(yè)貿易信息不對稱的狀況。在傳統(tǒng)貿易方式中,了解商品價格、質量甚至商店的地點都是需要成本的,買賣雙方只能獲得有限的需求和產品質量信息。電子商務作為一種傳播信息的媒介,可以使買賣雙方都變得信息靈通。

這就是人們通常認識的作為通訊網(wǎng)絡的電子商務。在買賣雙方達成交易前,他們之間會有很多的互動影響。一種廣泛的電子商務概念把這種影響也包括進去了。多年來計算機公司把消費者服務和產品廣告進行整理并發(fā)往因特網(wǎng),并且公司逐漸轉向因特網(wǎng)廣告和營銷。提供電子版目錄購物的電子商店蓬勃而起,消費者可以通過瀏覽器搜索產品和訂貨,從而舍棄了傳統(tǒng)的紙張和電話購物。致力于利用因特網(wǎng)從事商務的團體,如商業(yè)網(wǎng)和政府部門,由于自身已上網(wǎng)的原因而鼓勵電子化經(jīng)商。此時,電子商務僅僅作為一種通訊網(wǎng)絡,傳播各種信息。

(2)作為催化劑的電子商務。幾年前,人們還在預言因特網(wǎng)在未來對我們日常生活可能造成的影響,描述通過計算機購物的世界,現(xiàn)在許多設想已經(jīng)變成現(xiàn)實。今天電子商務已涉及到諸多領域,通過在因特網(wǎng)上設立一系列的虛擬商店,從事從日常用品到汽車等有形商品的銷售。例如亞馬遜書店已在全球銷售了數(shù)以百萬計的書籍。對于這樣的公司來說,電子商務已經(jīng)變成了一種用以增加銷售收入的催化劑。

當因特網(wǎng)開始流行的時候,許多公司都創(chuàng)建了網(wǎng)頁,開始與消費者直接接觸。逐漸地,商家不再只是一個地點,因為所有的功能都不必只在一個地點完成。比分散公司更甚,網(wǎng)上的公司將成為一個分散式公司或一個虛擬公司,任何操作可以隨時完成。既然物理距離不再是商業(yè)交易的障礙,電子商務市場更象面對面的交易方式。對于虛擬公司,―個大有希望的電子商務應用方案就是通過網(wǎng)絡技術實現(xiàn)企業(yè)內、企業(yè)間的交互作用。電子商務降低了企業(yè)的生產、流通和銷售成本,增加了銷售收入。

(3)數(shù)字產品的電子商務。電子商務的核心內容就是銷售數(shù)字產品;包括軟件、音樂、影碟以及包含在書籍、雜志或其他期刊中的信息。在因特網(wǎng)出現(xiàn)之前,這些商品主要是以有形形式銷售,即使是軟件也是一種數(shù)字化信息的編輯,通常以光碟或軟盤的有形形式進行銷售。電子商務改變了這種機制,不管在世界任何一個地方,都能夠讓銷售商將這些無形商品傳遞到用戶手中。這就是通常所說的數(shù)字產品。數(shù)字產品商業(yè)是從傳統(tǒng)商業(yè)領域發(fā)展而來,需要通訊基礎設施、電子支付系統(tǒng)、有關人一定程度的壟斷權,禁止他人因復制這些信息而獲利。電子商務交易的許多數(shù)字產品,受到知識產權的保護。雖然現(xiàn)在網(wǎng)上交易的數(shù)字產品只占電子商務的一小部分,但合適的電子交付系統(tǒng)將會引發(fā)數(shù)字產品爆炸性的增長。獲得知識產權的信息,將轉化為數(shù)字產品,為電子商務開拓新的市場。

3發(fā)展數(shù)字產品電子商務需要知識產權的保護。

數(shù)字產品具有適合電子商務發(fā)展的優(yōu)勢,同時也具有難以管理與保護的特征。數(shù)字產品的三個基本特性是:不可破壞性、可變性和可復制性。不可破壞性,是指數(shù)字產品不可能磨損,一經(jīng)創(chuàng)生,就可以永遠存在下去。盡管一些有形商品的使用壽命很長,如汽車、住房被人們稱為耐用商品;但還是可以被用壞,最初的。產品質量差異會因為消費者的使用而變得更加明顯。而數(shù)字產品不管用得多久或多頻繁,其質量不會下降。數(shù)字產品經(jīng)久耐用,使得生產商不得不同自己已賣出的商品競爭。對于同一種數(shù)字產品,大多數(shù)消費者只可能購買一次;并且在使用一定時間后可能又轉讓給他人使用??勺冃?,就是指數(shù)字產品的內容隨時可變,容易被修改。數(shù)字文件一旦被下載,就很難控制用戶對內容的完整性。無論是有意、故意還是欺詐性的修改都是不可避免的。可復制性,使得任何數(shù)字產品都能夠絲毫不差的復制。

這些特征就產生一個問題:數(shù)字產品市場份額的減少。買方在獲得耐用的數(shù)字產品以后,可能轉讓或出租自己已買的產品;用戶可能在未取得授權的情況下,復制數(shù)字產品。這將對數(shù)字產品的潛在市場造成威脅,除非銷售者或法律制度可以阻止顧客的轉讓行為和用戶復制行為。

知識產權制度是技術進步和市場盈利動機驅動的副產品,其核心在于授予權利人一定程度的壟斷性。任何不具有知識產權的信息,都可能進入公用領域,成為公知、公用信息,人們可以自由使用。任何不通過知識產權保護占有市場份額的企業(yè)戰(zhàn)略,都可能喪失市場。數(shù)字產品的價值在于其可以被方便地復制、存儲和傳輸。數(shù)字產品的生產商在做了最初的固定投資以后,生產的邊際成本幾乎為零。如果生產商連固定成本都收不回的話,產品質量就可能降低,或產品干脆退出市場。這意味著,數(shù)字產品價格一旦確定,固定成本就決定了達到收支平衡所需的最低銷售量。因此,保護數(shù)字產品的核心在于防止數(shù)字產品的不正當復制和轉手銷售。

針對數(shù)字產品的上述三個特征,世界各國開始修改或調整知識產權制度,來保護數(shù)字產品電子商務。世界知識產權組織在通過了《版權條約》與《表演和唱片條約》,規(guī)定了一種新型權利――傳播權,以適應數(shù)字化和網(wǎng)絡技術的發(fā)展。這主要是為了解決可復制性帶來的問題。著作權固有的保持作品完整權,可以控制數(shù)字產品的內容,解決可變形問題。唯獨不可破壞性導致的耐用性問題,目前知識產權法還很難解決。數(shù)字產品的生產商只能借助合同的形式來限制轉手銷售或通過商業(yè)行為改變耐用性。

由于我國對有形知識產品的保護力度不夠,所以對數(shù)字產品電子商務的知識產權保護更是欠缺。例如,我國不承認最終用戶使用盜版軟件的法律責任。這使得我國軟件盜版市場非常“繁榮”。如果通過電子商務來銷售軟件,其復制、轉手銷售或盜版將更加嚴重。因此,我國要發(fā)展數(shù)字產品電子商務,必須解決兩個問題:一是什么產品可以數(shù)字化,適合全數(shù)字電子商務;二是如何保護這些數(shù)字產品,防止“搭便車”行為。知識產權制度為解決這兩個問題,提供了最佳方案。在數(shù)字產品電子商務環(huán)境下,知識產權與電子商務聯(lián)系得更為緊密,兩者之間存在著互動關系。知識產權的無形性,使得享有知識產權的知識產品能夠盡快轉化為數(shù)字產品。而數(shù)字產品的不可破壞性和可復制性,使得數(shù)字產品電子商務的發(fā)展離不開知識產權的保護。我國應盡快創(chuàng)造推動電子商務發(fā)展的環(huán)境。一方面是經(jīng)濟環(huán)境,盡快促使知識產品轉化為數(shù)字產品,使得電子商務有更多的可交易的產品;另一方面是知識產權法律環(huán)境,建立完善的保護數(shù)字產品的知識產權制度。

讀者權論論文篇十三

c.黨代會。

d.全國人民代表大會及其常務委員會。

答案:d。

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全國人大常委會的立法權。

根據(jù)憲法和立法法的規(guī)定,全國人大常委會法定立法權主要包括:(1)制定和變動法律權;(2)解釋憲法和法律權;(3)立法監(jiān)督權;(4)其他立法權。全國人大常委會的立法活動,就是運用這四方面立法權,在它們所能調整的范圍內進行立法的活動。

(一)制定和變動法律。

全國人大常委會這方面的權力主要包括:其一,制定和修改除應當由全國人大制定的法律以外的其他法律。那里所謂“全國人大制定的法律”指全國人大有權制定的刑事、民事、國家機構等基本法律和其他應當由全國人大制定的法律。其二,對全國人大制定的法律進行補充和修改。這是一項十分重大的立法權,但它只能在全國人大閉會期間行使,只能進行部分補充和修改而不能進行全面的補充和修改,不得同被補充和修改的法律的基本原則相抵觸。這些年來,全國人大常委會較為充分地行使了這方面的權力,制定和變動了相當數(shù)量的法律,為完備中國法的體系和建設中國法制作出顯著的成就。

全國人大常委會在1982年憲法規(guī)定國家立法權由全國人大及其常委會共同行使之前,無權制定和變動法律,那時全國人大是唯一行使國家立法權的機關。1982年憲法對此作出重大改變是由國情決定的。中國人口極其眾多,有56個民族和多個縣,各地區(qū)、各民族、各階層、各政黨、各方面都要有適當數(shù)量的人大代表,因此代表人數(shù)少了不行。而代表人數(shù)多,開會議事就不方便。同時,由于代表來自各個方面,有勞動模范,有英雄人物,有科學家,有藝術家,有運動員,還有華僑代表等,而且不脫產,不象西方國家議員那樣實行專職制。因此,全國人大難以成為經(jīng)常性的工作機構。這就在必須程度上影響全國人大適應形勢需要及時制定法律。實行全國人大常委會同全國人大共同行使國家立法權的制度,就彌補了以上不足。因為,人大常委會是經(jīng)常性的工作機構,人數(shù)較適當,開會、議事較方便;它又是全國人大的常設機關,代表各個方面,因此能反映全國人大的廣泛性的特點,適合國情。

(二)立法監(jiān)督。

根據(jù)憲法第67、100、116條和立法法第85、86、87、88條的有關規(guī)定,全國人大常委會能夠行使以下立法監(jiān)督權:

其一,與監(jiān)督憲法實施相聯(lián)的立法監(jiān)督權。全國人大常委會有權監(jiān)督憲法的實施。監(jiān)督憲法實施,自然包括監(jiān)督其他立法主體的立法行為是否違憲。

其二,撤銷同憲法、法律相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令,撤銷同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的地方性法規(guī)和決議,撤銷省級人大常委會批準的違背憲法和立法法的自治條例和單行條例。撤銷制度是現(xiàn)行中國立法體制中反映各種立法權關系的一個重要制度。它能夠使國家立法權對其他立法權、高層次立法權對低層次立法權的領導關系、主從關系得到保障。

其三,裁決法律之間的沖突。法律之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的個性規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由全國人大常委會裁決。地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由國務院提出意見,國務院認為應當適用地方性法規(guī)的,應當決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定;認為應當適用部門規(guī)章的,應當提請全國人大常委會裁決;根據(jù)授權制定的法規(guī)與法律規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由全國人大常委會裁決。

其四,理解有關立法主體的立法備案權和批準有關規(guī)范性法文件權。憲法和有關憲法性法律規(guī)定,省級人大及其常委會制定的地方性法規(guī),報全國人大常委會備案;自治區(qū)的自治條例和單行條例,報全國人大常委會批準;自治州、自治縣的自治條例和單行條例,報全國人大常委會備案。立法法補充規(guī)定:行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例均須報全國人大常委會備案;根據(jù)全國人大常委會授權制定的規(guī)范性法文件,如果全國人大常委會的授權決定提出備案要求,也應當報全國人大常委會備案。既有權理解備案,就能夠進行監(jiān)督;既有權批準,更能夠監(jiān)督。

(三)解釋憲法和法律。

根據(jù)憲法第67條規(guī)定,全國人大常委會有解釋憲法和法律的權力。立法法第42條規(guī)定:法律解釋權屬于全國人大常委會。法律有以下狀況之一的,由全國人大常委會解釋:(1)法律的規(guī)定需要進一步明確具體含義的';(2)法律制定后出現(xiàn)新的狀況,需要明確適用法律依據(jù)的。

解釋憲法和法律,在很大程度上是為了更好地理解、實施憲法和法律。但解釋憲法和法律本身則屬于立法范疇,透過解釋憲法和法律產生的文件,分別為憲法性文件和法律性文件,是憲法和法律的組成部分。在西方,解釋憲法權通常并不屬于議會。在中國,將這一權力由全國人大常委會行使,顯示了中國最高國家機關在權限劃分問題上有自己的特色,證明了中國最高國家權力機關的常設機構的性質和地位。解釋法律,包括解釋全國人大和全國人大常委會兩者的法律。解釋憲法和法律是一項很大的立法權。這種權力的行使,應當貼合憲法和法律的基本原則和精神,應當遵循立法法和其他有關規(guī)范性法律文件所確定的基本制度。

根據(jù)憲法、立法法和其他有關規(guī)范性法律文件的規(guī)定,全國人大常委會法律解釋制度的框架包括下列要素:

其一,全國人大常委會行使法律解釋權,對必須范圍的事項進行解釋。1954年憲法首先以根本大法的形式確定了全國人大常委會行使法律解釋權的制度。1955年全國人大常委會《關于法律解釋問題的決議》,1981年全國人大常委會《關于加強法律解釋工作的決議》,對全國人大常委會解釋法律的權限范圍予以規(guī)定。1975年憲法和1978年憲法盡管條文和資料都很少,但都保留規(guī)定了全國人大常委會行使法律解釋權這一制度。1982年憲法所確定的全國人大常委會職權有24項,其中第四項便是解釋法律的職權。到了3月透過的立法法,更是專門以第42條規(guī)定了以上所引述的制度。

其二,全國人大常委會解釋法律應當遵循一些基本程序。一是提出法律解釋要求。立法法第43條規(guī)定:國務院、中央軍事委員會、最高人民法院、最高人民檢察院和全國人大各專門委員會以及省、自治區(qū)、直轄市的人大常委會能夠向全國人大常委會提出法律解釋要求。二是全國人大常委會工作機構研究擬訂法律解釋草案,由委員長會議決定列入常委會會議議程。三是法律解釋草案經(jīng)常委會審議,由法律委員會根據(jù)常委會組成人員的審議意見進行審議、修改,提出法律解釋草案表決稿。四是法律解釋草案表決稿由常委會全體組成人員的過半數(shù)透過。五是法律解釋由常委會發(fā)布公告予以公布。

其三,全國人大常委會的法律解釋同法律具有同等效力。

(四)其他立法權。

全國人大常委會還能夠行使全國人大授予的立法權。自50年代起全國人大多次授予全國人大常委會行使立法權。80年代初授予全國人大常委會透過和公布《民事訴訟法(試行)》。全國人大常委會還有權決定同外國締結的條約和重要協(xié)定的批準和廢除。隨著中國對外交往的日漸發(fā)展和中國在國際舞臺上的作用日漸增大,全國人大常委會行使這一權力的好處也日漸增大。

讀者權論論文篇十四

標點符號貫穿中華文化上下三千年,可以說是中華文化之瑰寶,堪稱文字的“精靈”,這也正說明了其重要之處。

我曾看過一篇說標點的文章,大體說的就是一個自認為是文壇新星的青年給某雜志社投稿了一篇現(xiàn)代詩,筆鋒伶俐,寫的可讀性很高。但就這樣一篇現(xiàn)代詩,卻投稿數(shù)次都未被編輯采用。編輯很負責任的每次都在回信中都給出“,。、?......”這樣幾個標點符號,但作者并不理解,還在第三此投稿時在詩文后附了這樣一句話“詩我投了,標點你自己看著辦吧!”

編輯很生氣,但他還是很負責任的將這些標點又附在回信中,并按照作者的口氣附了一句話“標點我發(fā)了,詩你自己看著投吧!”

其實這個故事也并沒有說出什么,但仔細回想,這幾個標點,就說出了全部。

我沒有多高的文化造詣,更沒有什么資格去評判那些不加標點的文章,但我明白,這個“精靈”它能讓文章活起來,讓話語變得更加生動。

打個比方“我翱翔于天際”這一句話,看似很普通的詩句,但加上問號“我翱翔于天際?”這樣可能就是作者在問,“我”是否真的的在天際翱翔,或者作者在為自己的高傲自責,這都說不準。

然而加上逗號“我翱翔于天際,”那么作者一定有后話,可能是說“我翱翔于天際,放眼遼闊的疆土?!钡鹊取_@樣一個逗號就引出了下面的詩句。

或者加上嘆號“我翱翔于天際!”那么就加重了語氣。加上句號“我翱翔于天際?!本妥C明作者這句話完結了。

其實還有很多例子,在此我指出的只是滄海一粟、冰山一角而已。

前兩天我認識的一個農民工大哥發(fā)給我這樣一句話“兄弟,大哥最近好郁悶?。。?!”這時我就在想,你郁悶,我比你還郁悶。像是“”“!!!”這樣的符號,作者可能認為這種新興符號代表加重了他(她)的語氣,認為非常時尚。但我要說的'是,中華的標點里,并沒有這些亂七八糟的符號,在我看來,這些完全只是標點使用的錯誤。

小學時老師就教過我們格物致知這四個字,(《現(xiàn)代漢語詞典》發(fā)行的第五版將“格物致知”解釋為:“推究事物的原理法則而總結為理性知識?!保┧f的是推究事物的原理法則而總結為理性知識。標點符號可不是這么讓大家格物致知的,這樣只會教壞下一代,讓他們失去對標點的興趣呀!

以上為我個人看法,如有不對之處請立即轉告修改,如果對標點感興趣的朋友,請開啟百度搜索,搜索“標點符號的正確使用方法?!?/p>

謝謝支持。

讀者權論論文篇十五

摘要:當前,在社會經(jīng)濟發(fā)展中,知識產權是一項尤為關鍵的法律問題,對于確保人們的合法效益以及構建社會主義和諧社會意義重大。做好保護產業(yè)文化知識產權工作,可以大大提高社會經(jīng)濟發(fā)展實力。隨著我國茶文化的日益流行,茶文化產業(yè)也受到了人們密切關注,應注重其有關保護與發(fā)展工作。基于此,本文結合茶文化產業(yè)自主知識產權中的問題,提出了相應的法律保護措施,希望可以促進茶文化產業(yè)取得更好的發(fā)展。

關鍵詞:茶文化;產業(yè);知識產權;法律問題。

隨著我國經(jīng)濟與文化的全球化,我國經(jīng)濟建設水平越來越高,法制建設水平也得以提高。在我國現(xiàn)代化建設進程中,始終重視法制建設。隨著社會經(jīng)濟發(fā)展水平日益提高,政治建設與民主法治工作能力必然會逐漸提高。法制建設對于促進社會快速發(fā)展以及確保人們正常有序生活都發(fā)揮著很大的作用,可為人們正常生產和生活順利進行打下良好基礎。

1概述茶文化產業(yè)內涵。

從廣義層面上而言,茶文化指的是茶的物質生產、茶的流通以及與茶相關的各項活動中的精神內涵,其包括了以茶為載體的各項文化,如:行為文化、制度文化以及心態(tài)文化,其指的是人們在接觸茶中,有目的開展一些茶產品。一般而言,只要可以對茶文化特征有關的產業(yè)普遍體現(xiàn),就可以稱之為茶文化產業(yè)。從茶文化產業(yè)概念上而言,可以明確看出來,茶文化產業(yè)是一項較為基礎的行業(yè),只要是具有茶文化標記的產品,我們都能對其包裝,在包裝中賦予一些文化內涵,并對傳統(tǒng)文化宣傳與推廣下,對新型茶文化產業(yè)深入研究,這是我國傳統(tǒng)文化繼承和發(fā)展的重要渠道。

2分析我國茶葉企業(yè)發(fā)展知識產權保護的重要性。

2.1有助于促進研發(fā)茶葉產業(yè)。

對于企業(yè)發(fā)展而言,知識產權發(fā)揮著很大的影響效用,茶葉企業(yè)的經(jīng)營活動通常是借助于當前的生產方式以及生產技術,但由于生產茶葉周期很長,并且投入資金并不多,但新產品與新技術運用后,必然影響著行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展,根據(jù)市場發(fā)展需求來講,不管是強化產品銷量,還是提高產業(yè)質量上,都需要借助于實驗操作開展,研究經(jīng)濟農作物有利于提高產業(yè)附加值。知識產權有利于提高企業(yè)經(jīng)濟效益,保護好企業(yè)研究成果,促使企業(yè)更加重視研發(fā)工作。

2.2有利于強化茶葉產業(yè)內部技術分享。

知識經(jīng)濟的效用大大提高了企業(yè)知名度,對于茶葉企業(yè)發(fā)展來講,想要取得更好的發(fā)展,必然是要有屬于自身的研發(fā)成果,這也是成為行業(yè)佼佼者的基礎。因此,經(jīng)營者應明確科研成果是一種重大的商業(yè)機密,如果被他人盜竊,將會給企業(yè)帶來特別嚴重的經(jīng)濟損失。一般情況下不談論研發(fā)成果。但知識產權保護使得所有權人以及經(jīng)營者可借助法律保護的研發(fā)成果,可將研發(fā)成果的經(jīng)濟利潤歸入自身囊中。同時,知識產權也明確了在侵權事件發(fā)生后,所有權人可以運用法律武器來保護自身合法權益。研究成果的安全性,使得茶葉企業(yè)積極參與進產業(yè)內部技術交流以及探討中。

3我國茶葉企業(yè)知識產權保護中的問題。

目前,我國茶葉企業(yè)知識產權保護水平還需要進一步提高,結合實際情況來講,我國保護茶葉企業(yè)知識產權中存在如下幾點問題:一是,企業(yè)非法使用知識產權現(xiàn)象十分常見,嚴重抄襲商品注冊,這樣就會導致企業(yè)承擔著法律后果。二是,我國當前在保護知識產權中明顯有諸多不足,雖然國內有很多知識產權法律,但各大行業(yè)中保護現(xiàn)象卻有很多不屠龍之處,造成權力主體利益很難進行協(xié)同,保護質量不高,影響了企業(yè)健康發(fā)展。三是,我國茶葉企業(yè)知識保護意識淺薄,企業(yè)沒有深入意識到保護研發(fā)成果的重要性,只借助保密商業(yè)機密,難以達到預期的目的。并茶葉企業(yè)經(jīng)營項目管理中,以茶葉售賣為重點,最終在產品中體現(xiàn)企業(yè)研發(fā)成果,很容易造成成果的竊取,導致茶葉企業(yè)難以運用自身研發(fā)成果來提高自身發(fā)展實力。四是,在設計茶葉包裝中,很多茶葉企業(yè)并沒有高度重視起產品包裝水平,這樣的現(xiàn)狀為不良分子盜取成果提供了機會,也混亂了市場環(huán)境,消費者通常鑒別水平較低,大打折扣了商品形象。同時,任何一種產品都需要包裝設計,茶葉產品也是如此,包裝設計中體現(xiàn)著茶文化的內涵。

4茶文化產業(yè)自主知識產權法律保護措施。

4.1提高茶文化這一新興產業(yè)形態(tài)競爭力。

自古到今,茶葉受到各個時期人們的歡迎,對于緩解人們生活壓力與工作壓力有著很大實際作用。在我國茶文化發(fā)展中,有著很多茶文化歷史內涵,其還深深體現(xiàn)了我國傳統(tǒng)價值觀。隨著茶文化產業(yè)快速發(fā)展,將國內傳統(tǒng)茶文化內涵有效運用,在發(fā)展和建設產業(yè)中融入茶文化內涵,進而大大強化了茶文化產業(yè)的意味,同時也推動了茶文化產業(yè)快速發(fā)展。在我國市場經(jīng)濟迅猛發(fā)展下,我國各大行業(yè)都參與到轉型中。在這樣的形勢下,茶文化產業(yè)得以快速發(fā)展,它的發(fā)展符合社會潮流。茶文化產業(yè),作為一種新型產業(yè)形態(tài),面對市場競爭環(huán)境越發(fā)激烈,其競爭實力得以日益提高,但同時也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。其實無論哪一種產業(yè)形式,必然需要經(jīng)歷很多種環(huán)節(jié),茶文化茶葉也如此。

在當前市場中,充斥著很多復制品,大大侵害了原創(chuàng)產品的創(chuàng)意以及設計,應運用具體的措施和對策來管理知識產權,一部專門的法律法規(guī)對于提高人們創(chuàng)新創(chuàng)意水平具有重大現(xiàn)實意義,造成在市場中充斥著很多仿制品,大大影響了社會市場秩序的穩(wěn)定。若是放任這種行為繼續(xù)進行的話,必然會影響著我國社會經(jīng)濟健康發(fā)展,并且也會對創(chuàng)新創(chuàng)意文化發(fā)展效果有所影響,也會大大影響著茶文化產業(yè)的發(fā)展,因此在保護茶文化產業(yè)中,應明確意識到保護進程的刻不容緩。在保護茶文化產業(yè)中,使用知識產權其效果良好,強化知識產權對于保護茶文化茶葉,以法律手段為主來對文化產品歸屬問題加以明確,進而最大程度上保護原創(chuàng)者經(jīng)濟效益,為促進社會穩(wěn)定健康發(fā)展有著巨大意義。知識產權可推動科技發(fā)展,對于茶文化產業(yè)發(fā)展推動也起到了積極效用。因此,我國必須要高度注重知識產權的保護,做好這項工作,對于我國順利進行各項工作都有現(xiàn)實意義。

4.3高度重視建設茶企業(yè)品牌。

對于我國茶葉企業(yè)發(fā)展而言,目前市場外部環(huán)境不是很健全,各大行業(yè)面臨著巨大競爭壓力,而售出產品作為促進企業(yè)健康發(fā)展一關鍵方式,為了提高企業(yè)發(fā)展實力,企業(yè)需要高度重視建設品牌,打造專屬于自身發(fā)展的品牌,并運用先進的、合理的科學技術,構建新型自主知識產權產品,從而強化產品市場影響力。當前,我國茶葉企業(yè)正處于轉型發(fā)展的關鍵期,走向國際這是我國茶葉企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的一大選擇,所以,企業(yè)應結合自身產品,在包裝產品與產品標志上,應具有一定的辨識度,進而樹立起企業(yè)良好形象。另外,為了深度建設我國茶葉品牌,國內茶葉企業(yè)應對侵權打擊這一現(xiàn)實事件高度注重,在構建行業(yè)協(xié)會后,提高行業(yè)自律性,推動茶葉企業(yè)可以得到更進一步發(fā)展。

在知識產權應用中,茶文化產業(yè)保護中,最需要注重保護茶產品版權。在運用知識產權來對茶文化產業(yè)保護中,對于著作權應用水平較高的著作權可對文化創(chuàng)新思想進行保護,結合茶文化產業(yè)中并沒有有效保護新型產品現(xiàn)狀,茶企業(yè)應結合自身實際情況,切實做好茶產品保護工作。自愿登記是著作權中采用的原則,對沒有通過登記的原創(chuàng)者,難以保護好,特別是在當前抄襲與復制情況較多的背景下,想要對自身利益保護的茶文化產業(yè)原創(chuàng)者,應第一時間內進行登記和注冊,并運用強制登記著作權的方法來保護茶產品。同時,茶文化產業(yè)作為一種傳統(tǒng)險質較高的行業(yè),具備保護期限,很難對創(chuàng)意產品進行保護。在這樣的情況下,我國應對期限要求逐漸放寬。在使用當前著作權中,可保護好各大茶文化產業(yè),結合有著濃厚文化特色的創(chuàng)意,應運用具體措施來加以保護。在第一時間內開展版權登記,對各大權利主體及時明確,這對于確保茶文化產業(yè)健康有序發(fā)展有著很大現(xiàn)實作用。

5結束語。

總而言之,充分發(fā)揮知識產權作用,可對茶文化產業(yè)中各大權利主體全面保護,在對原創(chuàng)者利益維護基礎上,進而推動茶文化產業(yè)快速發(fā)展,并做好完善知識產權法工作,確??梢赃m應現(xiàn)代社會發(fā)展要求,進而對新興產業(yè)的經(jīng)濟利益有效保障,推動各大新興產品穩(wěn)定健康發(fā)展,為社會經(jīng)濟發(fā)展奠定堅實基礎。同時,在進行茶文化產業(yè)自主知識產權法律保護中,我國可以借鑒和學習西方發(fā)達國家的經(jīng)驗和做法,但這里所謂的借鑒和學習,并不是要盲目的、一味的進行,而是需要結合國情與茶文化產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,針對性、有目的進行,這樣才能夠更好的保護和完善我國茶文化產業(yè)自主產權法律。

參考文獻。

[1]文化與科技融合是一項創(chuàng)新性的重大課題[j].杭州科技,20xx(3):6.

作者:張真真單位:河南司法警官職業(yè)學院。

讀者權論論文篇十六

摘要:

隨著改革開放,市場自由化,知識產權在國內越來越受重視,且慢慢轉變成為衡量一個產品、一個企業(yè)的價值的重要砝碼。文章在大量參考各類文獻的基礎上,重點從知識產權的立法、執(zhí)法、保護現(xiàn)狀等方面進行研究分析。

關鍵詞:

二十一世紀是人類社會經(jīng)濟、技術、科學和社會各方面高速發(fā)展的年代,是知識經(jīng)濟時代。這個依靠科技進步和知識創(chuàng)新作為經(jīng)濟增長的主推動力的全新經(jīng)濟形態(tài)中,知識是一種重要的資源。因此,保護知識產權,促進知識成果的轉化與應用,便成為知識經(jīng)濟有效運行的基礎。近年來,我國知識產權取得了長足發(fā)展,但在實踐中,尤其是在知識產權的行政和司法方面,仍然存在不少問題與不足之處,有待提高。要吸引跨國公司的先進技術和投資,還必須加強知識產權保護工作,特別是加大執(zhí)法力度。

中國用短短的時間就走完了發(fā)達國家100多年知識產權立法的歷程,成績舉世矚目。目前,中國已經(jīng)基本建立起比較完備的知識產權法律法規(guī)體系,在保護內容、保護期限、保護方式、管理制度等方面與國際規(guī)范基本保持一致。在執(zhí)法方面,中國根據(jù)國情采取了司法保護與行政執(zhí)法“兩條途徑、協(xié)調運作”的知識產權保護體系,實踐證明是行之有效的。

在美國貿易代表辦公室向美國國會提交的中國履行wto承諾情況報告中,美國政府與美國產業(yè)界都認為:“中國在知識產權領域所作的立法修改是重要進步,使中國在大多數(shù)關鍵領域總體上符合了國際標準?!边@些都說明,中國政府20年來,在知識產權保護方面所做出的努力和取得成果,已經(jīng)得到了包括美國在內的絕大多數(shù)國家的認同。

根據(jù)中國加入世貿組織議定書的承諾,世貿組織將在中國加入世貿組織的前8年內對中國進行年度的過渡性審議。9月17日,世貿組織知識產權理事會對中國加入世貿組織以來執(zhí)行《與貿易有關的知識產權協(xié)定》和加入議定書中有關承諾的情況進行了一次過渡性審議。審議前,中國向世貿組織提交了14項包括中國知識產權方面法律法規(guī)在內的通報,并回答了美國、歐盟、日本、澳大利亞等6個世貿組織成員向中國提出的101個書面問題。世貿組織成員對中國知識產權方面取得的成果,特別是加入世貿組織以來履行承諾所做的'努力予以了積極評價。

從過去一般的政策到現(xiàn)在的立法層面,這意味著我國在逐步完善促進自主創(chuàng)新的制度。廣東省作為改革開放的前沿陣地立法推創(chuàng)新,首推出《廣東省自主創(chuàng)新促進條例》。這是國內第一個省份從立法的角度促進自主創(chuàng)新的做法,覆蓋了創(chuàng)新全過程。從科研人員的獎勵、投入增長、政府采購等方面,都有一個量化的規(guī)定。比如,利用財政性資金設立的研發(fā)機構,以技術轉讓或股權形式對創(chuàng)新成果進行產業(yè)化的,可從技術轉讓所得的凈收入或股權中提取20%到70%一次性獎勵相關研究人員?!稐l例》規(guī)定,地級以上市政府可以設立創(chuàng)投或風投,引導社會資金投向成長前期的科技型企業(yè)??h級以上政府應當通過無償資助、貸款貼息、補助資金、保費補貼和創(chuàng)業(yè)風險投資等方式,支持自主創(chuàng)新成果轉化與產業(yè)化。

除此之外,國家和廣東省還陸續(xù)頒布實施了一系列有關知識產權的政策。12月,《廣東省專利條例》經(jīng)省人大常委會頒布后正式施行。10月,我國第一個集專利、商標、版權等各知識產權門類的《國家知識產權事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》印發(fā)。1月,廣東省委、省政府頒布《關于加快建設知識產權強省的決定》。同年10月,《廣東省展會專利保護辦法》正式實施,12月,廣東省知識產權局等九部門聯(lián)合出臺《關于加快推進廣東省知識產權質押融資工作的若干意見》。知識產權政策法規(guī)措施的不斷完善,為我國提高自主創(chuàng)新能力、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式營造了良好的政策環(huán)境。

為改善營商環(huán)境、優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境,五年來,我國長期堅持日常執(zhí)法與專項行動相結合,知識產權保護力度不斷加大。根據(jù)國務院和國家知識產權局的部署,要求相關部門重點抓好“雙打”、“三打兩建”、“護航”等專項行動,著力加強廣交會等重要會展知識產權保護,取得了顯著成效。20至20,廣東省共立案處理各類專利糾紛案件1198件,結案950件;立案查處假冒專利案件745件,結案622件;通過指導各類會展和行業(yè)協(xié)會解決專利糾紛5720宗。該省“雙打”專項行動成效得到國務院督查組和全國“雙打”辦“認識有高度,工作有力度,整治有廣度,打擊有深度,成效顯著,多項工作走在全國前列”的高度評價。廣東省六個維權援助中心有效發(fā)揮服務作用,建成了全國第一個單一行業(yè)知識產權快速維權機構——中國中山(燈飾)知識產權快速維權中心。

從對知識產權的行政保護來看,由于知識產權行政執(zhí)法的程序、責任制度不夠完善,行政執(zhí)法機關的組織機構不夠健全和穩(wěn)定,導致在知識產權行政保護的一些工作中存在疏于主動查處、安于消極行政的現(xiàn)象;執(zhí)法中缺乏必要的執(zhí)法手段和得力措施,致使一些知識產權糾紛案件往往得不到及時處理,或者處理了往往因為處罰力度不夠,對侵權行為起不到震懾和嚴懲的作用;普遍存在知識產權行政執(zhí)法機關人員少、力量不足的問題;在現(xiàn)有的人員中,由于知識產權專業(yè)性、法律性較強,對執(zhí)法人員的素質要求較高,隊伍素質總體上還不能滿足知識產權行政執(zhí)法的要求。另外,在一些地方,由于地方保護主義的影響,或者不能完全打破部門分割,從而使一些地方和部門嚴重侵犯知識產權的違法活動屢禁不止。

從對知識產權的司法保護來看,由于知識產權侵權糾紛案件往往比較復雜,限于法官對知識產權知識的了解及案件審判經(jīng)驗的積累,難免會造成不同的法院甚至同一法院的不同法官,對相同的案件會作出不同的處理結果的現(xiàn)象,給知識產權的保護帶來了很大障礙。例如,各地的立案標準不統(tǒng)一,當事人提供有關事實材料在一法院能夠立案,在另一法院依據(jù)相同的事實材料卻不能立案;不同法院作出的判決結果也難以做到統(tǒng)一,這極大地影響了法律的權威。此外,各地法院判決中,對被侵權人的賠償數(shù)量偏低。

實踐中,行政執(zhí)法與刑事司法銜接不夠順暢,行政機關對知識產權司法保護消極對待的情況多有發(fā)生。要注意的是,由于受傳統(tǒng)習慣的影響,當發(fā)生知識產權侵權行為時,受害方一般向知識產權行政管理部門控告,行政管理部門進行查處后,即使發(fā)現(xiàn)構成犯罪的,極少移送公安進行刑事立案偵查。行政執(zhí)法部門往往將大量應當移送公安機關作為刑事案件處理的案件,只作一般行政違法案件結案,“以罰代刑”現(xiàn)象仍較普遍。這種以罰代刑現(xiàn)象的存在,使得侵犯知識產權行為屢禁不絕,結果是許多構成侵犯知識產權犯罪的案件未得到徹底追究。

讀者權論論文篇十七

中華人民共和國工商行政管理總局商標局:

xx(以下簡稱被答辯人)對答辯人xxx電子技術有限公司在第9類申請注冊的初審公告號為xxxx的“xxx”商標(公告復印件見附件一)所提異議理由不符合事實,答辯書和有關證據(jù)材料如下:。

一、答辯人“xxx電子技術有限公司”情況簡介。

答辯人“xxx電子技術有限公司”(營業(yè)執(zhí)照見附件二)創(chuàng)建于1992年,注冊資本1008萬,現(xiàn)有員工400余人,公司總部位于xxxxxx,辦公面積8000余平米。

公司銷售、服務網(wǎng)絡遍及全國,設有七大區(qū)域中心:鄭州、北京、上海、武漢、廣州、西安、成都;23個省級辦事處:長沙、南昌、南寧、石家莊、太原、杭州、寧波、濟南、合肥、天津、重慶、昆明、湛江、福州、泉州、廈門......公司以強大的技術實力、穩(wěn)定可靠的產品以及完善的服務為廣大消費者所熟知,在行業(yè)內具有很高的知名度。

答辯人xxx公司是我國國內最早從事智能卡應用系統(tǒng)研發(fā)、集成的企業(yè)之一,專業(yè)從事非接觸式智能卡應用系統(tǒng)軟、硬件研發(fā)生產及系統(tǒng)集成。

目前系統(tǒng)產品涵蓋智能卡應用技術、軟件開發(fā)、32位/8位嵌入式產品開發(fā)、大型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、網(wǎng)絡集成等眾多技術領域,產品范圍涵蓋數(shù)字化校園、校園及企事業(yè)一卡通、社區(qū)一卡通、城市一卡通及金融智能卡應用系統(tǒng)等。

公司所有產品擁有自主知識產權,是省高新技術企業(yè)、軟件認證企業(yè)、“省五大軟件企業(yè)”,主要產品獲得高新技術產品證書和國家異議理由是沒有事實根據(jù)的。

我國的商標法賦于經(jīng)營者依法取得商標專用權的權利,在法律面前,人人平等。

答辯人申請取得xxxxx號“xxx”商標專用權屬合法行為,應給予支持,準予注冊。

答辯人:xx公司。

代理人:河南通遠知識產權事務所有限公司。

20xx年3月25日。

讀者權論論文篇十八

答辯人:

被答辯人:廣東歐珀移動通信有限公司,住所地:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)xx號,法定代表人:xx。

因被答辯人訴答辯人商標侵權糾紛一案【案號(20xx)東一法民五初字第xx號】,現(xiàn)就被答辯人提出的訴訟請求作如下答辯,請法院予以采納。

答辯人不同意被答辯人的所有訴訟請求,被答辯人的訴訟請求沒有任何依據(jù),請法院依法駁回被答辯人的所有訴訟請求。

一、“oppo”手機商標并非知名品牌商標。

根據(jù)被答辯人提交的材料可知,“oppo”商標最初是由藍天投資股份有限公司在開曼群島注冊所擁有,注冊有效期限從4月28日至4月27日。

東莞歐珀移動通信有限公司是于月28日受讓藍天投資股份有限公司的“oppo”注冊商標,并于同年12月29日變更為廣東歐珀移動通信有限公司。

至8月份,被答辯人廣東歐珀移動通信有限公司對注冊商標“oppo”的使用時間不到一年,相關公眾對此商標不甚了解。

因此,從被答辯人對“oppo”手機商標的使用時間即可推知其在還構不成品牌商標。

二、答辯人所被訴請的涉案手機銷售有合法來源,答辯人沒有侵權故意,無需承擔侵權責任。

答辯人被起訴的涉案手機有合法來源,答辯人是通過正規(guī)合法的途徑從xx太平電子城購進,對此事實,有被答辯人提交的東莞市工商行政管理局【東工商長處字第9xx號】行政處罰決定書予以反證。

根據(jù)商標法第五十六條規(guī)定“……銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的,不承擔賠償責任?!币虼丝芍?,答辯人沒有侵犯被答辯人“oppo”商標專用權的故意,無需承擔任何侵權責任。

至于被答辯人提交的東莞市工商行政管理局行政處罰決定書,其并不能當然作為認定答辯人商標侵權故意的依據(jù)。

行政處罰是不以當事人的主觀故意取向如何而作出,而民事商標侵權則需要有當事人的主觀故意為前提。

因答辯人的涉案手機有合法來源,答辯人沒有商標侵權故意,因此無需承擔商標侵權責任。

三、被答辯人訴請答辯人賠償人民幣50000元損失沒有任何依據(jù),依法不應得到法院的支持。

一方面,根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定:“當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實……有責任提供證據(jù)加以證明。

沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。”第七十六條規(guī)定“當事人對自己的主張,只有本人陳述而不能提出其他相關證據(jù)的,其主張不予支持。”。

被答辯人開口即要求答辯人賠償50000元侵權損失費用,但并未提供任何依據(jù)說明其損失賠償額是如何計算而來,因此,其應當對自己的主張承擔舉證不能的不利后果,50000元的損失賠償費用因沒有任何依據(jù)而不應得到法院的支持。

另一方面,根據(jù)《商標法》第五十六條規(guī)定,被答辯人不能證明其自稱的因答辯人商標侵權所遭受到的損失,那么,商標侵權賠償數(shù)額就應帶按照被答辯人所認為的因答辯人侵權所得利益進行賠償。

根據(jù)被答辯人提交的東莞市工商行政管理局【東工商長處字(2009)第xx號】行政處罰決定書顯示的內容可知,涉案21臺手機進貨價均為450元/臺,而售價僅為520元/臺,售出的.涉案手機僅為三臺,銷售收入只有1560元,利潤也僅有210元。

因此,即使答辯人真若構成被答辯人認為的銷售侵犯其商標專用權的手機,答辯人的侵權所得利益只有210元,根據(jù)商標法的規(guī)定,答辯人的侵權賠償數(shù)額也只有210元。

但被答辯人卻信口開河,沒有任何根據(jù)的漫天要價50000元的侵權賠償額完全是借訴訟之手段謀取暴利之目的。

被答辯人為達到謀取暴利的目的,甚至通過不正當關系,將一年前的自稱是東莞市工商行政管理局的行政處罰資料復印出來當作起訴商標侵權的證據(jù)材料,并在珠三角及其它地區(qū)大范圍地起訴手機零售商,非常明顯,被答辯人所謂維權只是幌子,伙同他人惡意維權,借以謀取高額暴利才是其真正目的。

所以,請求法院依法駁回被答辯人的無理要求。

四、被答辯人要求答辯人在《東莞日報》和《南方都市報》上刊登所謂的包含承諾不會再次侵權的道歉聲明于法無據(jù)。

如上所述,答辯人根本未對被答辯人的商標構成侵權,故無需承擔任何侵權責任。

假若構成侵權,侵權情節(jié)也非常輕微,未對被答辯人的聲譽構成任何影響,賠禮道歉屬人身侵權的范圍,而本案根本沒有構成人身損失。

答辯人無需在《東莞日報》和《南方都市報》上刊登所謂的包含承諾不會再次侵權的道歉聲明。

綜上所述,被答辯人的訴訟請求也是沒有任何依據(jù)。

答辯人只是一個小個體工商戶,現(xiàn)在生意已非常慘淡,幾乎面臨關閉狀態(tài),整個店鋪價值甚至也不過區(qū)區(qū)幾萬元,根本就再經(jīng)不起任何輕微的經(jīng)濟沖擊。

所以,請求法院綜合考慮上述事實以及構建社會和諧大局的基礎上,依法駁回被答辯人的所有訴訟請求。

此致

東莞市第一人民法院。

答辯人:廣東尚智和律師事務所:田發(fā)園律師。

20xx年3月日。

讀者權論論文篇十九

我國民法注重保護無過失交易安全,體現(xiàn)了權益保護從個人本位向社會本位轉向發(fā)展趨勢,論家事代理權論文。家事代理權在審判實踐中的確立或認可,正是這種發(fā)展趨勢的具體表現(xiàn),其符合民法通則誠實、過錯原則立法精神,對于推動和完善我國市場經(jīng)濟具有重要意義。筆者試就家事代理權相關法律問題進行探析,以求對審判實踐有所裨益。

家事代理權亦稱夫妻代理權或者日常事務代理權,是指配偶一方本無代理權,在與第三人就實施日常事務為一定法律行為時,推定享有代理對方配偶行使權利的權利。其法律后果是配偶一方代表家庭所為的行為,對方配偶必須承擔后果責任,配偶雙方對其行為承擔共同的連帶責任。對配偶的家事代理權,世界上多數(shù)國家法律都作了規(guī)定。例如,瑞士民法第163條第2款規(guī)定,妻超越代理范圍的行為,在不能為第三人所認識時,夫應承擔責任。美國民法規(guī)定妻以夫的信用與商人交易,只要夫未表示反對,法律則承認妻有代理權。簡言而之,即配偶一方本無代理權,而代理對方配偶行使權利的行為。這里的“家事”一詞,即有“家庭事務”的意思。家事代理權是表見代理的一種特殊情形,其實質上屬于廣義上的無權代理,但其不同于一般的無權代理。無權代理非經(jīng)被代理人追認不發(fā)生代理的效果,而家事代理權發(fā)生的代理效果無須被代理人追認。對于家事代理權我國法律雖未作規(guī)定,但在審判實踐中,我國是承認家事代理權的。

1、行使代理權的配偶一方須以家庭名義或配偶名義對外發(fā)生法律行為。在家庭事務當中,通常配偶一方以家庭名義或以另一方的名義對外發(fā)生法律關系,另一方對此則需承擔民事法律責任,這是客觀要件,其目的在于保護善意相對人的交易安全。

2、行使代理權的配偶一方應當具有相應的民事行為能力。沒有完全民事行為能力的人在行使代理權時,由于缺乏民事法律行為生效基本要件,不構成家事代理權,對于夫妻雙方不發(fā)生法律效力。若相對人是故意為之,相對人則應承擔過錯責任。

3、行使家事代理權須有相對人存在。家事代理在客觀上表現(xiàn)為代理人的行為須系向相對人意思表示或者接受相對人的意思表示。很明顯代理是由三方法律關系構成的,倘若第三人不存在,亦無代理可言,家事代理也不例外。

4、代理人的代理是屬于無權代理性質。即代理人實質上是無權代理,而從法律上推定為有代理權,這是家事代理權的基本特征之一。如果是明確授權的,則屬于委托代理情形,不發(fā)生家事代理。

5、代理人與被代理人須是配偶關系或外人相信其是配偶關系,足以使相對人相信其行為有效,這是家事代理的重要特征之一。如果缺乏這一特征,家事代理無法成立。

6、相對人在主觀上必須是善意的、無過失的。如果相對人主觀上有故意或過失的,如與一方配偶串通損害另一方配偶的合法權益,其代理行為無效。

7、家事代理發(fā)生推定為有權代理的法律后果。家事代理雖屬無權代理,但它與狹義的無權代理不同,狹義的無權代理非經(jīng)被代理人追認不發(fā)生代理的效果;而在家事代理情況下,將直接推定為有權代理的.效果,即被代理人須對代理人的行為承擔直接或連帶法律責任。

與表見代理構成要件相比較,筆者認為,家事代理權應當具備以下四個構成要件:

1、配偶一方或行為人客觀上實施了家事代理行為。即行為人必須以家庭名義或以另一方配偶名義與相對人發(fā)生民事法律關系,這里的行為人或者是合法夫妻的一方配偶,或者是假冒夫妻名義的一方配偶,若是后者,相對人要有充分理由相信行為人可以行使家事代理權,比如被假冒一方對發(fā)生家事代理行為不作否認,被假冒一方對此應承擔家事代理的法律后果。

2、相對人依據(jù)一定事實,相信或認為行為人代理有效,在此基礎上與行為人發(fā)生的民事法律關系行為。相對人所依據(jù)的事實包括兩個方面,其一是被代理人的行為,即被代理人以書面或口頭方式直接或間接向特定的或不特定的第三人表示以其配偶為代理人;其二是相對人有正當?shù)目陀^理由相信其可行使代理權,如代理人與被代理人是合法的夫妻關系,或曾是夫妻關系,或是同居關系。

讀者權論論文篇二十

夸美紐斯是17世紀捷克的教育改革家和宗教領袖,他的《大教學論》在教育發(fā)展的歷史上有著重大的影響,被認為是教學論誕生的標志。夸美紐斯在他的《大教學論》中詳細地闡述了他的教育和教學思想,其中,道德教育思想是其最重要的組成部分。他認為在智力、德行和虔信三方面教育中,德行是最不能缺少的,并深信通過教育可以改變人的德行,認為教育最基本的任務之一就是形成人的德行??涿兰~斯曾說:“我們的真正工作是什么呢?是智慧這種學習,它提高我們,使我們得到穩(wěn)定,使我們的心靈變高貴dd我們把這種學習叫做道德?!笨涿兰~斯的教育思想帶有濃厚的自然主義色彩,出于對自然界的觀察和對經(jīng)院教育的否定,提出了帶有濃厚自然主義色彩的道德教育方法。對其道德教育方法的分析與論述,不僅有助于我們理解和全面系統(tǒng)把握夸美紐斯道德教育的方法,還可以為我國目前的學校道德教育在方法上提供某種啟示和幫助。

一、強調對兒童及早進行道德教育。

夸美紐斯認為道德教育就像種地一樣,“假如你不把優(yōu)良的種子撒在地上,它便生長不出別的東西,只會生長最壞的莠草。但如果你想開墾那塊土地,并能在開春的時候把它犁一遍,撒一遍種子,耕耙一遍,你的工作就比較容易,成功的希望就比較大?!盵1]因此,夸美紐斯主張及早的對兒童進行道德教育,打好道德教育的基礎,使良好的德行成為兒童的第二天性。對兒童及早的進行道德教育確乎是一件很重要的事情,就好像一只瓶子新的時候可以沾染任何的氣味,并且,這種氣味可以保持很久。因此,德行的教育應該在邪惡尚未占領兒童的心靈之前早早的實行,也就是《學記》中的“禁于未發(fā)”。為此,夸美紐斯要求兒童必須小心的防備一切腐敗的根源,如不良的社交、不道德的談話、無益的書籍之類(因為邪惡的榜樣,不論是有眼睛進入或是從耳朵進入的對于心靈都是一種毒害),他還要求兒童練習飲食節(jié)制、衣物清潔、尊敬長者、信仰真理??涿兰~斯認為“樹木剛以生成便長出日后成為主干的嫩枝,在這最初的學校里面,我們也必須把一個人在一生的旅途中所應當具備的全部知識的種子播種到他身上?!币簿褪钦f,把一切德行都應培植到兒童身上,不能有例外,因為在道德上面,沒有一件事情是可以省略而不留下一道罅隙的。此外,夸美紐斯認為“懶惰也應當加以防備,否則,由于懶惰,青年人便去做邪惡的事情,或養(yǎng)成一種怠惰的傾向。”為了使兒童避免懶惰,就要求他們勤勉。兒童畢竟總是愛活動的,因此,應該使他們不斷工作或從事游戲,同時,還要避免一切過度的壓力。這樣就可以產生一種勤奮的性情,使人非?;畈?,享受不了懶惰的安逸。

二、強調通過實踐培養(yǎng)良好的道德品行。

維未斯說:“理論是容易的而且是簡單的,但是除了它所給予的滿足以外,沒有別的結果。反之實踐是困難而且是冗長的,但有極大的效用?!币舱且驗槿绱?,夸美紐斯主張通過實踐來培養(yǎng)人的.德行。德行的培養(yǎng)是由經(jīng)常做正當?shù)氖虑槎鴮W來的,而不是靠文字。一味的叮囑或告誡而不去實踐,在道德教育中是根本行不通的。夸美紐斯在他的著作《大教學論》中寫到“孩子們容易從行走學會行走,從談話學會談話,從寫字學會寫字,同樣,他們可以從服從學會服從,從節(jié)制學會節(jié)制,從說真話學會真話,從有恒學會有恒?!币虼耍⒆觽兺瑯訒牧己玫牡赖缕沸兄袑W得良好的道德品行。孩子們會在不斷的工作或游戲中學會忍苦耐勞,從而會產生一種勤奮的品行。此外,兒童在活動的過程中,我們必須給予他們一定的忠告,對他們加以正確的引導。這樣,他們就能學會日后的生活中所需要的正確行為,同時也會引起他們的身心不斷的發(fā)生變化,從而產生良好的性情,并最終形成良好的道德品行。

三、主張為兒童樹立良好的榜樣,制定明確的行為準則。

兒童就像猿猴一樣,愛去模仿他們所見到的一切,不管是好的還是壞的,就算是沒有吩咐他們去做,也是一樣。也正是由于這個緣故,以至于他們在學會運用他們的心靈之前,就已經(jīng)學會了模仿。為此,夸美紐斯主張“父母、保姆、導師和同學的整飭生活的榜樣必須不斷的放到兒童的跟前?!彼^“榜樣”,夸美紐斯認為是兼指“活”榜樣和書本上的榜樣。書本上的榜樣顯然是指兒童從書本上學習模仿的東西,“活”榜樣是指兒童所模仿的現(xiàn)實生活中的人。事實上,“活榜樣”比書本上的榜樣更加重要,因為兒童現(xiàn)實生活中接觸的人給他們留下的印象更為深刻,對他們的影響也更加強烈。所以,“假如父母是有道德的,是家庭教育中的小心謹慎的保護人,假如導師是用了最大可能的小心選來的,具有優(yōu)異的德行,這對青年人的道德的正確的訓練,便是一大進展?!眱和热惶焐鷲酆媚7虏⑶野駱佑钟兄薮蟮挠绊?,那么兒童就能夠通過模仿良好的榜樣,免受不良環(huán)境的影響。夸美紐斯還要求“兒童必須非常用心的避免不良的社交,否則,他們就會受到感染”。由于夸美紐斯受到宗教原罪論的影響,認為兒童天性xxxx,他們的心靈極易受到邪惡的侵襲,所以他們必須格外小心地防備一切xxxx的根源,例如不良的社交、不道德談話。

讀者權論論文篇二十一

訴訟請求:

1、確認兩被告侵犯原告第***號注冊商標專用權;。

2、判令兩被告立即停止銷售、許諾銷售侵權產品行為;。

3、判令被告一、被告二連帶賠償原告合理費用支出及損失額共計***萬元;。

5、本案訴訟費用由兩被告承擔。

事實與理由:

原告申請注冊的第***號商標,于***年***月***日被中華人民共和國工商行政管理總局商標局予以核準注冊,核定使用商品(第25類):鞋(腳上的穿著物);服裝;游泳衣;足球鞋;帽;襪;手套(服裝);圍巾;嬰兒全套衣;雨衣。該商標經(jīng)原告投入大量廣告宣傳,在服裝市場上享有較高知名度與美譽度。

被告二經(jīng)營的淘寶網(wǎng)為提供商品或服務電子交易平臺的網(wǎng)絡服務營運商,增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證為浙***,并為買賣雙方提供支付寶、消費者保障等盈利服務。被告二疏于履行法律規(guī)定的審查義務,致使淘寶網(wǎng)上存有高達數(shù)百家未經(jīng)原告許可擅自銷售、許諾銷售涉嫌侵權產品的網(wǎng)絡店鋪(經(jīng)南方公證處證據(jù)保全),實質上屬于《中華人民共和國商標法》第52條第4項、《中華人民共和國商標法實施條例》第50條第2項規(guī)定---------為實施侵犯注冊商標專用權行為提供便利條件,屬于共同侵犯注冊商標專用權行為。經(jīng)南方公證處證據(jù)保全的侵權網(wǎng)絡店鋪----“***”未經(jīng)原告許可,大肆銷售、許諾銷售含有服裝。侵權結果發(fā)生地在廣州越秀區(qū)中山四路廣州市南方公證處,該案貴院有管轄權!

原告先后于***年***月***、***年***月***日將第***號商標許可給林偉璇、武梅、魏木生、汝鳳玲廣東省內使用,三年許可費總額為***萬,足以折射出該商標市場價值!原告并將上述商標使用許可合同向商標局提交備案,并先后獲得商標局商標使用許可合同備案通知書(賠償額參照)。

(***)南公證內字第***公證書記錄的“東京著衣”網(wǎng)店侵權銷售額一個月達***元,按照***年***月***日計算至***月***日止共計按照***個月統(tǒng)計,侵權銷售總額為***元。而該份公證書記錄的“xx著衣”網(wǎng)店侵權庫存總數(shù)為***件,分別按照展示的價格統(tǒng)計庫存總額為***元。加之公證費***元、律師費***元,購物費***元,故原告請求***萬元賠償于法有據(jù)!

綜上,為維護原告的合法權益,依據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國商標法》及其相關規(guī)定,請求法院判決兩被告承擔停止侵權、賠償原告損失等民事責任。

此致:

xx市xx區(qū)人民法院。

具狀人:

上訴人(一審被告):溫州xxx鞋業(yè)有限公司。

住所地:浙江省溫州市龍灣區(qū)狀元鎮(zhèn)三期工業(yè)區(qū)11號四樓。

法定代表人:潘xx,董事長。

代理人:楊xx,北京市洪范廣住律師事務所律師。

電話:xxxxxxxxxx。

被上訴人(一審原告):xxx(福建)鞋服有限公司。

住所地:福建省南安市梅山鎮(zhèn)鼎誠工業(yè)區(qū)。

法定代表人:傅維錦,董事長。

上訴人因與被上訴人侵犯商標專用權一案,不服福建省泉州市中級人民法院(xxxx)泉民初字第487號民事判決書,特提起上訴。

上訴請求:

1、依法撤銷(xxxx)泉民初字第487號民事判決書;。

2、依法改判,駁回被上訴人的訴訟請求;。

3、本案訴訟費用由被上訴人承擔。

上訴事實和理由:

一、一審法院超出被上訴人訴訟請求范圍作出判決,無法律依據(jù)。

在本案中,被上訴人在訴訟請求中主張兩被告(包括上訴人)停止在其商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書等商業(yè)活動中使用“bluecat”等文字,而一審法院在判決中則超出被上訴人訴訟請求范圍,判令上訴人停止使用“bluecatshoes”文字。

訴訟請求作為法院判決的具體事項,制約著判決的具體范圍,一審法院超越當事人訴訟請求范圍進行施判,無法律依據(jù)。事實上,上訴人對“bluecat”文字商標享有獨占許可使用權,被上訴人主張上訴人在網(wǎng)站中使用該文字構成商標侵權無任何依據(jù)。

二、上訴人溫州xxx公司在其網(wǎng)站上使用“xxx鞋業(yè)”、“xxx鞋博士”等文字與被上訴人福建xxx公司“xx”商標并不構成“商標近似”。

最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題解答》第九條第二款規(guī)定“商標近似”的構成要件有二:其一,是涉訟文字標識與權利人的注冊商標文字近似,其二,是“易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與權利人注冊商標的商品有特定的聯(lián)系”。

“xxx”字面意義上是指“藍顏色的貓”,實際指稱《xxx淘氣x問》中的一個卡通形象,“xx”則無此含義。“xxx鞋博士”中的“xxx”同樣做此含義,另外“xxx鞋博士”系由五個漢字構成、“xx”則由兩個字構成,二者字型不同;“xxx鞋博士”意指xxx鞋質量好、品位高,而“xx”二字顯然無此含義。

“bluecat”與“xx”同樣不構成文字近似:“bluecat”系由英文字母組成,而“xx”由漢字構成,二者字型不同;“bluecat”中的“blue”意指“藍色”,而“xx”中的“蘭”指“蘭花”、“蘭草”或姓氏之意,無此含義;“bluecat”做“xxx”解釋,同樣出自《xxx淘氣x問》中的一個卡通形象,“xx”則無此含義。更重要的是,“bluecat”做為上訴人具有獨占許可使用權的商標,被上訴人當然有權利在其網(wǎng)站中使用。

由此可見,上訴人網(wǎng)站中使用的“xxx”、“xxx鞋博士”以及“bluecat”與“xx”文字直接進行比較,并不構成文字近似。

(二)上訴人網(wǎng)站中使用的“xxx鞋業(yè)”、“xxx鞋博士”、“bluecat”文字更不會造成誤導公眾、混淆商品來源。

最高法司法解釋規(guī)定“商標近似”認定中,除對商標間直接進行文字、圖案比對外,還應當對是否造成“誤導公眾”、“混淆商品來源”進行認定。商標法立法宗旨就是要制止“混淆”,僅有商標間文字近似,不能造成誤導公眾、混淆商品來源的,不能認定構成商標侵權。

而認定是否“誤導公眾”、“混淆商品來源”,應當以相關公眾的一般注意能力為標準、要遵循整體觀察的原則。被上訴人既然主張上訴人網(wǎng)站中使用的文字構成商標侵權,而涉訟文字又是做為網(wǎng)站整體內容的組成部分,那么,認定涉訟文字是否會造成與被上訴人商品來源的混淆誤認,就不能將其與網(wǎng)站整體內容相割裂,而應將涉訟文字放在整個網(wǎng)站中與被上訴人商標進行比較,進而認定是否會造成混淆誤認。

作為《xxx淘氣x問》的授權生產廠家,上訴人的網(wǎng)站被深深的打上了該部卡通片的`烙?。壕W(wǎng)站上的全部卡通形象均來源于該部卡通片,而且被控所謂侵權文字旁邊均配有“xxx”、“咖喱”、“淘氣”等卡通形象:如“xxx鞋博士”文字左側配有xxx和咖喱的卡通形象、“bluecat”文字左側是xxx全家福的圖片、“xxx鞋業(yè)”文字的左側則是xxx的形象。上訴人在網(wǎng)站顯著位置均注明:“溫州xxx鞋業(yè)有限公司是大型卡通片《xxx淘氣x問》唯一授權的童鞋和書包生產廠商”、“xxx淘氣3000問授權產品”字樣。這一切無不昭示,本網(wǎng)站宣傳的童鞋、書包商品均與《xxx淘氣x問》有關,“xxx”、“xxx鞋博士”、和“bluecat”均指《xxx淘氣x問》中的“xxx”,并非其他的“xxx”,更非被上訴人的“xx”。上訴人將“xxx”、“xxx鞋博士”、“xxx鞋業(yè)”等文字與《xxx淘氣x問》中的卡通形象結合在一起使用,足以將其網(wǎng)站中宣傳的產品與被上訴人的“xx”商品相區(qū)分。

一審法院將涉訟文字與網(wǎng)站整體內容相割裂,從涉訟文字與被上訴人商標簡單比對中,直接得出誤導公眾、混淆商品來源的結論,進而認定上訴人構成侵權,既不符合“商標近似”構成要件規(guī)定,又不符合“整體觀察”和“相關公眾一般注意能力”原則。

綜上,上訴人認為一審法院認定事實有誤,請二審法院撤銷原審判決予以改判,以維護上訴人的合法權益。

此致

福建省高級人民法院。

上訴人:溫州xxx鞋業(yè)有限公司。

讀者權論論文篇二十二

(1)商標的域名搶注。

這是目前網(wǎng)絡商標侵權最主要的表現(xiàn)情勢。域名的沖突在于,盡管商標的地域性以及專屬性允許多個相同商標在不同的國家不同的商品上以及平共處,但在com域下,1個域名在世界規(guī)模內只能為1個人所有。域名搶注包含兩種情況:1種是真正法律意義上的“域名搶注”,侵權人故意把知名或者比較知名的商標或者商號大量注冊為域名,這些搶注者通常還將搶注的域名進行出售、出租或者讓商標權人高價“贖回”;另外一種則屬于域名注冊人與知識產權人之間的權力沖突,即域名注冊人并沒有故意“搶注”,是因為域名的獨一性以及“先申請先注冊原則”,不可防止地與知識產權人產生權力沖突。

這類情況雖有搶注的事實,但卻不形成真正法律意義上的“域名搶注”。在國外,域名搶注行動的呈現(xiàn)還要早上幾年,其中也不乏1些極具譏刺象征的事件,如域名軌制創(chuàng)設之初負責全世界域名注冊登記的機構――全世界互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心(inter二nic)的域名就曾經(jīng)1度被人搶注。典型的案例有:紅塔山被菲律賓的1個廠商注冊,后來在當?shù)卦O廠并出產了大量的香煙并銷售到亞洲的良多國家,乃至返銷中國。近年搶注中國商標比較嚴重的應是中國香港地區(qū),在大陸比較著名的商標,例如“恒源祥”、“大寶”、“小護士”、“鎮(zhèn)江香醋”、“雪中飛”等都受到搶注。

在因特網(wǎng)上,處于不同服務器上的文件可以通過超文本標記語言鏈接起來。只要上網(wǎng)閱讀者在網(wǎng)頁上點擊超鏈接部份(又稱“錨”),另外一個網(wǎng)頁或者者網(wǎng)頁的另外一部份內容就出現(xiàn)在用戶的計算機屏幕上。公道設置的鏈接,在網(wǎng)絡上都是允許的,由于鏈接技術是互聯(lián)網(wǎng)存在的基礎。然而,如果在自己網(wǎng)頁上將別人注冊商標或者馳譽商標設為鏈接,采取深度鏈接或者加框鏈接技術,繞開被鏈接網(wǎng)站的主頁,這類行動就有借別人商標的知名度來增添自己點擊率以及閱讀量的“搭便車”的嫌疑。

元標記指萬維網(wǎng)超文本置標語言的1種軟件參數(shù),網(wǎng)主用以描寫其網(wǎng)站,包含網(wǎng)主的基本情況、人合法利益的減少或者滅失,造成商標的淡化以及商標價值的降低,終究將侵害商標所有人提供的商品或者服務的價值。

再次行動人的損害行動與侵害結果之間有內在的、必然的聯(lián)絡。最后要有侵權行動人的主觀錯誤。相對于的短時間內對于現(xiàn)有的觸及電子商務中網(wǎng)頁鏈接以及搜尋引擎中的商標侵權案件,可以鑒戒觸及電子商務中域名的侵權案件的解決法子,通過明確推定合用《民法通則》、《商標法》以及《反不正當競爭法》來解決。尤其是網(wǎng)頁鏈接中的商標侵權以及搜尋引擎中的商標侵權的法律責任。具體說來應包含:民事責任、行政責任以及刑事責任3類。其中民事責任參照《民法通則》應包含:休止損害行動;賠禮報歉、解除影響以及賠償損失。

行政責任可參照《商標法》以及《反不正當競爭法》,即主管部門可以責令侵權人休止在電子商務流動中的商標侵權,并在法律規(guī)定的規(guī)模內處以必定數(shù)額的罰款。刑事責任方面,由于我國并無具體規(guī)定商標侵權行動人應承當?shù)男淌仑熑?所以可以參考《中華人民共以及國刑法》中關于“假冒、非法制造、銷售商標標識和產品”的相干規(guī)定,對于已經(jīng)形成我國《刑法》所規(guī)定的商標犯法行動特征的商標侵權行動人追究刑事責任。

三、加強國際間的交換合作因為網(wǎng)絡傳布的特性,時空以及地域的限制逐步被打破。各國知識產權法律軌制的制訂以及修改基本上都從初期的各行其是發(fā)展到后來的求同存異,再發(fā)展到今天的全面趨同。因而,在電子商務環(huán)境下為了更有效地維護企業(yè)的商標權,必需調和各國韻相干立法,加強與國際組織的溝通以及調和,踴躍介入商標權國際維護規(guī)則的制定以及修改。

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