2023年讀者權論論文(優(yōu)質17篇)

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2023年讀者權論論文(優(yōu)質17篇)
時間:2023-11-17 10:00:20     小編:紫衣夢

天道酬勤,努力就會有回報;總結是評估自己的機會,該如何抓住它呢?下面我為大家準備了一些范文,供大家參考和學習。

讀者權論論文篇一

改革開放以來,我國的中小企業(yè)發(fā)展很快,在整個國民經濟中發(fā)揮著越來越重要的作用,為我國的經濟增長做出了極大的貢獻?,F在,我國中小企業(yè)占企業(yè)總數的95%。但近年來由于企業(yè)競爭的激烈,使許多企業(yè)面臨較大的困難,其中主要的就是中小企業(yè)融資難的問題。我們必須解決這些問題,多給中小企業(yè)融資創(chuàng)造條件,降低他們的融資成本和門檻,促進它們在未來發(fā)揮更重要的作用。

二、我國中小企業(yè)融資現狀。

我國中小企業(yè)普遍存在著融資困難的現狀,具體表現在以下兩方面:

(一)融資途徑不暢通從內源融資來看,我國中小企業(yè)的現狀不盡人意。一是中小企業(yè)分配中留利不足,自我積累意識差。二是自有資金來源有限,資金難以支持企業(yè)的快速發(fā)展。從外源融資來看,中小企業(yè)可以選擇銀行貸款、資本市場公開融資和私募融資等三種渠道。但目前我國中小企業(yè)的外源融資渠道方面并不暢通,銀行一般對中小企業(yè)貸款十分慎重,條件較為苛刻。

(二)融資結構不合理。

主要表現在:。

(2)在以銀行借款為主渠道的融資方面,借款的形式一般以抵押或擔保貸款為主;

(3)在借款期限方面,中小企業(yè)一般只能借到短期貸款。

三、我國中小企業(yè)融資高成本的原因分析。

(一)中小企業(yè)自身信用差,經營狀況不佳,導致金融機構為了盡可能的降低風險,通常會增加許多提供貸款的附加條件,提高融資成本。

(二)信用擔保體系的不完善,中小企業(yè)尋求擔保困難。

(三)政府扶持力度不夠。國家“抓大放小”的.政策造成了中小企業(yè)市場競爭環(huán)境的不確定和競爭條件的不平等。

四、我國中小企業(yè)融資問題的對策建議。

(一)改善中小企業(yè)融資環(huán)境和拓寬融資渠道一是中小企業(yè)要注重改善自身融資環(huán)境。中小企業(yè)必須加大自身信用制度的建設,規(guī)范企業(yè)的公司治理結構,健全企業(yè)財務管理制度,同時在融資時還要做到積極還債、適度負債、按需負債。

二是中小企業(yè)應拓寬融資渠道。要跳出單純依賴銀行間接融資的誤區(qū),在充分發(fā)揮銀行間接融資的同時,要將直接融資和間接融資相結合。

1、建立中小企業(yè)行業(yè)協(xié)會或聯盟。協(xié)會或聯盟內的中小企業(yè)加強互助合作,這樣,某些中小企業(yè)的融資困難則可以在協(xié)會或聯盟內得到解決。

2、加大兼并與聯營、合資的力度。中小企業(yè)應積極進行聯營或合資,通過與實力雄厚的企業(yè)聯營可以解決其自身的資金困難,另一方面也可以學習外方的先進管理經驗和技術。

(二)完善中小企業(yè)融資的有關金融體系一是要建立完善的中小企業(yè)政策性金融體系。金融機構應繼續(xù)拓寬對中小企業(yè)融資的渠道,創(chuàng)造公平的融資環(huán)境。鼓勵銀行豐富貸款品種支持中小企業(yè)的發(fā)展,鼓勵民營資本進入金融領域。

二是建立和健全對中小企業(yè)融資的信用評價體系和信用擔保體系。建立中小企業(yè)評級制度,以信用等級作為判斷貸款信用可信度的標準。同時必須建立多層次的中小企業(yè)信用擔保體系。

三是完善資本市場結構,建立多層次的市場體系。推出針對中小企業(yè)直接融資的新市場,適當降低新市場中小企業(yè)發(fā)行上市的門檻。

四是建立對非國有中小企業(yè)的貸款制度。國有商業(yè)銀行應對非公有企業(yè)一視同仁,按照商業(yè)銀行的經營原則,加大對非國有經濟的投入力度。

(三)加大對中小企業(yè)融資的扶持政府對金融機構支持中小企業(yè)融資實行減稅、貼息、補貼等優(yōu)惠政策。以調動金融機構為中小企業(yè)融資的積極性。針對中小型企業(yè)量大面廣,布局分散的特點,政府實行分類指導,鼓勵優(yōu)勝劣汰,采取適者生存的競爭性措施。對產品有銷路,市場前景廣闊,技術創(chuàng)新能力強,效益好的中小企業(yè),進行重點優(yōu)先扶持。

(四)針對中小企業(yè)不同時期的融資需求,制定不同的融資策略中小企業(yè)在各發(fā)展階段應該選擇不同的融資策略,防止企業(yè)因融資不慎導致財務狀況惡化。

(1)創(chuàng)業(yè)期??蛇x擇股權資金、創(chuàng)業(yè)基金以及抵押貸款等方式進行融資。

(2)成長期。企業(yè)可著手在資本市場上尋求資金的支持。此時企業(yè)的贏利能力很高,銀行或非銀行金融機構在利益的驅動下會降低借貸的門檻。

(3)成熟期。要思考戰(zhàn)略投資的問題。由于原有的業(yè)務已經發(fā)展成熟,而新業(yè)務還沒有為企業(yè)貢獻利潤,此時企業(yè)的贏利能力已經大不如前,所以,此階段的企業(yè)獲取發(fā)展資源時,盡量使用自有資金。

(4)擴張期或衰退期。通過制度創(chuàng)新,運用切合實際、行之有效的改革形式及新的管理方法。

合理地進行投資,并謹慎地進行資本運作,就能有效地規(guī)避風險,從而使中小企業(yè)得到進一步發(fā)展。

(五)推動債權融資市場的多元化。

通過發(fā)展專業(yè)化的面向中小企業(yè)的中小金融機構,為中小企業(yè)提供更優(yōu)質的服務。發(fā)展融資租賃業(yè),這是企業(yè)進行長期資金融通的一種有效手段。一般來說,企業(yè)進行融資租賃的成本比貸款低、風險較小,而且其方式靈活、方便,比長期貸款和發(fā)行股票、債券受較少限制。而我國在這方面還很欠缺,租賃公司的規(guī)模很小,融資租賃的金融杠桿作用沒有充分發(fā)揮出來。

讀者權論論文篇二

論文摘要:本文探討了領導者中的職權權形式,一是職位權力;二是領導者作為個體所具有的影響力,即個人權力。論文認為有效的管理應該把職權和個人權力兩種形式的權力結合起來,充分利用個人權力來影響職工、激勵職工。本文還探討了領導者個人權力的形成和內涵。

論文關鍵詞:職位權力,個人權力,有效的管理。

現代管理由原來的“以事為中心”,發(fā)展到“以人為中心”,由傳統(tǒng)的物質生產管理發(fā)展到現代的心理學管理,它的理論基礎由“經濟人”假設發(fā)展到“復雜人”假設,對“人”的思索,改變了傳統(tǒng)的管理模式。其中的領導者權力問題也引起了人們的重新思考。

“職位權力是最基本的權利形式,它具有法律效力,是一種維持秩序的手段和工具,是一種社會支配和協(xié)調的機制”。職位權力是因為在組織中擔任一定的職務而獲得的權力。它的主要特點有:

(1)合法權,就是組織中等級制度所規(guī)定的正式權力。

(2)獎賞權,就是決定提供還是取消獎勵、報酬的權力。

(3)懲罰權,就是指通過精神、感情或物質上的威脅,強迫下屬服從的一種權力。

以上三種權力都與組織中的職位聯系在一起,是從職位中派生出的權力,因此統(tǒng)稱為職位權力。

對職工來說,職權是一種約束工具,而對于領導得來說,職權是上級賦予的凌駕于個人權利之上的附加權利,包含著限制、懲罰、獎賞職工的權利,這種權利總是和一定的職位聯系在一起的。職權的大小由職位的大小所決定,由職位領導者行使。

職權是職工難以抗拒的外部力量,因為職權控制了職工需要的滿足。職位權力不但掌握著職工物質利益的分配,而且還控制著職工的名譽、地位的分配,它和職工的生活聯系在一起,因此工人對職位權力的服從是被迫的、被動的,職工迫于生活的壓力不得不服從職位權力。職位權力的特殊功能是使職工服從領導,領導得能以強制、引誘、驅使等方式,使職工按照自己的意愿行動,以實現特定的組織目標。這樣它就把領導者和被領導者推到一個相對立的`境地。如果領導者一味地依靠職權來組織管理職工,那么職工的工作熱情、工作積極性、工作潛能、創(chuàng)造力就不能得到充分發(fā)揮。

在現代人力資源管理中,人本管理成為一種發(fā)展趨勢。現代人是強調注重自我實現、自我價值、自由發(fā)展的有個性的人。領導者只能改變管理方法,適應“人性”的發(fā)展,研究人和事綜合的任何管理和目標管理。職位權力的力量來源于服從,不管它有多么不可抗拒,職工行為的改變最終還是掌握在職工自己手里。領導者職位權力的作用是通過職工的服從來實現的,在強調“人性”的現代人力資源管理中,職工用盡一切辦法來逃避、反擊和漠視不符合“人性”、并且強加于領導得身上的職位權力功能,所以職位權力的功能在下降。

領導者的個人權利不是上級賦予的法定權利,而是通過出色的成績獲得的,表現為領導者對職工的非權利影響力,是非被迫影響和改變他人的心理與行為的力量。職工是否接受這種影響不是強制的,而是自愿的、不自覺的,不會受到職權人的懲罰和獎賞。這種非權利影響力主要來源于領導者的個人魅力,包括領導者的高尚品德、工作能力、精深的業(yè)務知識、客觀的人際關系態(tài)度、誠信等。

領導者的高尚品德指高尚的品行、人格、道德。這種品德對職工產生一種非權利影響,職工信任和尊敬這樣的領導者,把他當成自己的榜樣,從而產生一種內在的依附感和服從感,會不自覺的追隨領導,使組織目標順利實現。

領導者的工作能力,表現了一個管理者的管理水平。工作能力強的管理者會巧妙地使用職權,靈活地運用管理藝術,針對性地解決組織中出現的矛盾。職工對有才能的管理者總是抱著一種尊重和羨慕的態(tài)度,進而影響職工的工作積極性、工作熱情,這樣領導者的個人權利就產生了積極的正面效果。

領導者精深的業(yè)務知識往往是吸引職工的魅力之一。一個組織如果缺乏人才,就不會是一個有前途的組織,職工自然受到牽連。所以職工對自己組織中的專家總懷著一種贊美和依賴的態(tài)度,當然對他們的合理命令也言聽計從。

領導者客觀的人際關系態(tài)度,會使職工感到溫暖、公正、民主,從而和領導者建立起一種良好的感情關系。這種良好的感情關系可以保證管理者的影響力大大提高,職工會主動地、創(chuàng)造性地完成領導交付的任務。

領導者的誠信不欺,可增強組織中職工的向心力和凝聚力。管理者如果能對職工開誠布公、追求真誠,職工感到平等就會不遺余力地奉獻自己的工作熱情。管理者若不守信用,就不會被職工認可和接納,他們的威信在職工中就會下降,自然他的領導與管理就會被職工忽視和反對。

3有效的人力資源管理。

有效的人力資源管理使職工愉快的、有創(chuàng)造性的完成任務,使組織目標順利實現的管理。在有效的人力資源管理中,管理者可以行使職位權力和個人權利,但他們往往更多的考慮如何使用個人權利來影響職工、激勵職工、讓職工自我管理,更多地考慮職工的感受和情緒,注重營造一個職工能發(fā)揮自己潛能的工作環(huán)境、注重員工的高級需要的滿足。

有效的人力資源管理在組織中形成后,職工就會形成一種團隊精神,他們會朝著組織目標拼博、自強不息。日本松下員工的信條是:“只有通過公司的每個成員的協(xié)力合作才能實現進步與發(fā)展?!蔽覀儾浑y看出,有效的管理也是民主的管理,職位權力固然不可少,但領導者的個人權利的積極影響以及充分尊重員工的價值觀念是組織充滿活力、具有競爭力的根本源泉。

越是優(yōu)秀的管理者,越善于運用自己的個人權利來管理職工、激勵職工,使自己真正成為一只領頭雁。

參考文獻。

1張忠仁.職權與服從[j].錦州師范學院學報(哲社版),1993,(2)。

2周郭頤,通書[m],上海:古籍出版社,.

4俞文釗.管理心理學[m],東北財政大學出版社,2000。

讀者權論論文篇三

l電子商務的現狀及趨勢。

電子商務并不是一種新現象,也不僅限于因特網,商人和企業(yè)許多年來一直在使用各種不同的電子化網絡來交換商業(yè)數據。在20世紀70年代末80年代初,國際上一些大型企業(yè)開始考慮通過計算機傳遞和處理一些商業(yè)信息。電子交易以一種電子信息技術――電子數據交換和電子郵件――被企業(yè)廣泛采用。這種技術的主體是電子數據交換(edi)。它是利用計算機可識別的信號,在標準的商業(yè)交易(定貨、發(fā)貨、裝運)中使用的電子表格信息。其目的在于通過電子方式加快商業(yè)交易,提高商業(yè)過程和效率。但使用電子交換系統(tǒng)的費用相當昂貴,而且還需要充分信任的商業(yè)環(huán)境。這就限制了edi的廣泛使用,只有部分大企業(yè)使用,中小型企業(yè)幾乎都不使用。

internet的迅猛普及,使得全球得以共享更多信息的同時,也使傳統(tǒng)的經濟模式發(fā)生了深刻變化。企業(yè)和消費者嘗試通過internet來發(fā)展一種全新的商業(yè)交易形式――環(huán)球電子商務。與傳統(tǒng)的edi相比,internet基礎上的電子商務效率更高,形式更多,發(fā)展更快,并能吸引更多的用戶來使用。一方面,大企業(yè)將每種edi報文開發(fā)或購買相應的表單,改造成適于自己的譯文,放在網站上。另―方面,中小公司、消費者只需與internet連接,就可以通過e-mail來發(fā)送接收edi數據或使用網頁上的電子表格形式來定貨。低廉而又能提供遠程服務的internet取代了昂貴且具有局限性的van.這種基于internet的電子商務,加快了國際貿易的速度,降低了交易費用,產生了新的交易類型和方式。

世界貿易組織(wto)在其電子商務專題報告中指出:電子商務就是通過電信網絡進行的生產、營銷、銷售和流通活動?,F在我們所說的電子商務,泛指利用電子手段來經商,組織企業(yè)內部、企業(yè)間、企業(yè)一消費者間的互動活動。由于電子商務是一個全新領域,所以對屯子商務的不同理解,將直接影響著其發(fā)展方向和管理模式。電子商務至少存在著三個層次。

(1)作為通訊網絡的電子商務。商務internet首先被看作新的通訊媒介,就象是開放交互的雜志、電視或電話。作為有效的通訊網絡,internet可用來實現銷售、廣告、訂貨和顧客服務的功能。這種層面上的電子商務,是增加業(yè)務量和通信量的工具。其涉及的主要問題在組織和操作方面,包括安全性、產品發(fā)展的競爭優(yōu)勢和r&d,以及自動化采購、edi、銷售信息和其他組織間的交易效率。internet上的電子商務,為所有市場主體提供了一個平等競爭的機會,在這里大公司不比小公司具有先天的優(yōu)勢。在虛擬市場上的公司,規(guī)模并不重要,大大小小的公司可以相挨落戶。消費者可以在整個因特網上收尋產品信息、比較價格,可以借助搜索服務盡量有效地搜尋信息,以低代價獲得盡可能全面的信息。實際上在電子商務中,不僅買方可以通過完整信息獲得收益,而賣方同樣也可獲得收益。電子傳輸通常會留下消費者需求或偏好的記錄,通過提煉的需求信息可減少因需求不確定性帶來的浪費,同時也可以增加產品的多樣性,用戶因此得到滿足他們口味的定制化產品。這會使消費者獲得他們愿意支付的更高價格,從而增強銷售商的市場控制力。電子商務改變了傳統(tǒng)商業(yè)貿易信息不對稱的狀況。在傳統(tǒng)貿易方式中,了解商品價格、質量甚至商店的地點都是需要成本的,買賣雙方只能獲得有限的需求和產品質量信息。電子商務作為一種傳播信息的媒介,可以使買賣雙方都變得信息靈通。

這就是人們通常認識的作為通訊網絡的電子商務。在買賣雙方達成交易前,他們之間會有很多的互動影響。一種廣泛的電子商務概念把這種影響也包括進去了。多年來計算機公司把消費者服務和產品廣告進行整理并發(fā)往因特網,并且公司逐漸轉向因特網廣告和營銷。提供電子版目錄購物的電子商店蓬勃而起,消費者可以通過瀏覽器搜索產品和訂貨,從而舍棄了傳統(tǒng)的紙張和電話購物。致力于利用因特網從事商務的團體,如商業(yè)網和政府部門,由于自身已上網的原因而鼓勵電子化經商。此時,電子商務僅僅作為一種通訊網絡,傳播各種信息。

(2)作為催化劑的電子商務。幾年前,人們還在預言因特網在未來對我們日常生活可能造成的影響,描述通過計算機購物的世界,現在許多設想已經變成現實。今天電子商務已涉及到諸多領域,通過在因特網上設立一系列的虛擬商店,從事從日常用品到汽車等有形商品的銷售。例如亞馬遜書店已在全球銷售了數以百萬計的書籍。對于這樣的公司來說,電子商務已經變成了一種用以增加銷售收入的催化劑。

當因特網開始流行的時候,許多公司都創(chuàng)建了網頁,開始與消費者直接接觸。逐漸地,商家不再只是一個地點,因為所有的功能都不必只在一個地點完成。比分散公司更甚,網上的公司將成為一個分散式公司或一個虛擬公司,任何操作可以隨時完成。既然物理距離不再是商業(yè)交易的障礙,電子商務市場更象面對面的交易方式。對于虛擬公司,―個大有希望的電子商務應用方案就是通過網絡技術實現企業(yè)內、企業(yè)間的交互作用。電子商務降低了企業(yè)的生產、流通和銷售成本,增加了銷售收入。

(3)數字產品的電子商務。電子商務的核心內容就是銷售數字產品;包括軟件、音樂、影碟以及包含在書籍、雜志或其他期刊中的信息。在因特網出現之前,這些商品主要是以有形形式銷售,即使是軟件也是一種數字化信息的編輯,通常以光碟或軟盤的有形形式進行銷售。電子商務改變了這種機制,不管在世界任何一個地方,都能夠讓銷售商將這些無形商品傳遞到用戶手中。這就是通常所說的數字產品。數字產品商業(yè)是從傳統(tǒng)商業(yè)領域發(fā)展而來,需要通訊基礎設施、電子支付系統(tǒng)、有關人一定程度的壟斷權,禁止他人因復制這些信息而獲利。電子商務交易的許多數字產品,受到知識產權的保護。雖然現在網上交易的數字產品只占電子商務的一小部分,但合適的電子交付系統(tǒng)將會引發(fā)數字產品爆炸性的增長。獲得知識產權的信息,將轉化為數字產品,為電子商務開拓新的市場。

3發(fā)展數字產品電子商務需要知識產權的保護。

數字產品具有適合電子商務發(fā)展的優(yōu)勢,同時也具有難以管理與保護的特征。數字產品的三個基本特性是:不可破壞性、可變性和可復制性。不可破壞性,是指數字產品不可能磨損,一經創(chuàng)生,就可以永遠存在下去。盡管一些有形商品的使用壽命很長,如汽車、住房被人們稱為耐用商品;但還是可以被用壞,最初的。產品質量差異會因為消費者的使用而變得更加明顯。而數字產品不管用得多久或多頻繁,其質量不會下降。數字產品經久耐用,使得生產商不得不同自己已賣出的商品競爭。對于同一種數字產品,大多數消費者只可能購買一次;并且在使用一定時間后可能又轉讓給他人使用。可變性,就是指數字產品的內容隨時可變,容易被修改。數字文件一旦被下載,就很難控制用戶對內容的完整性。無論是有意、故意還是欺詐性的修改都是不可避免的??蓮椭菩裕沟萌魏螖底之a品都能夠絲毫不差的復制。

這些特征就產生一個問題:數字產品市場份額的減少。買方在獲得耐用的數字產品以后,可能轉讓或出租自己已買的產品;用戶可能在未取得授權的情況下,復制數字產品。這將對數字產品的潛在市場造成威脅,除非銷售者或法律制度可以阻止顧客的轉讓行為和用戶復制行為。

知識產權制度是技術進步和市場盈利動機驅動的副產品,其核心在于授予權利人一定程度的壟斷性。任何不具有知識產權的信息,都可能進入公用領域,成為公知、公用信息,人們可以自由使用。任何不通過知識產權保護占有市場份額的企業(yè)戰(zhàn)略,都可能喪失市場。數字產品的價值在于其可以被方便地復制、存儲和傳輸。數字產品的生產商在做了最初的固定投資以后,生產的邊際成本幾乎為零。如果生產商連固定成本都收不回的話,產品質量就可能降低,或產品干脆退出市場。這意味著,數字產品價格一旦確定,固定成本就決定了達到收支平衡所需的最低銷售量。因此,保護數字產品的核心在于防止數字產品的不正當復制和轉手銷售。

針對數字產品的上述三個特征,世界各國開始修改或調整知識產權制度,來保護數字產品電子商務。世界知識產權組織在通過了《版權條約》與《表演和唱片條約》,規(guī)定了一種新型權利――傳播權,以適應數字化和網絡技術的發(fā)展。這主要是為了解決可復制性帶來的問題。著作權固有的保持作品完整權,可以控制數字產品的內容,解決可變形問題。唯獨不可破壞性導致的耐用性問題,目前知識產權法還很難解決。數字產品的生產商只能借助合同的形式來限制轉手銷售或通過商業(yè)行為改變耐用性。

由于我國對有形知識產品的保護力度不夠,所以對數字產品電子商務的知識產權保護更是欠缺。例如,我國不承認最終用戶使用盜版軟件的法律責任。這使得我國軟件盜版市場非?!胺睒s”。如果通過電子商務來銷售軟件,其復制、轉手銷售或盜版將更加嚴重。因此,我國要發(fā)展數字產品電子商務,必須解決兩個問題:一是什么產品可以數字化,適合全數字電子商務;二是如何保護這些數字產品,防止“搭便車”行為。知識產權制度為解決這兩個問題,提供了最佳方案。在數字產品電子商務環(huán)境下,知識產權與電子商務聯系得更為緊密,兩者之間存在著互動關系。知識產權的無形性,使得享有知識產權的知識產品能夠盡快轉化為數字產品。而數字產品的不可破壞性和可復制性,使得數字產品電子商務的發(fā)展離不開知識產權的保護。我國應盡快創(chuàng)造推動電子商務發(fā)展的環(huán)境。一方面是經濟環(huán)境,盡快促使知識產品轉化為數字產品,使得電子商務有更多的可交易的產品;另一方面是知識產權法律環(huán)境,建立完善的保護數字產品的知識產權制度。

讀者權論論文篇四

甲、乙雙方就論文版權轉讓事宜達成如下協(xié)議:

1、甲方是論文(以下簡稱“該論文”)。

(1)唯一的作者:_______________。

(2)作者之一以及其他作者指定的代表人:_______________。

2、甲方保證該論文為其原創(chuàng)作品并且不涉及泄密問題。若發(fā)生侵權或泄密問題,一切責任由甲方承擔。

3、甲方自愿將其擁有的對該論文的以下權利轉讓給乙方:

(1)匯編權(論文的部分或全部);

(2)翻譯權;

(3)印刷版和電子版的復制權;

(4)網絡傳播權;

(5)發(fā)行權。

4、該論文版權轉讓期限:自本合同生效之日起到乙方正式出版該論文后第5年的12月31日。

適用地域:世界各地。

5、除《中華人民共和國著作權法》第二十二條規(guī)定的情況外,在本合同第3條中轉讓的權利,甲方不得再許可他人以任何形式使用,但甲方本人可以在其后繼的作品中引用(或翻譯)該論文中部分內容或將其匯編在甲方非期刊類的文集中。

6、該論文在乙方編輯出版的《中國心理衛(wèi)生雜志》(不論以何種形式)首次發(fā)表后,乙方將向甲方收取一次性版面費,數額為人民幣______元。

7、該論文在乙方編編輯出版的《中國心理衛(wèi)生雜志》(不論以何種形式)首次發(fā)表后,乙方將向甲方支付一次性稿酬(付酬金額另行通知)并贈送樣刊。

8、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份。本合同自雙方簽字之日起生效,有效期限同本合同第4條規(guī)定的該論文版權轉讓期限。

9、其他未及事宜,若發(fā)生問題,雙方將協(xié)商解決;若協(xié)商不成,則按照《中華人民共和國著作權法》和有關的法律法規(guī)處理。

甲方(代表):

乙方代表:

______年______月______日。

讀者權論論文篇五

在我國,知識產權的保護是通過行政手段與司法手段共同運作來實現的。由于二者之間缺乏必要的職能范圍上的銜接,因此責任機構的雙重性并未在此基礎上形成協(xié)同合作的處理機制。這樣一來,當行政機構和司法機構面對同一知識產權案件的受理時,就會各自依照本機構的保護標準進行審定,從而導致兩個機構的處理結果不一致的情形出現。這一沖突不但對國家機構的權威性造成不利影響,同時也削弱了對知識產權犯罪的打擊力度。因此,為了給知識產權提供良好的保護環(huán)境,必須對知識產權方面的執(zhí)法標準進行規(guī)范,解決機構間的沖突。

一、知識產權行政保護與司法保護沖突的表現。

(一)直接沖突。

一旦發(fā)生了知識產權犯罪行為,帶來的后果很有可能從直接受害人波及到整個公共秩序,從而對社會利益構成威脅。對于直接受害人來說,一般會選擇依靠司法解決或行政處理兩種維權途徑;但對于公共秩序的擾亂,行政機構可直接進行干涉而無需經過案件當事人的申請,只需依照自身權利職責即可對違法行為給予相應的行政處罰。這樣一來,司法機構與行政機構對案件得出的結論就不可避免地會發(fā)生分歧,但又在法律效力上難分高低,由此便產生了在知識產權的保護中行政保護與司法保護的直接沖突。

1.私權保護中的直接沖突。

這種類型的沖突主要發(fā)生在《專利法》和《商標法》中涉及到的相關違法行為的處理當中,具體可分三種情況:

第一種:當侵權行為發(fā)生以后,案件當事人以《專利法》或《商標法》為法律依據,首先向行政機構提出介入處理申請,而行政機構對侵權行為的發(fā)生不予認可。這時案件當事人并未繼續(xù)發(fā)起行政訴訟,而是轉向人民法院提出民事訴訟申請。法院會針對侵權案件展開全面調查,并很可能在審查后作出侵權行為成立的審判結果,這樣就與行政機構的審定結果出現矛盾,引起直接沖突。

第二種:《專利法》和《商標法》中明確規(guī)定一旦侵權行為的構成通過了行政機構認定,可先就賠償金額進行調解,若調解不成,當事人還可就賠償金額問題根據民事訴訟法向人民法院提出民事訴訟。但法院會對整個案件進行重新審理,并可能在審理之后認定侵權行為不成立,同樣與行政機構產生了直接沖突。

第三種:行政機構與司法機構處于不同的地方管轄范圍內,對同一案件進行各自獨立的審理并得出相應結論,很可能發(fā)生雙方審判結果互相矛盾的情況。

2.公共利益保護中的沖突。

由于知識產權具有一定的公益價值,因此有些知識產權犯罪行為會對消費者的行為產生誤導,對正常有序的市場運行構成了危害,給知識產權管理帶來破壞。正是因為此類行為同時構成了民事侵權和行政違法,因此侵權責任人應接受民事與行政的雙重制裁。其中,法院針對受害人的申請開展民事處理,而行政機構則從國家角度對危害公共秩序的違法行徑進行行政處理。二者的工作程序在職能定位與處理目標上完全不同,且極有可能在最終審理判決中無法取得共識,從而引起行政保護與司法保護的直接沖突。

(二)間接沖突。

無論是商標權,還是專利權,都是在通過行政審查之后生效的。法律對不具備授權資格的專利或商標權專門設置了確權程序,用來維護公眾的總體利益,為知識產權法律的嚴格執(zhí)行提供保障[3]。在實際案例中,多數知識產權中的確權糾紛本是由知識產權犯罪的民事糾紛引起的,這樣就使民事糾紛與行政確權活動產生了交疊。盡管表面看來,司法機構和行政機構都是在自身職權范圍之內對于案件的不同側面做出回饋,彼此之間互不干涉。但從本質上說,法院在進行民事裁決時往往會參考知識產權效力的預判,由于知識產權已屬于公眾范疇,因此法院可能宣判不構成侵權,與行政機構產生間接沖突。

由于知識產權的保護具有一定特殊性,許多實際案例中往往由知識產權行政管理部門代為查處,而對于一些情節(jié)嚴重已構成犯罪者,本應將其移交至公安部門或檢察院進行處理但卻未能或無法移交,使得本應受到刑事制裁的犯罪行為受到了相對寬容的處理,行政與司法的無形沖突因此產生。

二、知識產權行政保護與司法保護沖突的協(xié)調。

(一)完善知識產權行政與司法保護銜接機制。

1.加強執(zhí)法銜接和協(xié)作。

由于知識產權案件中往往會涉及到不止一個部門,為了統(tǒng)一各部門間的判斷標準,就必須在強化行政機構與司法機構之間的協(xié)作方面加大力度,這也是國際上最為普遍的做法。我國目前的知識產權制度體系內,知識產權的沖突通常表現的更為明顯。因此近些年來對行政機構和司法機構間的合作溝通的探索已開始逐漸深化,例如對建立知識產權維權援助中心的方案研究,建立知識產權維權司法救濟或行政救濟的銜接機制的思考等等,從而為更有效地解決知識產權保護的沖突問題提供合理的出路。

2.統(tǒng)一執(zhí)法標準。

在現行的運作機制下,使得行政機構與司法機構分別使用著不同的執(zhí)法標準,在長期的運轉下已形成彼此互不干涉的執(zhí)法體系,且兩個體系存在多方面的。差異,可見體系的非單一性必然導致沖突的產生。為了二者能夠共享同一的執(zhí)法體系,首先要規(guī)定出統(tǒng)一的執(zhí)法標準。執(zhí)法標準主要包括對法律內容的解讀,事實的確認標準,有效證據的確認標準,執(zhí)法流程等多方面內容。執(zhí)法標準的統(tǒng)一在沖突的消除方面意義十分重大。

1.理順行政執(zhí)法主體多元的問題。

我國對知識產權的受理工作是由若干劃分程度較精細的部門分別負責的。這種劃分方式使得各機構的職責范圍十分明確,并使工作進程效率更高、更加方便。但同時,過于分散的組織結構又使得處理問題時產生過多執(zhí)法主體,從而不利于協(xié)調運作。這樣,就在行政機構與司法機構出現沖突的情況下,又另加了行政機構的內部沖突。鑒于這一情況,我國可考慮對其他國家的成功經驗加以借鑒,并以我國的實際國情為基本出發(fā)點,積極推進知識產權行政執(zhí)法職責配置的改革。改革應在保留機構基本設置框架的基礎上,對現有的知識產權執(zhí)法力量加以整合,從而建立起聯動、高效、全面的知識產權執(zhí)法團隊,這是當前形勢下對知識產權執(zhí)法力量優(yōu)化的最佳出路。

2.設置合適的司法審查模式。

《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》對司法機構和行政機構在知識產權上的沖突解決方法提出了明確要求。具體可從以下幾方面進行改進:第一,建立知識產權的“三審合一”的司法審查模式。這一模式目前正被許多地方法院探索或試行,在該模式運行下,人民法院與行政機構的執(zhí)法標準得到了統(tǒng)一,法律的可預見性得以增強,這樣就最大程度地避免了因執(zhí)法標準不一致而導致的機構間的沖突,從而維護了國家機構的權威。

三、結論。

本文通過對知識產權行政保護與司法保護的沖突進行分析,指出了盡快解決沖突的必要性和重要意義。本文對知識產權行政保護與司法保護沖突的表現進行了全面概括和總結,同時,也對知識產權行政保護與司法保護沖突的協(xié)調方案進行了探討,強調了加強司法機構與行政機構之間協(xié)調合作的重要性。

讀者權論論文篇六

收費導致了分配立體的混亂,形成政府分配多元化、政府利益部門化的格局。收費大量涌入國民收入分配領域,眾多部門以政府名義插足國民收入分配,造成政出多門、多頭分配,部門利益分散了政府利益,資金分散使用,政府支配權削弱的情況。據調查,收費養(yǎng)人的問題十分突出,如省以下的公路收費部門,70%的管理人員靠收費開支,工商部門、環(huán)保部門的65-70%的管理人員依靠收費開支,部門利益分散了政府利益,政府的職能被大大削弱。費改稅從此入手,界定了各級政府行政部門的職能,拆廟趕和尚是收費改革的根本環(huán)節(jié)。

二、費改稅改變了以往混亂的收費秩序收費擾亂了分配秩序,是國家財政困難的主要癥結。

收費名義上是政府收入,但實際上收費的流向主要在預算外,大量收費必然形成對政府稅收和財政收入的擠占和分割。事實上由于以費擠稅,財政預算外資金膨脹的過程就是財政收入削弱的過程。在一些地方,收費種類和收費數額都已超過了地方稅稅種與稅收收入規(guī)模,這種主次不分、本末倒置的行為,造成了政府財政收入短缺的現狀。費改稅將歸還稅收收入的主導地位,確保國家財政收入,控制預算外收入的規(guī)模。

三、費改稅有利于減輕企業(yè)和農民等納稅人的負擔。

由于用行政辦法強制收費,往往費代表權、稅代表法,在權大于法的情況下,費比稅多,收費部門多、項目多、層次多,如廣西省某市某鎮(zhèn)豬肉行51戶個體戶每月付出的各項收費為1500元,各項稅收為710元,費、稅分別占總體負擔的67.88%和31.12%,收費是征稅的兩倍,這種情況給納稅人帶來了沉重的負擔。對此,企業(yè)、城鄉(xiāng)居民都極為不滿。費改稅取消了一切不合理收費,對既無法律、法規(guī)依據,又無正式行政文件的各種亂收費、亂攤派、亂集資,均在取消之列,大大減輕了納稅人的負擔,有利于推動第三產業(yè)的發(fā)展。

讀者權論論文篇七

《中華人民共和國行政訴訟法》第54條中明確規(guī)定了論文范文行政行為超越職權、濫用職權的,人民法院可判決撤銷或部分撤銷,以下就是由為您提供的議行政超越權。

與此同時,行政超越職權與行政濫用職權這兩種行政行為的概念與特征卻沒有在立法、司法中給予明確說明。這個問題在我國行政法理論界一直倍受青睞,卻沒有統(tǒng)一認識,存在不同的觀點。在國外,無論是大陸法系國家、英美法系國家還是普通法系國家也都將行政超越職權與行政濫用職權列為行政救濟與司法控制的對象。

行政超越職權,簡稱為超越職權或越權。比較法視野中,由于各國政治體制、歷史背景、法律傳統(tǒng)、法學理論等差異,對行政超越職權的理解不盡相同。在法國,越權之訴在行政法中具有非常重要的地位,是指當事人的利益因行政機關的決定而受到侵害,請求行政法院對該行政決定的合法性進行審查,并撤銷違法行政決定的救濟手段。越權之訴的理由包括:無權限(包括積極的無權限即作為的無權限和消極的無權限即不作為的無權限);形式上違法;權力濫用;違反法律。比之我國《行政訴訟法》第54條,“無權限”與“超越職權”相對應,“形式上違法”與“違反法定程序”相對應,“權力濫用”與“濫用職權”相對應,“違反法律”與“適用法律、法規(guī)錯誤”相對應。在美國,超越職權指超越法律規(guī)定的管轄范圍、權力、限度或缺少法律規(guī)定的權力。與“獨斷專橫、反復無常、濫用自由裁量權”、“同憲法規(guī)定的權力、權利、特權、豁免權相抵觸”、“沒有遵守法律規(guī)定的程序”和“沒有事實根據”這四種情形并列為違法行為。在英國,行政越權在司法實踐中不斷發(fā)展、完善,法院判例為其積累了非常豐富的內含,具體指:行政機關行使權力,超越法定范圍,或在法定權限范圍內違反法律規(guī)定。包括:違反自然公正的原則;程序上越權;實質上越權。與我國相比,英國行政法之越權不限于“行政超越職權”,可以說涵蓋了我國行政法上所有的違法情節(jié)。

不難發(fā)現我國行政超越職權與外國行政法上的越權可比性不強?,F對我國行政超越職權定義的不同觀點做如下歸納:第一種觀點超越行政權限說?!俺铰殭嗍切姓C關超越法律授予的權限范圍,行使了不應由自己行使的權力?!?/p>

此說是該觀點最具代表性的說法,即行政機關在自己職權范圍外行使職權的行為。支持此說的一些學者還將越權主體擴大到除“行政機關”外,“行政機關工作人員”、“法律、法規(guī)授權的組織”和“行政機關委托的`組織”都可成為行政越權的主體。這種擴大是否科學,將在下文“行政超越職權的判斷標準”一節(jié)中詳細闡述。第二種觀點超越行政職權說。行政超越職權是指:行政主體超越其法定行政職權(包括權限和權能)的違法具體行政行為,它在法律上不產生效力,包括實體越權與程序越權。上述兩種觀點的最大區(qū)別在于:超越行政權能是否屬于行政越權之情形。行政職權由行政權限和行政權能二者構成。權限是行政職權的平面范圍界限,包括事務管轄權、地域管轄權和層級管轄權;權能是行政機關完成行政管理任務所采取的方法、手段和措施。第一種觀點將行政越權的范圍限制在“超越權限”內,否定了“超越權能”也屬于行政超越職權的情形;第二種觀點則認為行政行為只要超越了法定職權,無論是權限還是權能的超越都構成行政越權。筆者認為,權限與權能是一對不可分割的概念,共同構成了行政主體的行政職權,沒有權限的職權將無施展之地,沒有權能的權限亦無實際意義。第三種觀點超越“無權結合說”。該說擴大了行政超越職權的涵義,認為行政機關在根本無權限的情形下行使職權也屬行政越權。這與法國越權之訴的理由一致,但是筆者認為法國的越權之訴不能與我國的行政超越職權理論相對應,明顯法國越權之涵義廣于我國。

面對如此復雜的情形,根據越權的主體范圍不同,此說又作如下區(qū)分:行政機關超越說。該說強調行政超越職權的主體只能是行政機關,其他任何組織、個人都不可能成為超越職權的主體。認為超越職權是行政主體在行政管理中,行使了法律、法規(guī)未授權的行政權力,或超越法律、法規(guī)授予的權限,是一種“實體上的作為形式的行政違法行為”,只要客觀上該行為超越了法定職權,就構成行政超越職權。行政機關與非行政機關結合說?!靶姓铰殭嗍侵福盒姓C關實施具體行政行為,超越法律、法規(guī)賦予其的權限,實施了不屬于自己行政職權范圍的具體行政行為;非行政機關組織實施具體行政行為,應有法律、法規(guī)的授權,或有權行政機關的委托,無授權或無委托實施的行政行為,亦屬行政超越職權?!痹撜f認為行政超越職權的主體不僅包括行政機關,還包括行政機關的公務人員、非行政機關組織及其工作人員。外部行政機關與內部行政機構結合說。支持此說的學者認為:法律不僅要求行政機關要在法定權限范圍內對外行使其職權,還要求行政主體內部各機構和人員也必須在法定職權內行使權力。法律不允許行政機關內部機構及其人員相互之間逾越權限。該說基于行政機關內部依職權所進行的機構設置與權力再分配,如果不承認內部機構及成員之間越權的違法性,那么這種權力的分配設置將失去其意義。

讀者權論論文篇八

1.對廠內各項基金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權。有權根據工廠生產經營情況發(fā)生的'變化,對資金、費用的使用提出調整方案。

2.對違反國家政策、財經制度、財經紀律的收、支款項有權勸阻、制止和向上級反映。

3.對廠部集中審編的有關財經方面的規(guī)定和管理制度有權提出修改意見。

4.有權對各倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進行檢查并提出獎懲意見。

5.有權組織召開經濟活動分析會,并向各部門索取有關資料和報表。

6.有權要求有關部門提供編制年、季、月度財務成本計劃所需的各種有關資料。

讀者權論論文篇九

電子商務并不是一種新現象,也不僅限于因特網,商人和企業(yè)許多年來一直在使用各種不同的電子化網絡來交換商業(yè)數據。為大家分享了電子商務知識產權的論文,一起來看看吧!

摘要:隨著網絡技術的快速發(fā)展,電子商務活動正以前所未有的速度創(chuàng)造著新的商務環(huán)境,而我們所定義理解的知識產權是在網絡和電子商務沒有出現或者是在還沒有得到廣泛普及應用的時候提出的,因此產生了許多關于知識產權方面的糾紛。網絡具有虛擬性,知識產權本身也具有非物質性的特點,兩種“虛擬性”的碰撞勢必會對電子商務中的知識產權保護造成極大的沖擊,電子商務環(huán)境下催生的新侵權方式也對知識產權人的利益造成了新的危害,這就需要我們完善電子商務中的知識產權保護,從而促進電子商務的持續(xù)健康發(fā)展。

關鍵詞:知識產權;電子商務;沖擊與挑戰(zhàn);侵權方式;保護措施。

知識產權是一個經過長期發(fā)展、演變形成的概念,專利權和商標權都是伴隨著近代資本主義工商業(yè)的發(fā)展而逐漸興起的。相比知識產權制度的較為悠久的歷史,電子商務的發(fā)展時間則短得太多,它是伴隨著計算機網絡技術而興起的一種嶄新的商務手段。我們所定義理解的知識產權是在網絡和電子商務沒有出現或者是在還沒有得到廣泛普及應用的時候提出制定的,但今天電子商務活動正以前所未有的速度創(chuàng)造著新的商務環(huán)境,這就出現了許多亟待解決的新問題,我們的知識產權制度也就需要不斷地改進和完善。

一、電子商務對知識產權保護的沖擊與挑戰(zhàn)。

傳統(tǒng)的知識產權保護是在特定的時間空間中保護知識產權所有人對其智力成果享有的專有權利,不允許其他人在法律不允許的范圍內實施他人的智力成果,而電子商務的產生,不僅打破了知識產權保護的時空范圍還對其專有性質下的人身、財產利益產生了重大威脅,并且對知識產權保護程序也發(fā)出了挑戰(zhàn)。

(一)著作權。

著作權又稱權人一般只能在申請國享有獨占的權利,而域名則不具有地域性,它在唯一的、排他的同時又具有全球性,所以很有可能出現域名與商標沖突的情況,例如,a國的甲與b國的乙均只在本國申請了相同的注冊商標,在他們用自己的商標申請域名時,就會產生沖突。

二、電子商務中對于知識產權侵權的方式。

(一)著作權。

著作權問題是電子商務中出現最多的知識產權問題。我國著作權的主要內容有二,分別是著作人身權與著作財產權。著作人身權中的發(fā)表權顧名思義,即決定作品是否公之于眾的權利,著作財產權中的復制權及發(fā)行權則與作者對其著作權享有經濟利益有莫大的關系。而有些行為,例如未經過允許、未支付報酬私自將著作權法所保護的傳統(tǒng)作品數字化或者直接將數字形式存在的作品投放網絡,進行網絡傳播、無形交易,這就在電子商務環(huán)境下侵犯了著作權人的發(fā)表權以及發(fā)行權,同時將作品轉化成數字化這一過程也涉嫌侵犯了作者的復制權。作品一旦在網絡上公之于眾,其傳播速度之快是無法想象的,作者的信息網絡傳播權也就遭到侵害。由于網絡上的交易具有隱蔽性的特點,這就給抄襲、剽竊、冒名頂替以及將他人作品稍加修改署上自己的姓名的一些侵權行為提供了便利,這也就侵犯了作者的署名權、發(fā)行權、復制權、修改權以及保護作品完整權。并且,在電子商務環(huán)境中,商務信息以及數據庫也是著作權所保護的重要對象,這涉及侵權與被侵權,篡改、盜用他人的創(chuàng)造性商務信息及管理數據庫等侵權行為。

其次,網站網頁起到了提供交易平臺、展示商品性能的作用。網站的設計體現了制作人的智力勞動成果,其實質應為匯編作品,因此筆者認為應屬于著作權法所保護的作品范圍,這里就涉及到素材、網頁復制、非法使用網頁、超鏈接等侵權問題。有些網頁制作者未經許可未支付費用將他人的文字作品、攝影作品、美術作品、音樂作品作為素材使用在公共網頁網站上來獲取利益,這顯然侵犯了作者對作品享有的發(fā)表權、發(fā)行權、復制權、展覽權、表演權。這也是對其鄰接權的一種侵犯,例如錄音錄像著作者權、表演者權等等。另外,前文提及,網頁的制作應屬于著作權保護的作品范圍內,但網頁的復制以及非法使用他人網頁的現象也大量存在。網站上非法使用超鏈接的問題更是棘手,在一個網站上通過超鏈接的模式,輕易將其他網頁上的某種信息直接鏈接到自己的網站上,或者直接將下載地址超鏈接到網站上提供直接下載服務,這是一種典型的復制行為。如果只是將他人的網站鏈接到自己的網頁上,也存在著對被鏈接的網站的侵權行為承擔連帶責任的風險。

(二)專利權。

在電子商務環(huán)境下,專利的保護對象主要是:技術專利、商業(yè)方法等。圍繞著國內外電子商務專利的現狀分析,國內大多數的專利覆蓋在電子支付與安全保障等方面,一些網絡傳輸技術、數據庫、物流系統(tǒng)等方面略有涉及數量很少;國外的電子商務專利主要關注電子商務方法,即商業(yè)方法方面的專利最多。

電子商務的發(fā)展催生了很多專利權保護的新客體,例如商業(yè)方法、電子商務模式、電子商務軟件、網絡技術、電子支付技術等等,而這些包括商業(yè)方法在內的專利,與電商企業(yè)的經濟利益、所獲收益大大相關,而我們在電子商務的商業(yè)方法、商業(yè)模式等方面的'保護仍十分不足,但在電子商務環(huán)境下這些方法手段會被競爭對手快速復制。對于網絡上的電子商務經營模式給予專利的保護,盡管面臨很大爭議,但它確實可以刺激及推動電子商務的發(fā)展,電子商務模式已成為專利保護的一種客體,事實不容忽視。另一方面看,通過電子方式進行知識產權的申請核準也是一種發(fā)展方向,是一種特殊的電子商務,但其中也暗藏著搶注的弊端。

(三)商標權與域名。

在電子商務中商標權侵權方式中最普遍存在的應該就是域名搶注行為。所謂域名搶注,又稱惡意注冊和使用域名,是指注冊人將他人的注冊商標、企業(yè)名稱等搶先注冊為自己域名的行為。我國的一些著名企業(yè)和商標,例如長虹、全聚德等在域名注冊上就被其他人搶先注冊,最終雖又以高價將域名買回,但遭受了巨大的損失。而有些人也正利用了域名制度,專門從事搶注域名以賣給商標所有權人謀求經濟利益的事業(yè),這嚴重侵害了商標權人的合法權益,也縱容了商標侵權行為的發(fā)生。

其次,在網頁鏈接中的商標侵權現象也較為常見。在自己的網頁上將某些知名商標、馳名商標的商標標識設置成鏈接入口,通過網絡鏈接的技術,用戶點擊后直接進入設置鏈接人的網頁,通過知名商標來騙取網絡用戶點擊量。有時通過深入鏈接等技術手段進入某網頁的消費者會誤認為該網頁顯示的商品確實是標識所示的知名商標產品,從而誤導消費者對商標及商品產生混淆。

在商標地址使用中也出現過相應的情況,一些人為假冒商品的來源,或者虛假宣傳實際并未銷售某種產品而在域名后面加上他人商標的名稱誤導消費者,這也構成了商標侵權。

另一種侵權行為是搜索引擎中的商標侵權,這是一種隱形商標侵權。網頁設計者在設計網頁時將元標識符嵌入到源代碼中,這樣網絡用戶在搜索引擎中搜索其他商標時,就會無意中訪問該網站從而對商標權人的權益造成侵害。

還有一些網絡侵權行為是傳統(tǒng)侵權行為在網絡上的延續(xù),盜用、冒用他人商標,利用知名商標騙取點擊量,利用假冒名牌等手段進行虛假宣傳等等。

三、電子商務中知識產權的保護措施。

網絡具有虛擬性,知識產權本身也具有非物質性的特點,兩種“虛擬性”的碰撞勢必會加大電子商務中的知識產權保護的困難,這就需要我們完善電子商務中的知識產權保護。

(一)完善相關立法。

知識產權的保護需要仰仗法律,當法律這張盾牌出現“裂紋”的時候,我們應該去努力“修復”它。目前,我國在電子商務立法方面仍存在許多“真空”區(qū)域。首先在超文本鏈接方面,新修訂的《著作權法》并沒有相關的規(guī)定;關于馳名商標的保護,《商標法》中并沒有提及在電子商務環(huán)境中應作如何處理;域名惡意搶注、電子商務模式等問題我國的法律也沒有詳細的規(guī)定。在法律完善方面,首先應該將電子商務納入法律覆蓋范圍內,詳細規(guī)定列明侵權行為與方式,切實保證知識產權人的利益,借鑒國外的一些法律再結合本國國情制定出能夠促進社會主義市場經濟的電子商務良好發(fā)展的法律法規(guī)。

(二)加強執(zhí)法,規(guī)范電子商務網絡平臺。

近年來,我國也制定了《專利法》《商標法》《著作權法》《計算機軟件保護條例》等一系列知識產權保護的法律法規(guī),初步形成市場經濟條件下與國際經濟貿易接軌的知識產權法律保護體系。法律制度的健全更加需要在執(zhí)法方面的進步。完善知識產權注冊登記制度,恪守公平正義原則,不只以時間先后作為判定標準,靈活處理搶注域名等行為。各相關行政部門緊密合作分工明確加大基礎設施建設規(guī)范電子商務網絡平臺,對于危害網絡平臺安全的行為要加大打擊力度,對于侵犯他人知識產權的行為進行懲罰性罰款。

(三)電商企業(yè)應加強知識產權的管理與規(guī)劃。

有些電商企業(yè)認為自己擁有知識產權就可以高枕無憂了,然而知識產權的保護是需要仰仗法律的,而法律對此相關利益的保護是一種事后的保護,并且由于知識產權非物質性的特點,在被侵權后的舉證問題對于大多數被損害利益的電商企業(yè)來說是相當大的問題,而且得到的賠償常常不盡如人意,遠遠不及所受損害而失去的利益,并且參加訴訟等程序會耗費大量的精力與財力,所以對于電商企業(yè)來說,其自身擁有較完善的保護措施相當必要。建議企業(yè)成立知識產權開發(fā)與保護部門,完善法務部門的相關工作,增加知識產權保護相關方面的職能,彌補企業(yè)知識產權管理上的漏洞,加強知識產權方面管理。

(四)提高知識產權保護的意識,形成良好的保護知識產權的氛圍。

電商企業(yè)一般對相關知識掌握較少,對電子商務中知識產權被侵犯的具體情形認識不清,往往會造成知識產權保護方面的保護漏洞,意識到侵權問題時,往往造成了難以挽回的損失,例如域名搶注的問題。從事電子商務的企業(yè)應盡早了解及時行動保護自身利益,清楚一般侵權的方式方法,提高保護知識產權的意識,做到有的放矢,見招拆招,同時企業(yè)也應該樹立尊重他人知識產權的意識。對于廣大網絡用戶而言,應做到合法下載、文明瀏覽相關信息,不要跨越合理使用的范圍而對著作權人利益造成損害,也不要私自將他人作品上傳網絡并主動傳播,尊重他人的智力勞動成果。

(五)提高網絡技術,通過技術途徑保駕護航。

電子商務環(huán)境中的侵權除了一般侵權,還存在利用網絡技術進行的隱形侵權,而目前一些應用于保護知識產權的網絡技術也開始出現,像數字水印技術、加密技術、防火墻技術等等。數字水印技術能夠幫作者在作品上留下相關印記以表明著作權歸屬,加密技術能夠防止不正當使用相關商務信息保護網絡數據庫的安全,防火墻技術更是能夠阻礙一些技術途徑的隱形侵權行為。同時,再開發(fā)一些監(jiān)控、預警、追蹤的網絡技術以保證知識產權人能夠迅速發(fā)現定位侵權行為的發(fā)生采取措施維護自身權益。

(六)加強國際合作。

由于網絡的全球性,電子商務儼然成為了一種全球性的商務手段,而知識產權的地域性特點卻限制著電子商務中知識產權的保護。每個國家的經濟發(fā)展水平不同,立法也不盡相同,對知識產權侵權行為的認定與懲罰標準也是不同的,而每個知識產權人智力成果應受到廣泛的尊重與保護,各國之間應加強溝通,多些合作,共同致力于維護知識產權,共同制定保護知識產權的國際公約,促進國際間電子商務的良好發(fā)展。

參考文獻:

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[5]楊詩詩,申屠彩芳。論電子商務中商標權的法律保護[j].網友世界,,(14):202.

[6]劉春田。知識產權法[m].北京:高等教育出版社,.

讀者權論論文篇十

摘要:

隨著改革開放,市場自由化,知識產權在國內越來越受重視,且慢慢轉變成為衡量一個產品、一個企業(yè)的價值的重要砝碼。文章在大量參考各類文獻的基礎上,重點從知識產權的立法、執(zhí)法、保護現狀等方面進行研究分析。

關鍵詞:

二十一世紀是人類社會經濟、技術、科學和社會各方面高速發(fā)展的年代,是知識經濟時代。這個依靠科技進步和知識創(chuàng)新作為經濟增長的主推動力的全新經濟形態(tài)中,知識是一種重要的資源。因此,保護知識產權,促進知識成果的轉化與應用,便成為知識經濟有效運行的基礎。近年來,我國知識產權取得了長足發(fā)展,但在實踐中,尤其是在知識產權的行政和司法方面,仍然存在不少問題與不足之處,有待提高。要吸引跨國公司的先進技術和投資,還必須加強知識產權保護工作,特別是加大執(zhí)法力度。

中國用短短的時間就走完了發(fā)達國家100多年知識產權立法的歷程,成績舉世矚目。目前,中國已經基本建立起比較完備的知識產權法律法規(guī)體系,在保護內容、保護期限、保護方式、管理制度等方面與國際規(guī)范基本保持一致。在執(zhí)法方面,中國根據國情采取了司法保護與行政執(zhí)法“兩條途徑、協(xié)調運作”的知識產權保護體系,實踐證明是行之有效的。

在美國貿易代表辦公室向美國國會提交的中國履行wto承諾情況報告中,美國政府與美國產業(yè)界都認為:“中國在知識產權領域所作的立法修改是重要進步,使中國在大多數關鍵領域總體上符合了國際標準?!边@些都說明,中國政府20年來,在知識產權保護方面所做出的努力和取得成果,已經得到了包括美國在內的絕大多數國家的認同。

根據中國加入世貿組織議定書的承諾,世貿組織將在中國加入世貿組織的前8年內對中國進行年度的過渡性審議。9月17日,世貿組織知識產權理事會對中國加入世貿組織以來執(zhí)行《與貿易有關的知識產權協(xié)定》和加入議定書中有關承諾的情況進行了一次過渡性審議。審議前,中國向世貿組織提交了14項包括中國知識產權方面法律法規(guī)在內的通報,并回答了美國、歐盟、日本、澳大利亞等6個世貿組織成員向中國提出的101個書面問題。世貿組織成員對中國知識產權方面取得的成果,特別是加入世貿組織以來履行承諾所做的'努力予以了積極評價。

從過去一般的政策到現在的立法層面,這意味著我國在逐步完善促進自主創(chuàng)新的制度。廣東省作為改革開放的前沿陣地立法推創(chuàng)新,首推出《廣東省自主創(chuàng)新促進條例》。這是國內第一個省份從立法的角度促進自主創(chuàng)新的做法,覆蓋了創(chuàng)新全過程。從科研人員的獎勵、投入增長、政府采購等方面,都有一個量化的規(guī)定。比如,利用財政性資金設立的研發(fā)機構,以技術轉讓或股權形式對創(chuàng)新成果進行產業(yè)化的,可從技術轉讓所得的凈收入或股權中提取20%到70%一次性獎勵相關研究人員?!稐l例》規(guī)定,地級以上市政府可以設立創(chuàng)投或風投,引導社會資金投向成長前期的科技型企業(yè)。縣級以上政府應當通過無償資助、貸款貼息、補助資金、保費補貼和創(chuàng)業(yè)風險投資等方式,支持自主創(chuàng)新成果轉化與產業(yè)化。

除此之外,國家和廣東省還陸續(xù)頒布實施了一系列有關知識產權的政策。12月,《廣東省專利條例》經省人大常委會頒布后正式施行。10月,我國第一個集專利、商標、版權等各知識產權門類的《國家知識產權事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》印發(fā)。1月,廣東省委、省政府頒布《關于加快建設知識產權強省的決定》。同年10月,《廣東省展會專利保護辦法》正式實施,12月,廣東省知識產權局等九部門聯合出臺《關于加快推進廣東省知識產權質押融資工作的若干意見》。知識產權政策法規(guī)措施的不斷完善,為我國提高自主創(chuàng)新能力、轉變經濟發(fā)展方式營造了良好的政策環(huán)境。

為改善營商環(huán)境、優(yōu)化創(chuàng)新環(huán)境,五年來,我國長期堅持日常執(zhí)法與專項行動相結合,知識產權保護力度不斷加大。根據國務院和國家知識產權局的部署,要求相關部門重點抓好“雙打”、“三打兩建”、“護航”等專項行動,著力加強廣交會等重要會展知識產權保護,取得了顯著成效。20至20,廣東省共立案處理各類專利糾紛案件1198件,結案950件;立案查處假冒專利案件745件,結案622件;通過指導各類會展和行業(yè)協(xié)會解決專利糾紛5720宗。該省“雙打”專項行動成效得到國務院督查組和全國“雙打”辦“認識有高度,工作有力度,整治有廣度,打擊有深度,成效顯著,多項工作走在全國前列”的高度評價。廣東省六個維權援助中心有效發(fā)揮服務作用,建成了全國第一個單一行業(yè)知識產權快速維權機構——中國中山(燈飾)知識產權快速維權中心。

從對知識產權的行政保護來看,由于知識產權行政執(zhí)法的程序、責任制度不夠完善,行政執(zhí)法機關的組織機構不夠健全和穩(wěn)定,導致在知識產權行政保護的一些工作中存在疏于主動查處、安于消極行政的現象;執(zhí)法中缺乏必要的執(zhí)法手段和得力措施,致使一些知識產權糾紛案件往往得不到及時處理,或者處理了往往因為處罰力度不夠,對侵權行為起不到震懾和嚴懲的作用;普遍存在知識產權行政執(zhí)法機關人員少、力量不足的問題;在現有的人員中,由于知識產權專業(yè)性、法律性較強,對執(zhí)法人員的素質要求較高,隊伍素質總體上還不能滿足知識產權行政執(zhí)法的要求。另外,在一些地方,由于地方保護主義的影響,或者不能完全打破部門分割,從而使一些地方和部門嚴重侵犯知識產權的違法活動屢禁不止。

從對知識產權的司法保護來看,由于知識產權侵權糾紛案件往往比較復雜,限于法官對知識產權知識的了解及案件審判經驗的積累,難免會造成不同的法院甚至同一法院的不同法官,對相同的案件會作出不同的處理結果的現象,給知識產權的保護帶來了很大障礙。例如,各地的立案標準不統(tǒng)一,當事人提供有關事實材料在一法院能夠立案,在另一法院依據相同的事實材料卻不能立案;不同法院作出的判決結果也難以做到統(tǒng)一,這極大地影響了法律的權威。此外,各地法院判決中,對被侵權人的賠償數量偏低。

實踐中,行政執(zhí)法與刑事司法銜接不夠順暢,行政機關對知識產權司法保護消極對待的情況多有發(fā)生。要注意的是,由于受傳統(tǒng)習慣的影響,當發(fā)生知識產權侵權行為時,受害方一般向知識產權行政管理部門控告,行政管理部門進行查處后,即使發(fā)現構成犯罪的,極少移送公安進行刑事立案偵查。行政執(zhí)法部門往往將大量應當移送公安機關作為刑事案件處理的案件,只作一般行政違法案件結案,“以罰代刑”現象仍較普遍。這種以罰代刑現象的存在,使得侵犯知識產權行為屢禁不絕,結果是許多構成侵犯知識產權犯罪的案件未得到徹底追究。

讀者權論論文篇十一

c.黨代會。

d.全國人民代表大會及其常務委員會。

答案:d。

【相關閱讀】。

全國人大常委會的立法權。

根據憲法和立法法的規(guī)定,全國人大常委會法定立法權主要包括:(1)制定和變動法律權;(2)解釋憲法和法律權;(3)立法監(jiān)督權;(4)其他立法權。全國人大常委會的立法活動,就是運用這四方面立法權,在它們所能調整的范圍內進行立法的活動。

(一)制定和變動法律。

全國人大常委會這方面的權力主要包括:其一,制定和修改除應當由全國人大制定的法律以外的其他法律。那里所謂“全國人大制定的法律”指全國人大有權制定的刑事、民事、國家機構等基本法律和其他應當由全國人大制定的法律。其二,對全國人大制定的法律進行補充和修改。這是一項十分重大的立法權,但它只能在全國人大閉會期間行使,只能進行部分補充和修改而不能進行全面的補充和修改,不得同被補充和修改的法律的基本原則相抵觸。這些年來,全國人大常委會較為充分地行使了這方面的權力,制定和變動了相當數量的法律,為完備中國法的體系和建設中國法制作出顯著的成就。

全國人大常委會在1982年憲法規(guī)定國家立法權由全國人大及其常委會共同行使之前,無權制定和變動法律,那時全國人大是唯一行使國家立法權的機關。1982年憲法對此作出重大改變是由國情決定的。中國人口極其眾多,有56個民族和多個縣,各地區(qū)、各民族、各階層、各政黨、各方面都要有適當數量的人大代表,因此代表人數少了不行。而代表人數多,開會議事就不方便。同時,由于代表來自各個方面,有勞動模范,有英雄人物,有科學家,有藝術家,有運動員,還有華僑代表等,而且不脫產,不象西方國家議員那樣實行專職制。因此,全國人大難以成為經常性的工作機構。這就在必須程度上影響全國人大適應形勢需要及時制定法律。實行全國人大常委會同全國人大共同行使國家立法權的制度,就彌補了以上不足。因為,人大常委會是經常性的工作機構,人數較適當,開會、議事較方便;它又是全國人大的常設機關,代表各個方面,因此能反映全國人大的廣泛性的特點,適合國情。

(二)立法監(jiān)督。

根據憲法第67、100、116條和立法法第85、86、87、88條的有關規(guī)定,全國人大常委會能夠行使以下立法監(jiān)督權:

其一,與監(jiān)督憲法實施相聯的立法監(jiān)督權。全國人大常委會有權監(jiān)督憲法的實施。監(jiān)督憲法實施,自然包括監(jiān)督其他立法主體的立法行為是否違憲。

其二,撤銷同憲法、法律相抵觸的行政法規(guī)、決定和命令,撤銷同憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的地方性法規(guī)和決議,撤銷省級人大常委會批準的違背憲法和立法法的自治條例和單行條例。撤銷制度是現行中國立法體制中反映各種立法權關系的一個重要制度。它能夠使國家立法權對其他立法權、高層次立法權對低層次立法權的領導關系、主從關系得到保障。

其三,裁決法律之間的沖突。法律之間對同一事項的新的一般規(guī)定與舊的個性規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由全國人大常委會裁決。地方性法規(guī)與部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由國務院提出意見,國務院認為應當適用地方性法規(guī)的,應當決定在該地方適用地方性法規(guī)的規(guī)定;認為應當適用部門規(guī)章的,應當提請全國人大常委會裁決;根據授權制定的法規(guī)與法律規(guī)定不一致,不能確定如何適用時,由全國人大常委會裁決。

其四,理解有關立法主體的立法備案權和批準有關規(guī)范性法文件權。憲法和有關憲法性法律規(guī)定,省級人大及其常委會制定的地方性法規(guī),報全國人大常委會備案;自治區(qū)的自治條例和單行條例,報全國人大常委會批準;自治州、自治縣的自治條例和單行條例,報全國人大常委會備案。立法法補充規(guī)定:行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例均須報全國人大常委會備案;根據全國人大常委會授權制定的規(guī)范性法文件,如果全國人大常委會的授權決定提出備案要求,也應當報全國人大常委會備案。既有權理解備案,就能夠進行監(jiān)督;既有權批準,更能夠監(jiān)督。

(三)解釋憲法和法律。

根據憲法第67條規(guī)定,全國人大常委會有解釋憲法和法律的權力。立法法第42條規(guī)定:法律解釋權屬于全國人大常委會。法律有以下狀況之一的,由全國人大常委會解釋:(1)法律的規(guī)定需要進一步明確具體含義的';(2)法律制定后出現新的狀況,需要明確適用法律依據的。

解釋憲法和法律,在很大程度上是為了更好地理解、實施憲法和法律。但解釋憲法和法律本身則屬于立法范疇,透過解釋憲法和法律產生的文件,分別為憲法性文件和法律性文件,是憲法和法律的組成部分。在西方,解釋憲法權通常并不屬于議會。在中國,將這一權力由全國人大常委會行使,顯示了中國最高國家機關在權限劃分問題上有自己的特色,證明了中國最高國家權力機關的常設機構的性質和地位。解釋法律,包括解釋全國人大和全國人大常委會兩者的法律。解釋憲法和法律是一項很大的立法權。這種權力的行使,應當貼合憲法和法律的基本原則和精神,應當遵循立法法和其他有關規(guī)范性法律文件所確定的基本制度。

根據憲法、立法法和其他有關規(guī)范性法律文件的規(guī)定,全國人大常委會法律解釋制度的框架包括下列要素:

其一,全國人大常委會行使法律解釋權,對必須范圍的事項進行解釋。1954年憲法首先以根本大法的形式確定了全國人大常委會行使法律解釋權的制度。1955年全國人大常委會《關于法律解釋問題的決議》,1981年全國人大常委會《關于加強法律解釋工作的決議》,對全國人大常委會解釋法律的權限范圍予以規(guī)定。1975年憲法和1978年憲法盡管條文和資料都很少,但都保留規(guī)定了全國人大常委會行使法律解釋權這一制度。1982年憲法所確定的全國人大常委會職權有24項,其中第四項便是解釋法律的職權。到了3月透過的立法法,更是專門以第42條規(guī)定了以上所引述的制度。

其二,全國人大常委會解釋法律應當遵循一些基本程序。一是提出法律解釋要求。立法法第43條規(guī)定:國務院、中央軍事委員會、最高人民法院、最高人民檢察院和全國人大各專門委員會以及省、自治區(qū)、直轄市的人大常委會能夠向全國人大常委會提出法律解釋要求。二是全國人大常委會工作機構研究擬訂法律解釋草案,由委員長會議決定列入常委會會議議程。三是法律解釋草案經常委會審議,由法律委員會根據常委會組成人員的審議意見進行審議、修改,提出法律解釋草案表決稿。四是法律解釋草案表決稿由常委會全體組成人員的過半數透過。五是法律解釋由常委會發(fā)布公告予以公布。

其三,全國人大常委會的法律解釋同法律具有同等效力。

(四)其他立法權。

全國人大常委會還能夠行使全國人大授予的立法權。自50年代起全國人大多次授予全國人大常委會行使立法權。80年代初授予全國人大常委會透過和公布《民事訴訟法(試行)》。全國人大常委會還有權決定同外國締結的條約和重要協(xié)定的批準和廢除。隨著中國對外交往的日漸發(fā)展和中國在國際舞臺上的作用日漸增大,全國人大常委會行使這一權力的好處也日漸增大。

讀者權論論文篇十二

北京市仁愛教育研究所:

湖北世紀華章文化傳播有限公司未經北京市仁愛教育研究所授權,擅自依據仁愛版英語教材編寫了配套的《學習總動員》(延邊人民出版社出版)等系列侵權教輔,按《中華人民共和國著作權法》、新聞出版總署20xx年8月18日《關于進一步加強中小學教輔材料出版發(fā)行管理的通知》及教育部、新聞出版總署、國家發(fā)展改革委員會、國務院糾風辦20xx年2月28日《關于加強中小學教輔材料使用管理工作的通知》等文件規(guī)定,主動向北京市仁愛教育研究所進行著作權侵權賠償。

本人代表湖北世紀華章文化傳播有限公司自愿支付北京市仁愛教育研究所著作權使用費共計人民幣20萬元(大寫:貳拾萬元整),以解決從20xx年5月份至10月份3個學期侵犯北京市仁愛教育研究所著作權的問題。

同時,本人謹代表湖北世紀華章文化傳播有限公司的全體同仁向北京市仁愛教育研究所及全體員工表示深深的歉意,希望以此著作權使用費取得北京市仁愛教育研究所的諒解!同時承諾從今往后不再以任何形式開發(fā)、編寫侵犯北京市仁愛教育研究所著作權的`產品。

湖北世紀華章文化傳播有限公司。

20xx年10月12日。

讀者權論論文篇十三

訴訟請求:

1、確認兩被告侵犯原告第***號注冊商標專用權;。

2、判令兩被告立即停止銷售、許諾銷售侵權產品行為;。

3、判令被告一、被告二連帶賠償原告合理費用支出及損失額共計***萬元;。

5、本案訴訟費用由兩被告承擔。

事實與理由:

原告申請注冊的第***號商標,于***年***月***日被中華人民共和國工商行政管理總局商標局予以核準注冊,核定使用商品(第25類):鞋(腳上的穿著物);服裝;游泳衣;足球鞋;帽;襪;手套(服裝);圍巾;嬰兒全套衣;雨衣。該商標經原告投入大量廣告宣傳,在服裝市場上享有較高知名度與美譽度。

被告二經營的淘寶網為提供商品或服務電子交易平臺的網絡服務營運商,增值電信業(yè)務經營許可證為浙***,并為買賣雙方提供支付寶、消費者保障等盈利服務。被告二疏于履行法律規(guī)定的審查義務,致使淘寶網上存有高達數百家未經原告許可擅自銷售、許諾銷售涉嫌侵權產品的網絡店鋪(經南方公證處證據保全),實質上屬于《中華人民共和國商標法》第52條第4項、《中華人民共和國商標法實施條例》第50條第2項規(guī)定---------為實施侵犯注冊商標專用權行為提供便利條件,屬于共同侵犯注冊商標專用權行為。經南方公證處證據保全的侵權網絡店鋪----“***”未經原告許可,大肆銷售、許諾銷售含有服裝。侵權結果發(fā)生地在廣州越秀區(qū)中山四路廣州市南方公證處,該案貴院有管轄權!

原告先后于***年***月***、***年***月***日將第***號商標許可給林偉璇、武梅、魏木生、汝鳳玲廣東省內使用,三年許可費總額為***萬,足以折射出該商標市場價值!原告并將上述商標使用許可合同向商標局提交備案,并先后獲得商標局商標使用許可合同備案通知書(賠償額參照)。

(***)南公證內字第***公證書記錄的“東京著衣”網店侵權銷售額一個月達***元,按照***年***月***日計算至***月***日止共計按照***個月統(tǒng)計,侵權銷售總額為***元。而該份公證書記錄的“xx著衣”網店侵權庫存總數為***件,分別按照展示的價格統(tǒng)計庫存總額為***元。加之公證費***元、律師費***元,購物費***元,故原告請求***萬元賠償于法有據!

綜上,為維護原告的合法權益,依據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國商標法》及其相關規(guī)定,請求法院判決兩被告承擔停止侵權、賠償原告損失等民事責任。

此致:

xx市xx區(qū)人民法院。

具狀人:

上訴人(一審被告):溫州xxx鞋業(yè)有限公司。

住所地:浙江省溫州市龍灣區(qū)狀元鎮(zhèn)三期工業(yè)區(qū)11號四樓。

法定代表人:潘xx,董事長。

代理人:楊xx,北京市洪范廣住律師事務所律師。

電話:xxxxxxxxxx。

被上訴人(一審原告):xxx(福建)鞋服有限公司。

住所地:福建省南安市梅山鎮(zhèn)鼎誠工業(yè)區(qū)。

法定代表人:傅維錦,董事長。

上訴人因與被上訴人侵犯商標專用權一案,不服福建省泉州市中級人民法院(xxxx)泉民初字第487號民事判決書,特提起上訴。

上訴請求:

1、依法撤銷(xxxx)泉民初字第487號民事判決書;。

2、依法改判,駁回被上訴人的訴訟請求;。

3、本案訴訟費用由被上訴人承擔。

上訴事實和理由:

一、一審法院超出被上訴人訴訟請求范圍作出判決,無法律依據。

在本案中,被上訴人在訴訟請求中主張兩被告(包括上訴人)停止在其商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書等商業(yè)活動中使用“bluecat”等文字,而一審法院在判決中則超出被上訴人訴訟請求范圍,判令上訴人停止使用“bluecatshoes”文字。

訴訟請求作為法院判決的具體事項,制約著判決的具體范圍,一審法院超越當事人訴訟請求范圍進行施判,無法律依據。事實上,上訴人對“bluecat”文字商標享有獨占許可使用權,被上訴人主張上訴人在網站中使用該文字構成商標侵權無任何依據。

二、上訴人溫州xxx公司在其網站上使用“xxx鞋業(yè)”、“xxx鞋博士”等文字與被上訴人福建xxx公司“xx”商標并不構成“商標近似”。

最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題解答》第九條第二款規(guī)定“商標近似”的構成要件有二:其一,是涉訟文字標識與權利人的注冊商標文字近似,其二,是“易使相關公眾對商品的來源產生誤認或者認為其來源與權利人注冊商標的商品有特定的聯系”。

“xxx”字面意義上是指“藍顏色的貓”,實際指稱《xxx淘氣x問》中的一個卡通形象,“xx”則無此含義?!皒xx鞋博士”中的“xxx”同樣做此含義,另外“xxx鞋博士”系由五個漢字構成、“xx”則由兩個字構成,二者字型不同;“xxx鞋博士”意指xxx鞋質量好、品位高,而“xx”二字顯然無此含義。

“bluecat”與“xx”同樣不構成文字近似:“bluecat”系由英文字母組成,而“xx”由漢字構成,二者字型不同;“bluecat”中的“blue”意指“藍色”,而“xx”中的“蘭”指“蘭花”、“蘭草”或姓氏之意,無此含義;“bluecat”做“xxx”解釋,同樣出自《xxx淘氣x問》中的一個卡通形象,“xx”則無此含義。更重要的是,“bluecat”做為上訴人具有獨占許可使用權的商標,被上訴人當然有權利在其網站中使用。

由此可見,上訴人網站中使用的“xxx”、“xxx鞋博士”以及“bluecat”與“xx”文字直接進行比較,并不構成文字近似。

(二)上訴人網站中使用的“xxx鞋業(yè)”、“xxx鞋博士”、“bluecat”文字更不會造成誤導公眾、混淆商品來源。

最高法司法解釋規(guī)定“商標近似”認定中,除對商標間直接進行文字、圖案比對外,還應當對是否造成“誤導公眾”、“混淆商品來源”進行認定。商標法立法宗旨就是要制止“混淆”,僅有商標間文字近似,不能造成誤導公眾、混淆商品來源的,不能認定構成商標侵權。

而認定是否“誤導公眾”、“混淆商品來源”,應當以相關公眾的一般注意能力為標準、要遵循整體觀察的原則。被上訴人既然主張上訴人網站中使用的文字構成商標侵權,而涉訟文字又是做為網站整體內容的組成部分,那么,認定涉訟文字是否會造成與被上訴人商品來源的混淆誤認,就不能將其與網站整體內容相割裂,而應將涉訟文字放在整個網站中與被上訴人商標進行比較,進而認定是否會造成混淆誤認。

作為《xxx淘氣x問》的授權生產廠家,上訴人的網站被深深的打上了該部卡通片的`烙?。壕W站上的全部卡通形象均來源于該部卡通片,而且被控所謂侵權文字旁邊均配有“xxx”、“咖喱”、“淘氣”等卡通形象:如“xxx鞋博士”文字左側配有xxx和咖喱的卡通形象、“bluecat”文字左側是xxx全家福的圖片、“xxx鞋業(yè)”文字的左側則是xxx的形象。上訴人在網站顯著位置均注明:“溫州xxx鞋業(yè)有限公司是大型卡通片《xxx淘氣x問》唯一授權的童鞋和書包生產廠商”、“xxx淘氣3000問授權產品”字樣。這一切無不昭示,本網站宣傳的童鞋、書包商品均與《xxx淘氣x問》有關,“xxx”、“xxx鞋博士”、和“bluecat”均指《xxx淘氣x問》中的“xxx”,并非其他的“xxx”,更非被上訴人的“xx”。上訴人將“xxx”、“xxx鞋博士”、“xxx鞋業(yè)”等文字與《xxx淘氣x問》中的卡通形象結合在一起使用,足以將其網站中宣傳的產品與被上訴人的“xx”商品相區(qū)分。

一審法院將涉訟文字與網站整體內容相割裂,從涉訟文字與被上訴人商標簡單比對中,直接得出誤導公眾、混淆商品來源的結論,進而認定上訴人構成侵權,既不符合“商標近似”構成要件規(guī)定,又不符合“整體觀察”和“相關公眾一般注意能力”原則。

綜上,上訴人認為一審法院認定事實有誤,請二審法院撤銷原審判決予以改判,以維護上訴人的合法權益。

此致

福建省高級人民法院。

上訴人:溫州xxx鞋業(yè)有限公司。

讀者權論論文篇十四

從古至今,道德教育一直是我國整個教育體系中不可缺少的一部分。但是,隨著道德教育的不斷發(fā)展,我國高校的道德教育產生了很多滯后的現象,各種各樣的道德問題層出不窮。審視我國道德教育的歷史,我們不難看出,道德教育出現問題的根本原因在于我們對人性的預設發(fā)生了偏差。這種偏差,使得人格中的善良與惡意、情感與理智、有意識與無意識發(fā)生了分裂、排斥和壓制,并且否認人性中存在的陰影部分。這樣,就使得高校道德建設中理論的基礎科學性以及客觀性出現了很大問題,最終對高校的道德教育效果產生很大影響。

一、高校道德教育缺少關心的主題。

目前,我國高校道德建設的內容大多都是陳舊、僵化的,這種道德教育離學生的生活越來越遠,其本身就缺乏豐富性以及生活化的形態(tài),根本無法激發(fā)學生的學習興趣,也不能構建學生優(yōu)秀的道德品質和人格。除此之外,我國的道德教育還是采用傳統(tǒng)的教學模式,教師把道德理論灌輸給學生,希望學生能夠自己把這些理論付諸實踐。然而,這種教學模式使得學生構建道德人格的主觀性缺失,讓學生成為一個學習道德的機器。久而久之,學生極有可能采用消極的方法來抵抗這種教學模式。

現在,大多數學生都是獨生子女,從小在家人的呵護中長大,一直以來都是把知識教育擺在首位,不注重人格修養(yǎng),所以很多大學生養(yǎng)成了以自我為中心的意識,他們只關心自己,卻很少關心身邊其他人,也缺少感受身邊其他人對自己關心的能力,所以我們常常聽到很多大學生抱怨沒有人關心自己。其實,父母的嘮叨、教師的批評,都是對他們的關心,只是他們感受不到罷了,而且他們不能很好地處理與同學之間的關系,缺乏對他人的信任。

面對大學生出現的各種道德問題,包括自虐、傷害他人以及自殺等,作為一名教育人員,在感嘆學生為什么如此缺乏道德修養(yǎng)的同時,是不是也應該反思自己的道德教育方法是否合理呢?學生做出傷害自己、傷害他人的原因有很多,但其中一個不可忽視的原因就是,高校的道德教育缺乏對學生心理的關心教育。

二、心理學對于高校道德教育的基本觀點。

心理學研究表明,教育的目的是培養(yǎng)出關心他人、關心自己且有能力的人,并強調教師只有重視個體性、具體性以及學生的真實感受,才能實現道德教育的要求,才能培養(yǎng)出有能力、會關心自己和他人的學生,才能讓學生感受到人生的幸福。

鑒于此,有的教師提出了重視個體的差異性,教師應以關心為基礎來組織教學,讓學生學會關心自己、關心他人,培養(yǎng)學生感受關心的能力,即關心理論關注學生關心意識和能力的培養(yǎng)。

在對關心進行界定時,心理學家發(fā)現,關心不僅僅是人類對于其他事物產生的情感,同時也是人們在做任何一件事情時的考慮,它能夠體現出生活的最終本質。還有的心理學家認為,關心是一種全身心投入的狀態(tài),能使人以很強的責任感去完成事情,對人、對事都有所擔心和牽掛,所以關心也意味著對某人、某事負責。

馬丁斯認為關心的品質是具有生成性、滲透性、開放性以及基礎性,所以關心有助于道德修養(yǎng)的學習。和道德修養(yǎng)學習的其他一些方法相比,形成、滲透以及催化的關系能夠很好地幫助學生學習道德修養(yǎng),發(fā)展學生的道德人格。

就關心理論來說,心理學的道德教育主要分為四個階段,也是高校道德教育中不可缺少的四個部分:樹立一個榜樣、與學生進行對話、進行實踐、證實效果。樹立榜樣是心理學道德教育中最關鍵的一部分,教師不需要告訴學生應該怎么做,只要通過自己與別人的相處,來展現自己如何關心別人即可;與學生進行對話,主要是指教師通過與學生的溝通,來了解彼此,這樣就可以建立人與人之間充滿關心的良好關系;進行實踐,是讓每一位學生都有機會發(fā)展自己個性的態(tài)度;證實效果,是讓每一位學生都有機會了解人的本質。

三、心理學教育在高校道德教育中的作用。

1.讓大學生重視人與人之間的關心。

關心是一種含有積極關注、尊重、寬容等價值取向的主題。從整個社會角度看來,在呼喚整個社會和諧的同時,良好的道德品質有助于協(xié)調人與人之間的關系,使整個社會朝著和諧的方向發(fā)展。大學生是一個特別的群體,他們承擔的社會角色能給整個社會的發(fā)展造成很大的影響,并且他們承受著道德價值的期望,能促進社會和諧發(fā)展,所以合作、關心、尊重等理念應該成為大學生應有的道德品質;從個人的角度來看,對大學生進行心理學關心教育,能夠使大學生形成健康的人格。目前,大學生因不具備關心的能力和態(tài)度而產生的各種問題,就能夠充分說明心理學的關心理論對整個大學生道德教育的重要性。因此,在對大學生進行道德教育時,教師應高度重視人與人之間的關心,通過心理學的關心理論讓大學生真正學會關心別人、了解別人、愛護別人,引導大學生走出去了解別人、關心別人,學會與別人進行分享和溝通,他們才能做出一系列有道德的行為。

2.促進師生的德性共同成長。

事實上,對大學生進行道德教育,就是對大學生的價值觀進行教育。價值觀是一個抽象的概念,它不僅僅是受環(huán)境的影響產生,更多的是主體在進行思考以及實踐時產生的。所以說,只是簡單地給學生灌輸道德思想的觀念,是沒有多大作用的,特別是大學生的自主思考能力很強,這種灌輸式的教學方法根本不起作用。

心理學關心理論強調師生之間應該多交流,互相尊重、互相關心。通過這種交流方式,可以把關心和尊重的道德觀念傳遞給學生。學生只有體會到教師的關心,才能用同樣的方式對待別人,從而達成價值觀的共識。

3.營造出充滿關心的學習環(huán)境。

對大學生進行德育,其實是生活道德上的教育,而不僅僅是課堂上的道德教育。所以,用心理學的關心理論對學生進行道德教育,更具有情感性、自悟性、實踐性、內在性等特點。

通過運用心理學思想對學生進行道德教育,可以使學生在平時的生活中體會到道德的存在,并且能夠從中獲益。同時,很多高校的知識性教育占據了學生大部分的學習時間,以至于教師根本沒有時間對學生進行道德教育。所以說,利用心理學的關心教育,可以營造出道德教育的良好環(huán)境,讓學生不需要在課堂上專門學習,就能感受到道德教育。

四、結束語。

總而言之,高校對學生進行道德教育,不能僅僅停留在傳統(tǒng)的灌輸模式上,而應該運用心理學的關心理論,對學生施以道德教育,讓學生能夠在日常生活中感受到道德教育的力量,從而培養(yǎng)大學生良好的道德觀念。

讀者權論論文篇十五

答辯人:王某。

答辯人現因(201x)穗天法知民初字第1153號案特提出答辯如下:

一、答辯人是個小個體戶,本案銷售的是自己從浙江省東陽市。

南馬鎮(zhèn)花園紅木家具城某檔口所購買的小傳統(tǒng)工藝品。

無絲毫蛛絲馬跡顯示本案小工藝品即為原告之作品或作品之復制件。

答辯人是正當經營謀生,答辯人無能力作出判斷本案原告所指之商品即為侵犯原告著作權之復制品。

請原告向法庭及答辯人授課:“什么技能技巧可以判斷出本案商品即為侵犯著作權之復制品”

本案彌羅佛之形象,中華淵源流長,現許多寺廟均有類似佛像存在。

故此佛像形象非原告之發(fā)明創(chuàng)造。

正如蘭花有數千個品種般。

本案原告之寶貝形象,或者類似原告之商品(或產品),中華各處遍地“開花”,也應當有數千個品種。

要求商家在藝術品鑒定專家的指引下進貨做生意,商家焉能有“活路”?

何況,本案答辯人所售之商品未標明生產地、生產廠家、生產人等,焉能聯想到與原告相關聯?除非全中華僅原告一人創(chuàng)作此類型工藝美術作品。

二、《傳統(tǒng)工藝美術保護條例》第20條第2款規(guī)定:“制作、出售假冒中國工藝美術大師署名的傳統(tǒng)工藝美術作品的,應當依法承擔民事責任;有關部門可以依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予行政處罰?!保僭O本案原告之作品受《傳統(tǒng)工藝美術保護條例》嚴密保護,因本案答辯人所售商品并無署名,不存在假冒“大師”作品,亦應當免予民事或行政責任。

如果本案原告生財有道,中國《著作權法》與《商標法》兩相比較,中國著作權人之財富應當顯著大于中國商標權人之財富。

綜上,答辯人請求法庭考慮現今社會生意難做、民生維艱,依法公斷。

此致

廣州市天河區(qū)人民法院。

答辯人:王某。

201x年10月14日。

商標侵權答辯狀【2】。

答辯人:xxx,男,漢族,19xx年x月x日出生,住址:廣東省xx。

身份證號碼:xx。

被答辯人:廣東歐珀移動通信有限公司,住所地:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)xx號,法定代表人:xx。

因被答辯人訴答辯人商標侵權糾紛一案【案號(201x)東一法民五初字第xx號】,現就被答辯人提出的訴訟請求作如下答辯,請法院予以采納。

答辯人不同意被答辯人的所有訴訟請求,被答辯人的訴訟請求沒有任何依據,請法院依法駁回被答辯人的所有訴訟請求。

一、“oppo”手機商標并非知名品牌商標。

根據被答辯人提交的材料可知,“oppo”商標最初是由藍天投資股份有限公司在開曼群島注冊所擁有,注冊有效期限從20xx年4月28日至4月27日。

東莞歐珀移動通信有限公司是于12月28日受讓藍天投資股份有限公司的“oppo”注冊商標,并于同年12月29日變更為廣東歐珀移動通信有限公司。

至201x年8月份,被答辯人廣東歐珀移動通信有限公司對注冊商標“oppo”的使用時間不到一年,相關公眾對此商標不甚了解。

因此,從被答辯人對“oppo”手機商標的使用時間即可推知其在201x年度還構不成品牌商標。

二、答辯人所被訴請的涉案手機銷售有合法來源,答辯人沒有侵權故意,無需承擔侵權責任。

答辯人被起訴的涉案手機有合法來源,答辯人是通過正規(guī)合法的途徑從xx太平電子城購進,對此事實,有被答辯人提交的東莞市工商行政管理局【東工商長處字(201x)第9xx號】行政處罰決定書予以反證。

根據商標法第五十六條規(guī)定“……銷售不知道是侵犯注冊商標專用權的商品,能證明該商品是自己合法取得的并說明提供者的,不承擔賠償責任?!币虼丝芍?,答辯人沒有侵犯被答辯人“oppo”商標專用權的故意,無需承擔任何侵權責任。

至于被答辯人提交的東莞市工商行政管理局行政處罰決定書,其并不能當然作為認定答辯人商標侵權故意的依據。

行政處罰是不以當事人的主觀故意取向如何而作出,而民事商標侵權則需要有當事人的主觀故意為前提。

因答辯人的涉案手機有合法來源,答辯人沒有商標侵權故意,因此無需承擔商標侵權責任。

三、被答辯人訴請答辯人賠償人民幣50000元損失沒有任何依據,依法不應得到法院的支持。

一方面,根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第二條規(guī)定:“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實……有責任提供證據加以證明。沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的',由負有舉證責任的當事人承擔不利后果?!钡谄呤鶙l規(guī)定“當事人對自己的主張,只有本人陳述而不能提出其他相關證據的,其主張不予支持。”。

被答辯人開口即要求答辯人賠償50000元侵權損失費用,但并未提供任何依據說明其損失賠償額是如何計算而來,因此,其應當對自己的主張承擔舉證不能的不利后果,50000元的損失賠償費用因沒有任何依據而不應得到法院的支持。

另一方面,根據《商標法》第五十六條規(guī)定,被答辯人不能證明其自稱的因答辯人商標侵權所遭受到的損失,那么,商標侵權賠償數額就應帶按照被答辯人所認為的因答辯人侵權所得利益進行賠償。

根據被答辯人提交的東莞市工商行政管理局【東工商長處字(201x)第xx號】行政處罰決定書顯示的內容可知,涉案21臺手機進貨價均為450元/臺,而售價僅為520元/臺,售出的涉案手機僅為三臺,銷售收入只有1560元,利潤也僅有210元。

因此,即使答辯人真若構成被答辯人認為的銷售侵犯其商標專用權的手機,答辯人的侵權所得利益只有210元,根據商標法的規(guī)定,答辯人的侵權賠償數額也只有210元。

但被答辯人卻信口開河,沒有任何根據的漫天要價50000元的侵權賠償額完全是借訴訟之手段謀取暴利之目的。

被答辯人為達到謀取暴利的目的,甚至通過不正當關系,將一年前的自稱是東莞市工商行政管理局的行政處罰資料復印出來當作起訴商標侵權的證據材料,并在珠三角及其它地區(qū)大范圍地起訴手機零售商,非常明顯,被答辯人所謂維權只是幌子,伙同他人惡意維權,借以謀取高額暴利才是其真正目的。

所以,請求法院依法駁回被答辯人的無理要求。

四、被答辯人要求答辯人在《東莞日報》和《南方都市報》上刊登所謂的包含承諾不會再次侵權的道歉聲明于法無據。

如上所述,答辯人根本未對被答辯人的商標構成侵權,故無需承擔任何侵權責任。

假若構成侵權,侵權情節(jié)也非常輕微,未對被答辯人的聲譽構成任何影響,賠禮道歉屬人身侵權的范圍,而本案根本沒有構成人身損失。

答辯人無需在《東莞日報》和《南方都市報》上刊登所謂的包含承諾不會再次侵權的道歉聲明。

綜上所述,被答辯人的訴訟請求也是沒有任何依據。

答辯人只是一個小個體工商戶,現在生意已非常慘淡,幾乎面臨關閉狀態(tài),整個店鋪價值甚至也不過區(qū)區(qū)幾萬元,根本就再經不起任何輕微的經濟沖擊。

所以,請求法院綜合考慮上述事實以及構建社會和諧大局的基礎上,依法駁回被答辯人的所有訴訟請求。

此致

東莞市第一人民法院。

答辯人:廣東尚智和律師事務所:田發(fā)園律師。

201x年3月日。

民事答辯狀范例【3】。

答辯人:_____發(fā)展有限公司。

地址:____市____區(qū)____號樓圖書市場____號。

法定代表人:_________。

電話:__________。

因原告____市仁愛教育研究所訴我公司著作權侵權一案,提出答辯如下:

本公司不應是本案被告。

最高人民法院《關于審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十條第一款、第二款規(guī)定:“出版物侵犯他人著作權的,出版者應當根據其過錯、侵權程度及損害后果等承擔民事賠償責任?!薄俺霭嬲邔ζ涑霭嫘袨榈氖跈?、稿件來源和署名,所編輯出版物的內容等未盡到合理注意義務的,依據著作權法第四十八條的規(guī)定,承擔賠償責任。”根據這一規(guī)定:

第三,我公司沒有過錯:我公司具有圖書銷售資質,并通過正規(guī)渠道、合法手續(xù)從____人民出版社委托的并具有出版物銷售資質的____天則永立書店有限責任公司按折扣40%購進20冊原告所訴侵權物(三維優(yōu)化》一書,又以折扣65%銷售給原告,我公司僅獲利75元。

綜上所述,我公司不是出版物侵權人,不應承擔著作權的侵權責任。

要求貴院查清事實,根據著作權法的有關規(guī)定,駁回原告訴訟請求,作出公正判決。

此致

______市朝陽區(qū)人民法院。

答辯人:_____發(fā)展有限公司。

法定代表人:_____________。

_____年______月________日。

附:1.本狀副本4份;。

2.證據7份。

讀者權論論文篇十六

摘要:過錯推定理論的產生以及相關評述。轉而研究我國《民法通則》中過錯推定的適用。最后分析過錯推定適用的構成要件以及證明責任上的應用。

關鍵詞:過錯推定、歸責原則、證明責任。

過錯推定又謂過失推定,是指在損害事實發(fā)生后,基于某種客觀事實或條件而推定行為人具有過失,從而減輕或者免除受害人對過失的證明責任,并由被推定者負擔證明自己沒有過失的規(guī)則。正如學者所言,從本源上來說,“推定”是訴訟法上的證據法則,而非固有的實體法原理。

一般認為,過錯推定理論是由17世紀法國的讓多馬創(chuàng)立的。但在19世紀上半期及以前的資本主義時代,過錯推定在司法實踐中長期處于休眠狀態(tài),侵權法領域占據統(tǒng)治地位是過錯責任。因為在資本主義急驟上升的這一段時期里,個人主義自由主義思想極盛,貫穿在過錯責任原則中的主導思想是限制加害人的責任以鼓勵人們的進取心,顯然“保護被害人,限制加害人”的過錯推定及其強行規(guī)責主義同這一時期法律秩序的主導思想格格不入。但從19世紀后期資本主義工業(yè)革命后,經濟活動劇增,工業(yè)災難等意外事故頻繁發(fā)生,加強對受害人保護的呼聲日益高漲,過錯推定原則才逐漸轉為興奮狀態(tài)。隨著企業(yè)責任的普遍發(fā)生和許多侵權行為的發(fā)生,歐洲學者們又提出了“利益說”、“支配說”、“危險說”、“嚴格責任”等原則,進一步加重加害人的責任而保護受害人利益,從而確立起無過錯責任原則。

從過錯推定的歷史我們可以發(fā)現,適用過錯推定是現代工業(yè)社會各種事故與意外事故日俱增的情勢下法律所采取的對策。因為,隨著工業(yè)革命的興起,工業(yè)事故和意外事故頻繁發(fā)生,單純的過錯原則已經不能適用社會的發(fā)展,要求受害人對一切加害人的過錯進行“過錯上”的舉證,往往很難。例如在法國大革命勝利后制定的民法典中將過錯責任作為侵權行為法的唯一原則,但當社會化大生產出現后,許多適用嚴格的過錯責任導致了嚴重的不公平現象。于是,過錯推定原則出現了。就本人的理解來看,過錯推定是工業(yè)革命時代,當受害人特別是大量平民遭受侵害的事故頻繁出現后,對于法律救助上缺陷――而在程序法上產生的一項補救措施。它的合理性在于它是根據一般合理人的生活經驗而推導出來的一個程序規(guī)則。如“一桶面粉從商店窗戶里面飛出來,里面的人不可能沒有過失……”(1)如果要說它與過錯責任的不同,或者說是它比過錯責任的進步在于那里的話,我的回答是舉證責任方面,別無他徑,僅此而已。過錯推定就把證據法上的規(guī)則――舉證責任的倒置――引入民事責任領域,讓加害人證明自己沒有過錯,從而達到保護受害人的目的。它與過錯責任的“限制加害人的.責任,保障其行為自由”思想是有區(qū)別的,但區(qū)別也僅在于證明責任。

鑒于在過錯推定之后,無過錯責任的崛起,我們的觀點是過錯推定是過錯責任原則與無過錯責任原則之間的一個過渡,是侵權法歸責原則上的一個小小插曲。它不是獨立的歸責原則,它是過錯責任原則的一個衍生品。正如英美學者批評的那樣,“盡管過錯并不是一種完好的解釋,然而人人都求助于過錯的字眼。法國的法學理論和實踐仍然保留著這種過錯理論的含糊性”。(2)但是不容否認,過錯推定在侵權法歷史上所起到的重要作用。它為社會帶來了公平,給更多的人們帶來了幸福。甚至可以毫不夸張的說,它給我們帶來了文明,促進我們這個社會的進步。(3)。

一、在《民法通則》中的適用。

[1][2][3]。

讀者權論論文篇十七

內容摘要:知識經濟環(huán)境下,創(chuàng)新是企業(yè)的生命,知識產權是創(chuàng)新的利器。本文主要從企業(yè)管理角度分析了企業(yè)知識產權戰(zhàn)略在經營管理中的地位和作用,并指出企業(yè)知識產權戰(zhàn)略的要義。

9月,上海市知識產權局在國內率先出臺了地方性知識產權戰(zhàn)略綱要,成為我國確立知識產權戰(zhàn)略的先導,標志我國知識產權制度新的發(fā)展。“入世”以來,我國面臨了諸多跨國知識產權爭端,從20dvd產品在歐洲遭海關扣押,到思科在美國起訴華為軟件和專利侵權、日本豐田訴吉利公司商標侵權和不正當競爭等,反映中國知識產權保護國際化的代價。對此,企業(yè)管理中確立知識產權戰(zhàn)略成為當務之急。

在現代管理中,企業(yè)戰(zhàn)略是企業(yè)基于未來內外部條件變化作出的預先安排。不同企業(yè),戰(zhàn)略層次不同,一般分為公司戰(zhàn)略、競爭戰(zhàn)略和運營戰(zhàn)略三個層次。公司戰(zhàn)略是公司高層指導和控制公司行為的綱領,解決公司經營理念、產業(yè)范圍、資源分配和國際化等問題。競爭戰(zhàn)略是企業(yè)產品或服務的市場競爭。運營戰(zhàn)略指上述兩大戰(zhàn)略的貫徹或流程。因此公司戰(zhàn)略和競爭戰(zhàn)略構成企業(yè)戰(zhàn)略的框架。

公司戰(zhàn)略是總戰(zhàn)略,可表現為:穩(wěn)定性戰(zhàn)略,指企業(yè)持續(xù)性地向同類型顧客提供產品或服務。增長戰(zhàn)略,指提高銷售額,擴大顧主和市場份額等。收縮戰(zhàn)略,是減少經營規(guī)模或范圍。組合戰(zhàn)略,是指同時實行上述若干戰(zhàn)略。以上戰(zhàn)略由企業(yè)利用已掌握的資源,分析優(yōu)劣而確立。

競爭戰(zhàn)略由美國哈佛大學工商管理學院michaelporter提出,他認為,管理的成功取決于選擇正確的戰(zhàn)略,而正確的戰(zhàn)略與組織和產業(yè)的形勢相適應,也就是能建立起保持高于產業(yè)平均生產水平的競爭優(yōu)勢。他總結道:管理必須選擇一種能給企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略,諸如成本優(yōu)先、別具一格或專一化戰(zhàn)略。成本優(yōu)先必須是成本的領導者;別具一格戰(zhàn)略強調高超的質量、非凡的服務、創(chuàng)新的設計技術專長或不同凡響的商標形象;而專一戰(zhàn)略則集中在成本專一化和差別化的空間。不管采用何種戰(zhàn)略,要保持競爭優(yōu)勢,一方面要跟上產業(yè)演變的步伐,另一方面必須阻擋來自競爭對手的侵蝕。企業(yè)建立某些障礙使仿制者難以得手,可利用專利或版權減少仿制機會,或與供應商訂立專供合同來限制其向競爭對手供應渠道等。因此,競爭戰(zhàn)略體現了公司戰(zhàn)略的動態(tài)變化,也是公司戰(zhàn)略確立和調整的核心。知識經濟條件下,擁有知識產權成為企業(yè)的核心競爭力。知識產權戰(zhàn)略是21世紀企業(yè)戰(zhàn)略的先導,是企業(yè)立足市場的利器。

知識產權戰(zhàn)略要求企業(yè)考慮知識產權的開發(fā)、利用和保護,并將其上升為戰(zhàn)略來設計,建立相應的知識產權管理制度。知識經濟時代,知識產權成為新的經濟增長點。知識產權對經濟的增長不會自然產生,它要通過制定和實施知識產權戰(zhàn)略,優(yōu)化資源配置,激發(fā)創(chuàng)造熱情,保持競爭力來實現。知識產權管理制度是知識產權特有屬性在管理行為中的具體化,成為知識經濟環(huán)境下企業(yè)管理的新形態(tài)。

通常,知識產權管理可從下列幾方面展開:制定戰(zhàn)略。根據不同的知識產權類型制定相應的知識產權戰(zhàn)略,如專利戰(zhàn)略要求確立專利開發(fā)、調查、申請或實施等制度;商標戰(zhàn)略要求商標設計、注冊、使用和保護常規(guī)化;版權戰(zhàn)略把握版權的使用和保護。設立管理部門。在組織構成上按不同知識產權類型進行分組,并將其歸屬相關的部門,如將其隸屬于研發(fā)部門或法務部門等。管理制度的建立。知識產權制度的建立可細化成幾個部分:新員工的知識產權背景調查制度;知識產權資料管理制度;知識產權獎勵制度;知識產權培訓制度;知識產權審檢制度,包括產品、合同等的審查和檢驗;保密制度,如與員工訂立保密協(xié)議,在規(guī)章制度內確立保密條款等;評估制度,主要指知識產權評估的標準和程序。知識產權戰(zhàn)略是企業(yè)管理的重要構架,是知識經濟環(huán)境下企業(yè)經營的要義。

21世紀是知識經濟社會,知識經濟是用更先進的技術提高生產效率,創(chuàng)造出更多的產品。誰掌握最新的。技術、知識,誰就具有更強的競爭力,集中表現為知識產權的掌握量和先進度。其特征是創(chuàng)新導致價格倍增,資本追逐知識,知識對價值的貢獻比重增加。創(chuàng)新是企業(yè)的生命,創(chuàng)新的產生和成長依賴知識的滋養(yǎng)和孵化。企業(yè)為追逐利潤在此表現的更為突出和迫切。知識產權成為企業(yè)的核心競爭力,世界五百強企業(yè)發(fā)展的進程是對此最好的詮釋。在國內,且看各跨國集團在我國的跑馬圈地,占山為王,多半憑借知識產權優(yōu)勢占領市場。如,早在1994年,百事可樂與四川天府可樂合資,百事以參股60%控股,并停用“天府可樂”,使被認為民族飲料象征的天府可樂悄然退出市場,而百事可樂行銷市場。,北京亞都科技集團被微軟以侵犯軟件著作權為由起訴;繼而思科公司對我國著名軟件企業(yè)華為公司提出侵犯知識產權指控。微軟則利用其技術優(yōu)勢,形成在我國軟件行業(yè)的高端市場。20初,德國漢高公司收購上海輕工集團“熊貓”品牌,啟用漢高牌并停用“熊貓”。這些案例凝聚了我國自有品牌痛失市場的教訓,也是跨國企業(yè)成功發(fā)展的慣用模式。這種模式的背后是企業(yè)知識產權戰(zhàn)略的支撐。在知識產權戰(zhàn)略的引領下,這些企業(yè)在新興市場的開發(fā)上循序漸進,先是放水養(yǎng)魚,繼而步步為營,最后達到市場通吃的目的。

我國企業(yè)要立足于市場,不斷提升競爭力,必須確立知識產權戰(zhàn)略。知識產權戰(zhàn)略是知識經濟對企業(yè)管理的新要求,是知識經濟環(huán)境下企業(yè)發(fā)展的必然。就國內企業(yè)而言,海爾集團不斷發(fā)展之路就是很好的證明。海爾借助自有知名品牌和不斷創(chuàng)新的技術,研發(fā)不同市場的產品,將市場拓展于全球不同的地區(qū),使其成為中國知名品牌的一面旗幟。相反,急功近利的模仿與復制,除了遭受侵權之訴之外,永遠只能給別人做嫁衣,替他人打工。

在紛繁復雜的知識產權紛爭面前,我國企業(yè)只有建立多方位、立體化的知識產權戰(zhàn)略系統(tǒng),才可能在日益激烈的競爭中化被動為主動,提高企業(yè)的核心競爭力,保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展,實現利潤最大化。為此,企業(yè)的知識產權戰(zhàn)略著力定位于知識產權的研發(fā)、取得、合法有效的利用和保護若干方面。具體概括如下:

品牌戰(zhàn)略。

知識經濟時代,企業(yè)的品牌戰(zhàn)略要求企業(yè)在市場營銷方面確立全面的品牌意識,打造自有品牌,制訂和采取保護品牌的制度與有效措施。

首先,強化商標意識,著力打造民族品牌,爭取市場;同時,落實自有品牌的合法使用和法律保障制度,建立一套商標開發(fā)設計、申請和保護機制。將品牌的開發(fā)和利用列入企業(yè)目標管理的項目之中,并由企業(yè)研發(fā)部門、法務部門等職能機構將其制度化進而監(jiān)督實施。

其次,洞悉市場競爭動向,尤其是競爭對手的發(fā)展狀況,掌握跨國企業(yè)在華的商標戰(zhàn)略,修正自己的商標戰(zhàn)略。利用國內外市場資源,進行跨國經營,使品牌向全球發(fā)展,以商標的國際化帶動知識產權戰(zhàn)略。品牌戰(zhàn)略一個不容忽視的內容是對馳名商標的保護。在我國,長期對知識產權缺乏了解,對商標的保護往往被忽略。我國具有悠久的歷史,數百年來歷煉了眾多的民族品牌、字號,成為贏得市場的金字招牌,如“五糧液”、“同仁堂”、“吳良材”等等。其中一些是未經注冊的馳名商標。一些投機取巧者在國內、外搶先注冊,使這些品牌本應有的市場受到限制,甚至被扼殺。企業(yè)對馳名商標管理,一是形成制度化的使用機制;其二在遭遇被搶注時,快速反應,熟練運用馳名商標保護制度。

技術創(chuàng)新戰(zhàn)略。

創(chuàng)新才有發(fā)展。企業(yè)若要長遠發(fā)展,首先要培養(yǎng)創(chuàng)新能力,鼓勵開發(fā)研制自己的核心技術。在思路上,將跟蹤和模仿為主的初級模式調整為以自主創(chuàng)新為主的發(fā)展模式;在資源分配上,加大技術投入,提高開發(fā)費用在銷售收入中的比重,完善研發(fā)機制,突出研發(fā)與技術升級的地位。

另外,在專利已經劃地為牢條件下,企業(yè)可以通過對引進、消化、吸收及再創(chuàng)新,開發(fā)圍繞核心專利的應用性專利技術,形成對原核心專利的包圍,利用交叉許可,謀求自身的發(fā)展空間。企業(yè)還可以采取企業(yè)跟隨戰(zhàn)略,把握市場技術動向,注意新技術對市場的潛在影響,分析新技術與企業(yè)產品的延伸可行性,認為有市場價值時跟隨開發(fā)。

企業(yè)可以充分利用公有技術,結合企業(yè)特點進行技術改造,特別是注意追蹤了解新近失效的專利技術,發(fā)現有應用價值的及時利用加以開發(fā)。總之,技術創(chuàng)新可以有多種途徑,但確定創(chuàng)新戰(zhàn)略是第一步。

專利、商業(yè)秘密保護戰(zhàn)略。

“入世”以來,美、日等技術大國屢屢利用知識產權大棒對我國提起專利侵權之訴。據報道,近三年來我國企業(yè)因知識產權糾紛引發(fā)的經濟賠償累計超過10億美圓。面對跨國企業(yè)來勢兇猛的知識產權策略,實施專利保護成為企業(yè)發(fā)展的護身符。

在企業(yè)內部設立專門的知識管理機構,構建知識產權保護網絡。開通專利文獻檢索渠道,了解最新專利信息;對相似技術由專業(yè)人員進行侵權分析,避開侵權技術;了解本行業(yè)技術發(fā)展趨勢,確保企業(yè)技術研發(fā)的方向和合法性。

普及知識產權常識,增強員工知識產權保護意識。將知識產權保護制度的遵守列入員工目標管理和績效考核項目,使之成為日常的工作規(guī)程。

加大專利申請力度,對專利及早申請,并在基本專利四周設置大量技術原理基本相同的不同權利要求范圍的權利,以增加專利申請的數量,擴大專利保護的權利范圍。一些企業(yè)已經取得了可喜的成績,如:就20,華為公司申請專利達1551件,中興通訊達640件,占了我國it行業(yè)專利申請的半數;在數字電視行業(yè),康佳和創(chuàng)維也突破跨國企業(yè)的專利圍困,申請一批核心和外圍專利。

商業(yè)秘密往往不被重視,一般只在發(fā)生損失時,才倉促應對。事實上,商業(yè)秘密的分布非常廣泛,不僅指技術秘密、技術訣竅,更大范圍地存在于企業(yè)商業(yè)運作中的各種經營信息,如客戶名單、貨源渠道等;而且,在創(chuàng)新過程中形成的大量初級技術尚不足以專利來保護的,往往成為商業(yè)秘密保護對象。如軟件企業(yè)的源代碼等。

近年來,因企業(yè)員工流動而造成商業(yè)秘密泄露案件時有發(fā)生,顯示出企業(yè)的戰(zhàn)略盲區(qū)。首先,企業(yè)應加強內部管理,制定嚴密的保密制度,訂立保密協(xié)議;并將商業(yè)秘密保護作為企業(yè)保衛(wèi)工作的目標管理和績效考核項目之一。其次,強化對企業(yè)員工的職業(yè)道德教育,落實泄密后的處置方案,構建企業(yè)安全防范網絡。同時,在引進人才時,除了解其教育、技術等背景外,還應審查其帶有的技術或秘密的知識產權狀況,在掌握其合法性的條件下再決定是否引入,也是商業(yè)秘密戰(zhàn)略的內容之一。商業(yè)秘密保護戰(zhàn)略更大限度的構筑起企業(yè)的知識產權保護網。

總之,知識產權戰(zhàn)略成為21世紀企業(yè)的鮮明特征,是知識經濟對企業(yè)提出的客觀要求。知識產權戰(zhàn)略要求企業(yè)加強知識產權戰(zhàn)略管理,樹立品牌意識,洞悉發(fā)展趨勢,立足技術創(chuàng)新,健全保護機制,構建起立體化的企業(yè)知識產權保護體系。

參考資料:

1.(美)斯蒂芬·p·羅賓斯,《管理學》,中國人民大學出版社,

2.尤建新、雷星輝等著,《管理學概論》,同濟大學出版社,2003。

4.陳昌柏,《知識產權經濟學》,北京大學出版社,2003。

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