法律本科論文(優(yōu)質21篇)

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法律本科論文(優(yōu)質21篇)
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法律本科論文篇一

這種考察和管理機制,在實踐中存在許多問題:

1、監(jiān)督考察的組織不健全。我國刑法第七十六條規(guī)定:被宣告緩刑的犯罪分子,在緩刑考驗期限內,由公安機關考察,所在單位或者基層組織予以配合。但實際上,由于公安機關的人員不足,工作任務繁重,目前尚未建立緩刑考察機構,對緩刑考察無暇顧及。往往由法院代行公安職能對緩刑犯進行走訪考察。另外,緩刑犯所在的單位及基層組織力量薄弱,它們并不清楚自己有協(xié)助執(zhí)行的義務,甚至對罪犯的判刑情況和需要考驗也不清楚,還認為罪犯被無罪釋放,使得緩刑考察幾乎成為空白地帶。

2、交付監(jiān)管脫節(jié)。法院在緩刑判決后,只送達執(zhí)行通知書給公安機關,而不負責將執(zhí)行落實到位;有的作出判決后,讓緩刑犯自行到所在地派出所報到;有的在判決生效后遲遲不交付監(jiān)管文書送達執(zhí)行機關;還有的緩刑犯有意或無意不去報到,而外出打工,造成緩刑犯事實上的脫管。由于監(jiān)管手續(xù)未能很好的銜接,在實踐中基層派出所未能全面及時掌握本轄區(qū)緩刑犯的情況,影響了監(jiān)管和考察工作的開展。

3、現(xiàn)行的考察方法不適應新形勢。現(xiàn)在流動人員犯罪日漸突出,原來以戶籍、糧籍、工作單位為手段的社會控制機制已經無法有效地實現(xiàn)對緩刑犯管理、考察、幫教等職能。

三、我國緩刑制度的完善。

(一)緩刑適用條件的完善。

1、緩刑適用條件要詳細、明確、具體。緩刑適用條件,即具備哪些條件就可以適用緩刑,這在判處刑罰時對是否適用緩刑起著決定作用。目前我國刑法規(guī)定根據(jù)犯罪分子的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),適用緩刑不致于再危害社會是我國緩刑適用條件。

犯罪情節(jié)是指在犯罪過程中體現(xiàn)出來的犯罪人的主觀惡性和對他人的攻擊性,以及由于犯罪行為所造成的客觀危害和損失,因而在決定是否適用緩刑時應考慮到方方面面的實際情況。如果犯罪人的主觀惡性較深而且造成了較大的客觀危害,仍然對其適用緩刑,則可能喪失法律的公正性。故在決定是否適用緩刑時,考察犯罪情節(jié)的主要內容是犯罪人主觀惡性以及犯罪所造成的客觀危害程度?;谶@一標準,成為對犯罪人是否適用緩刑時的考察對象有:(1)能夠理解和寬容的犯罪動機。犯罪動機可以在一定程度上反映出行為人的主觀惡性。比如,因經濟困難而盜竊的犯罪人主觀惡性要小于出于貪圖享樂和斂財為動機的犯罪人。對于前者可以更多地去考慮適用緩刑,但對后者考慮適用緩刑時,則須慎重考慮適用緩刑可能給社會帶來的不良后果。(2)過失犯罪。過失犯其實其主觀上并不想犯罪,其并不支持危害結果的出現(xiàn)。因此可以相信即使不對其實際執(zhí)行刑罰,其也不會再去實施犯罪行為,對此類犯罪同樣可以更多地去考慮適用緩刑。(3)因防衛(wèi)過當和避險過當而造成的犯罪。因防衛(wèi)過當或避險過當而構成犯罪的,其行為人本身主觀惡性較小,適用緩刑一般不會對社會產生危害。(4)犯罪中止、犯罪預備和某些犯罪未遂。中止犯雖然是在故意心態(tài)的支配下實施了犯罪行為,但是,他在犯罪過程中,心態(tài)已經發(fā)生轉變。犯罪預備和犯罪未遂表明犯罪造成的客觀危害不嚴重,同樣可以考慮去適用緩刑。

悔罪表現(xiàn)是指犯罪人在實施犯罪行為后所表現(xiàn)出來的對自己行為的主觀心態(tài)的外在反映。犯罪行為是已經客觀存在的事實,犯罪行為人對這些事實持何種態(tài)度,這是刑事審判活動中定罪量刑的一項重要依據(jù)。只有犯罪行為人真正認識到犯罪行為的危害性,并有消除這種危害性的愿望和表現(xiàn),才能夠說明犯罪行為人已經從中汲取了教訓。悔罪可以表現(xiàn)為以下幾類:(1)以積極的行為減少因其犯罪對社會造成的危害程度。如對其犯罪行為造成的危害積極進行協(xié)助搶救、退贓、消除影響、恢復原狀、積極賠償?shù)鹊?(2)愿意接受處理、積極配合偵查工作。這包括主動投案自首、揭發(fā)同案犯、提供犯罪線索、協(xié)助公安機關破案等情形。

在考察了犯罪人的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)后,還應考慮到若對其適用緩刑,將來是否會危害社會。社會危害性是判定罪與非罪的標準,將影響到犯罪行為人應負何種刑事責任和刑罰執(zhí)行方式,對犯罪分子人身危險性的預測結果關系到緩刑的適用。所以,應建立起一套完整的緩刑預測制度,內容應包括:(1)犯罪歷史。(2)個人經歷。(3)生活環(huán)境。(4)對犯罪人適用緩刑可以期待到的效果。如果是真正想通過得到緩刑機會來痛改前非,這種犯罪人一般都會十分珍惜緩刑這樣的機會,約束好自己的行為,改過自新,努力去證明自已可以洗心革面,重新做一個對社會有用的人。故可以期待對這類犯罪人適用緩刑能取得較好的效果。(5)一貫品行。(6)犯罪人身體和精神條件。像患病或殘疾而喪失犯罪能力的犯罪人,可以多考慮適用緩刑。相反,那些心理變態(tài)、情緒難以自我控制,以及具有某方面癮癖的犯罪人,則容易在不正常心理和情緒的驅使下,或者在某方面癮癖(如吸毒、酗酒)的控制下再次犯罪。

2、明文規(guī)定應當適用緩刑和不得適用緩刑的情形,以便有法可依。我國刑法應當作出適用緩刑和不得適用緩刑的規(guī)定,以便法官在考慮是否適用緩刑時做到有法可依,筆者認為,對我國刑法“可以適用緩刑”的情形改為“應當適用緩刑”的情形,詳細表述如下:“被判處一年以下有期徒刑或者拘役的初犯,若真誠悔罪,對其適用緩刑不危及社會秩序的,應當適用緩刑。判處拘役、三年以下有期徒刑的初罪,若其真誠悔罪,且有下列情形之一,對其適用緩刑不會危及社會的,應當宣告緩刑:(1)主觀惡性不大的未成年人;(2)屬于正當防衛(wèi)或者緊急避險而造成犯罪的;(3)犯罪中止的;(4)犯罪后自首并有立功表現(xiàn)的:(5)被脅迫、被誘騙參加犯罪的;(6)喪失危害社會能力的聾啞人、盲人及其他病殘者。不得適用緩刑的情形:(1)累犯;(2)緩刑或假釋期考驗期間再犯新罪的;(3)同時犯數(shù)罪的;(4)慣犯、教唆犯及團伙犯罪中的首要分子和屢教不改者;(5)犯罪性質嚴重或影響極為惡劣的。(6)犯罪后拒不認罪的。

3、支持、鼓勵法官依法適用緩刑。“適用緩刑確實不致再危害社會”這一刑法規(guī)定的適用緩刑標準,實際上是由法官根據(jù)各方面因素作出的主觀判斷。作出宣告緩刑的法官,極有可能要面對被判處緩刑的人以后再次犯罪,若因此就歸咎于法官的判斷失誤,就可能會影響到法官對犯罪人宣告緩刑的積極性,從而阻礙了緩刑功能的發(fā)揮。因此,鑒于這方面可能會出現(xiàn)的問題,應當支持、鼓勵法官有足夠的事實依據(jù)令其相信對犯罪人適用緩刑確實不致再危害社會,即使被判處緩刑人在緩刑考驗期間因再次犯罪而被撤銷緩刑,也不必追究原判法官判斷失誤的責任。另一方面還應規(guī)定,法官若不按照刑法規(guī)定的適用緩刑的條件對犯罪人進行審查,在犯罪人不符合緩刑適用條件的情況下宣告緩刑,致使被判處緩刑的人在緩刑期間再次危害社會的,就應當追究原判法官玩忽職守或者濫用職權的責任。這樣可以監(jiān)督法官濫用緩刑,增強法官的責任感,另一方面又可以鼓勵法官依法大膽地去適用緩刑。

(二)緩刑適用程序的完善。

我國刑法有必要增設緩刑適用程序的規(guī)定,把人民法院的緩刑裁量權、檢察機關與公安機關的發(fā)言權、社會的參與權都置于陽光之下,現(xiàn)筆者提一些粗淺的建議:

1、提高緩刑適用的透明度。凡判決緩刑的案件,審判人員應從犯罪情節(jié)、犯罪危害、社會影響、主觀性等在判決書中全方位依據(jù)客觀事實進行綜合論證,結合公安機關、公訴機關及受害者等各方面的意見,在法律的準繩下將證據(jù)列舉分析論證適用緩刑的理由,杜絕暗箱操作。

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法律本科論文篇二

3、論憲法的基本原則。

4、論憲法解釋。

5、論憲法的`慣例。

6、論違憲審查制度。

7、論政黨制度。

8、論我國的選舉制度。

9、論我國的自治制度。

10、論公民的言論自由權利。

11、論公民憲法平等權利的實現(xiàn)。

12、論公民的集會、游行、權。

13、論我國公民的監(jiān)督權。

14、論我國公民財產權利的保障。

15、論我國選舉程序的完善。

16、論我國選舉制度及其存在問題。

17、論違憲審查的模式。

18、論我國公民生存權的保障。

19、單一制(聯(lián)邦制)國家結構形式比較分析。

20、論我國民族區(qū)域自治制度的完善。

法律本科論文篇三

摘要:企業(yè)法律風險是指合作雙方所規(guī)定的由于企業(yè)自身作為而對企業(yè)產生名譽或是經營上的不合適的影響。企業(yè)法律風險防范機制是一系列完整系統(tǒng)化的建設過程。筆者在本文中力圖粗談自己對企業(yè)法律風險的防范機制提出自己的見解,希望能夠對企業(yè)發(fā)展有所幫助。

關鍵詞:建筑施工;法律;風險;企業(yè)。

我國國有建筑施工企業(yè)的競爭呈現(xiàn)激烈性增長的趨勢,由于市場的飽和性,以及宏觀經濟政策的實施、微觀經濟形勢的變動,國有建筑施工企業(yè)力圖不斷擴大自己企業(yè)所占用的市場份額,這種情況下國有建筑施工企業(yè)法律風險就被提上了建立一個強有力機制的日程。企業(yè)在進行占領市場的同時必須要注意自身法律風險的規(guī)避,這樣才能夠達到企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)定的目標。本文將先淺談國有建筑施工企業(yè)的現(xiàn)狀然后提出一些自己對于改進這些現(xiàn)狀的建議。

一、國有建筑施工企業(yè)法律風險防范機制的原因。

(一)法律風險防范機制建設對于我國企業(yè)以及市場的意義。

建設企業(yè)法律風險防范機制是企業(yè)進行建設風險防范機制的一部分。大多數(shù)企業(yè)只利用“對沖”、“遠期合約”“fra”“現(xiàn)貨買賣”等手法進行金融方向的風險管理,卻忽視了法律風險的管理。因此如若企業(yè)將法律風險作為一項工程在進行,相信對于企業(yè)的管理體系百利而無一害。良好的法律風險防范機制不僅能夠降低企業(yè)的法律糾紛訴訟,還能夠提升企業(yè)的自身價值,提高企業(yè)的聲譽進而為企業(yè)吸引更多優(yōu)質客戶。對于企業(yè)長遠發(fā)展有著重要的意義和作用。同時培養(yǎng)企業(yè)的法律意識也對于我國司法制度的建設有著重要意義,企業(yè)遵法守法防法自然會樹立對國家司法的威信。

(二)工程項目的競爭日益激烈。

建筑市場是一個利潤可觀的市場,城鎮(zhèn)化建設的熱潮剛剛興起,城鄉(xiāng)規(guī)劃的機遇一觸即發(fā),因此鼓舞了大多數(shù)企業(yè)進行投資進攻這個市場。企業(yè)的數(shù)量逐漸增多,工程項目的競爭也就越來越激烈,為了能夠投招標成功,企業(yè)或主動或被動的會采取一些違法的手段進行不恰當?shù)母偁?。同時工程項目競爭的激烈會使企業(yè)不斷進行自身的企業(yè)擴張。盲目的在各個領域設立自己的分公司,力圖通過分公司的設立來不錯過任何一個競爭機會。然而卻疏于管理,沒有進行充分的調研。

(三)企業(yè)自身管理的不適宜。

正如前文所說,目前企業(yè)進行風險管理時,大多數(shù)只進行金融風險管理,卻忽視了法律風險管理。比如杭州11.15地鐵工地重大塌陷事故就是因為企業(yè)只想著快速完成工期因此逐步推進地鐵項目,卻不在意自己這種行為對于法律條規(guī)的觸碰。這樣單一的管理方式使企業(yè)的整體效率底下,呈現(xiàn)出不健全的企業(yè)發(fā)展形態(tài)。同時還要注意企業(yè)公章印鑒方面的管理,不能混用分公司與總公司之間的印鑒。

(四)企業(yè)單一追逐利益的心態(tài)。

大多數(shù)企業(yè)為了追求利益的最大化,忽略了合同所規(guī)定的相應條文,進行分包,轉包等不合時宜的行為。比如杭州11.15地鐵工地重大塌陷事故就是典型的因為著急項目工程的完成而進行了工程的多次轉包分包。為了追逐利益而快速完成工期這樣的行為會使一些本不具備施工條件的施工單位進行施工,使項目的營利性與安全性相違背。

(五)建筑施工企業(yè)相關法律法規(guī)的不完善。

建筑行業(yè)是一個涉及到民生、經濟、就業(yè)等多層次的行業(yè)。這么重要的行業(yè),我國在上世紀進行改革開放之前竟然沒有相應的法律發(fā)條進行規(guī)范。隨著我國經濟的發(fā)展,法律建設也不斷進步,出臺了諸如《建筑法》、《建筑工程安全管理調理》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑智能化系統(tǒng)工程設計和系統(tǒng)集成專項資質管理暫行辦法》、《工程建設施工招標投標管理辦法》、《建筑工程施工圖設計文件審查暫行辦法》等相應法律法規(guī)進行建筑施工行業(yè)的法律管理,發(fā)條法規(guī)數(shù)量很多,但是實際進行實施的時候卻不夠具體,效率并不強??沼蟹l,卻沒有落實的有效性,導致分包轉包的情況、拖欠工資的情況、包工頭跑路的情況十分之多。

二、企業(yè)法律風險的層次。

(一)項目工程進行競爭投標招標時的法律風險。

我國頒發(fā)了《中華人民共和國招投標法》對建筑行業(yè)的投招標進行了詳細的規(guī)定,在企業(yè)進行投招標過程中必須秉持著公平公正公開的透明原則進行活動的繼續(xù)和安排。目的是為了促使公平競爭,但是為了讓自己的利益最大化,我國的一些建筑公司故意將一個完整的工程項目分割成數(shù)個項目跳過投招標這一過程直接將這些項目分配給那些塞給自己錢財?shù)牡菍嶋H不具備施工能力的小公司。這是嚴重違反我國《中華人民共和國招投標法》的行為。這種跳過投招標進行分包轉包的行為所簽訂的合同是無效的。這種行為會讓建設單位獲得巨大利益,但這種利益是非法的,不符合法律規(guī)定的。這種情況下,會嚴重增加企業(yè)的法律風險。

(二)約定施工合同的不一致性。

“黑白合同”的現(xiàn)象比比皆是。建筑單位為了自身的利益最大化會與承包商施工企業(yè)簽訂條款不同的合同。明面上,這一份合同是符合國家規(guī)定的工程項目合同,符合法律法規(guī)是公開透明的但是實際上雙方卻均不遵守這份合同。私下有簽訂了另一份不符合《建設工程質量管理辦法》、《建設工程質量管理條例》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》、《建設工程施工分包管理辦法》等法律發(fā)條規(guī)定的合同。這樣一來,哪個合同具有實際法律效力就成為了我們要思考的問題。實際的法律中,也很難進行判斷。這就對建筑施工整體市場造成了法律風險的沖擊。

尤其是當出現(xiàn)拖欠工資、工人受傷索賠的情況時,由于合同約定的不同這就讓諸如此類的問題解決辦法不恰當。我國通常認為符合國家《建筑法》、《建筑工程安全管理調理》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑智能化系統(tǒng)工程設計和系統(tǒng)集成專項資質管理暫行辦法》、《工程建設施工招標投標管理辦法》、《建筑工程施工圖設計文件審查暫行辦法》等相應法律法規(guī)的合同是有效的。但是另一份不透明的合同也是合同,也是在雙方知情下進行協(xié)商的結果,如果這份合同無效又對承包商的利益失去了保障。這種法律風險是需要當事人雙方進行避免的。

(三)“承包”“分包”的不一致性。

杭州11.15地鐵工地重大塌陷事故主要是因為將自己進行承包的地鐵建設工程項目進行多達四次的分包。這種行為使被分包的工人的安全得不到保障。出現(xiàn)了遇難失蹤的數(shù)個人,但是卻因為合同簽訂的延遲性而使賠償問題不能夠及時有效的進行處理。我國的法律明確指出不能進行違法分包的行為,這種行為使工程質量降低,造成了重大的安全隱患。

(四)“分包”“轉包”的不一致性。

分包不全都是違法的,只要被分包的單位有資質進行分包不會導致安全隱患是可以被接受的。但是打著分包的名義進行轉包就是被明確禁止但是卻有實際存在的行為。轉包缺乏對被轉包公司的調查,這會造成很多的不穩(wěn)定因素,同時存在著巨大的法律風險。

(五)企業(yè)私人印鑒以及公章運用不重視。

在簽訂合同時我們需要印鑒進行刻章。但是這種公章的雕刻是需要進行備案的。不能隨便使用雕刻的。但是實際過程中卻多出現(xiàn)印鑒亂用的情況。這一定程度加劇了企業(yè)的風險。比如李四是工程公司的負責人,張三是李四的員工。張三為了迅速簽訂合同,在李四不知情的情況下使用了李四的印鑒進行合同的簽訂。最終這份工程出現(xiàn)了巨大安全漏洞。張三謊稱自己是經過李四允許才那李四的印鑒進行合同簽訂的,將責任問題轉接給李四。李四由于自身公章管理不當?shù)菂s百口莫辯。最終李四也擔任了一部分的責任。這種法律風險對于公司的影響可想而知。

(六)工程項目過程中的安全問題。

第一,開工日期是在合同中已經進行約定的。這種約定能減少逾期完工情況的發(fā)生。在實際進行工程項目中,首先會出現(xiàn)提前進行動工的情況,這是因為承包商想要及早竣工。因為在進行開工之前需要取得施工許可證、技術資料等等多個要求。但是建設單位如若缺少以上的物資又想提前竣工,所以會進行提前施工。那么項目的實際運行日期又如何確定,這為項目是否逾期的確認提供了難題。這就對承包商的工程款的結算出現(xiàn)了巨大安全風險。第二是施工安全的問題。建筑單位在進行施工時按規(guī)定是要進行保險活動的比如防火等保護措施但是實際中這些措施卻不被重視。這會使發(fā)生事故的可能性變大。那么在法庭上,這種由于自身不注意而引起的事故發(fā)生如何索賠就成了問題。第三就是工程施工材料的選擇是否符合安全標準。大多數(shù)企業(yè)為了節(jié)約成本會進行偷工減料采取不合適的材料進行施工,這會加大安全風險。以上這些對于企業(yè)來講無疑是巨大的法律風險。

法律本科論文篇四

《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》中有關違約補救方法規(guī)定的研究。

2.選題依據(jù):(選題經過、國內外動態(tài)、初步設想及突破點)。

1、選題經過:大四上學期開始接觸國際法方面的知識,因為本身對國際法有一些興趣,所以在論作文選題時較多的關注了這方面的論文題目。潘老師的國際經濟法方面的題目有幾個是我比較感興趣的,后經過查找資料,對比分析之后選擇了這一論文題目。

2、國內外動態(tài):1980年《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》是目前世界上專門適用于國際貨物買賣的國際公約之一。由于核準或參加這一公約的國家越來越多,它對國際貿易的影響也越來越大。作為該條約的締約國之一,中華人民共和國政府于1981年9月30日在公約上簽字,并于1986年12月11日批準該公約。除聲明保留條款外,該公約已對我國生效。隨著我國對外開放水平的不斷提升,國際間的經濟貿易往來越來越頻繁,該公約對我國的進出口貿易發(fā)揮著越來越重要的作用。在國際貨物買賣過程中違反當事人雙方之間簽訂的合同的情況并不少見,對于違反合同后可以采取的救濟方法進行研究就非常必要了。世界各國都對這方面進行了大量專門的研究,尤其像美、日、英、法、德等貿易大國。

3、初步設想及突破點:本文將從1980年《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》第三部分中第二章第三節(jié)、第三章第三節(jié)及第五章入手,對買賣雙方中一方違反義務時另一方可以采取的補救方法及雙方可以共同采取的補救方法的規(guī)定進行研究,從而更加透徹的了解《公約》中該方面的規(guī)定以及為我們日后從事實務工作打下一個良好的基礎。

3.選題的意義(理論上、實踐上的意義及可行性論述)。

對《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》中有關違約補救方法規(guī)定的研究具有重要的意義:

1、從理論上說,通過對《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》中有關違約補救方法規(guī)定的研究有利于我國法學理論研究的全面發(fā)展,尤其是關于違約時救濟手段方面的研究的,借鑒國際上研究的有益成果充實我國《合同法》中這方面的不足。

2、從實踐上說,通過對《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》中有關違約補救方法規(guī)定的研究有利于提高我國企業(yè)在對外經濟貿易中的自我保護意識,增強企業(yè)在對外貿易中抵御風險的能力;有利于我國政府對外開放政策的實施,促進我國進出口貿易的發(fā)展,更好地提高我國的綜合國力;有利于我國企業(yè)更好地適應經濟全球化的發(fā)展趨勢;有利于改善國際貿易往來的大環(huán)境,增進國家之間貿易安全。

3、關于該論文寫作的可行性方面,自從1986年12月11日我國批準該公約以來,無論是各高校中國際法學專業(yè)的教授、學者,還是專攻涉外業(yè)務的律師都不同程度地從不同的角度對該公約進行了深入的研究。經過二十多年的研究,其成果不容小覷。同時,實踐中的案例更是數(shù)不勝數(shù),這將有助于該論文的寫作。另外,外國學者在這方面的研究成果及外國實務中的案例也是該論文在寫作時的有益借鑒。

4.論文撰寫過程中擬采取的方法和手段。

本文擬采取的方法有:

(1)價值分析方法:通過認知和評價違約救濟方法,從而確證其社會價值。

(3)邏輯分析方法:運用于公約中關于違約救濟方法的規(guī)定的法律條文之間的`邏輯關系。

(4)語義分析方法:通過對公約中所用的概念、表達的闡述明確其在公約中的應用及地位。

5.論文寫作提綱。

1.《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》關于違約補救方法的規(guī)定。

1.1買賣雙方都可使用的違約補救方法。

1.1.1預期違反合同時違約的補救方法。

1.1.2分批交貨合同時違約的補救方法。

1.1.3損害賠償。

1.1.4根本違約時宣告合同無效。

1.1.5支付利息。

1.2賣方違反合同的補救辦法。

1.2.1繼續(xù)履行合同義務。

1.2.2交付替代貨物。

1.2.3通過修理對不符合同之處作出補救。

1.2.4減低價格。

1.2.5拒收貨物。

1.3買方違反合同的補救辦法。

1.3.1履行合同義務。

1.3.2自己訂明價格。

2.《公約》中關于違約補救方法的規(guī)定與我國《合同法》的規(guī)定。

2.1我國《合同法》中的違約責任。

2.2二者的比較。

2.3對我國《合同法》的有益借鑒。

3.《公約》中關于違約補救方法的規(guī)定的不足之處及發(fā)展空間。

3.1不足之處。

3.2發(fā)展空間。

6.計劃進度及內容。

20xx-20xx學年第一學期。

第20周開題報告答辯以及下達畢業(yè)論文任務書;。

20xx-20xx學年第二學期。

第1~9周進一步搜集資料,研究資料,修訂論文提綱;撰寫完成論文初稿;。

第10~12周提交論文初稿,在教師指導下,修改、完成論文二稿;。

第13~15周在教師指導下,修改、完成論文三稿;。

第16周完成論文定稿與裝訂;。

7.主要參考文獻。

[1]沈四寶,王軍,焦津洪編:《國際商法教學案例(英文)選編》,法律出版社10月。

[2]張玉卿,姜韌,姜鳳紋:《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約釋義》遼寧人民出版社,1988年版。

[3]沈四寶,王軍,焦津洪編:《國際商法》,對外經濟貿易大學出版社版。

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[5]劉穎,鄧瑞平:《國際經濟法》,北京,中信出版社版。

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[10]王利明:《違約責任論》,北京,中國政法大學出版社20版。

[11]孫新強:《美國統(tǒng)一商法典及其正式評論》,北京,中國人民大學出版社2004年版。

[12]鄔凡敏:《國際貨物買賣合同違約責任及補救》,載《法律適用》第4期。

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[16]上官鵬:《淺析國際貨物買賣中的違約救濟》,摘自《法制與社會》10月(下)。

[17]周永勝,田凌:論《聯(lián)合國國際貨物銷售合同公約》中的預期違約制度,摘自《山東審判》2004年第五期。

法律本科論文篇五

科學知識告訴我們,一切檢驗過程都是以確認研究對象是否屬于某事物或者是否具有某種屬性為目的的判定過程,都需要把被檢客體與一個已知確定的事物作比較。因而.檢驗成敗的關健是如何正確選擇可供比較的參照物。人們日常使用的測量工具、儀器儀表以及國家制定的各種性能、參數(shù)標準等,都是比較參照物,而且都是為了滿足不同檢驗的需要人為設定的。指紋檢驗也不能例外。本文所說的指紋假定,就是為了正確無遺地發(fā)現(xiàn)指紋細節(jié)特征,系統(tǒng)條理地完成指紋檢驗過程,對指紋檢驗的比較參照物所作的人為設定?,F(xiàn)就有關問題論述如下:

一、提出指紋假定的思維過程。

在科學研究中,判定研究對象是否屬于某事物,最簡單的方法就是把研究對象與這一事物的定義相對照。指紋假定的提出,也是從為指紋特征下定義并直接運用定義尋找指紋特征開始考慮的。長期以來,痕檢人員在指紋檢驗中一直沿用九種指紋特征,名稱分別是起點、終點、分歧、結合.小鉤、小橋、小眼、小點、小棒。近年來,人們加強了指紋特征的開發(fā)研究,把指紋細節(jié)特征擴展到包括隆凸、陷凹、斷續(xù)、曲折、分離、貼近等在內的二十多種。如此零亂繁多的指紋特征,怎樣下一個統(tǒng)一的定義?形式邏輯知識告訴我們。對概念下定義,就要把研究對象的主要之點加以概括。因此,要對指紋特征下定義,首先應當找到所有特征的共同點。從理論上講,特征是特性的外在表現(xiàn),而特性是一事物區(qū)別于他事物的固有屬性。要確認一事物的特征,就必領把一事物與他事物作比較,即要找到一個可比的參照物。我們可以這樣考慮,每一種具體的指紋特征,都是與不包含這種特征的指紋形態(tài)相對面言的。那么,不包含這種特征的指紋形態(tài),就是發(fā)現(xiàn)這種特征的比較參照物。這樣,每種具體特征,都對應著一種作為比較參照物的指紋形態(tài)。這就是所有具體指紋特征的共同點。把這些共同點概括起來,與指紋特征相對應的,就是不包含指紋檢驗中所尋求的任何特征的指紋形態(tài).我們不妨把它叫做一般指紋形態(tài)。至此,我們就可以下這樣一個定義:所謂指紋特征就是被檢指紋區(qū)別于一般指紋形態(tài)的表征,它是被檢指紋與一般指紋形態(tài)在區(qū)域紋線上相互區(qū)別的標志。

運用以上定義尋找指紋特征,就是把被撿指紋與一般指紋形態(tài)作比較。應當指出的是,這里的一般指紋形態(tài)是從若干紋線形態(tài)中概括出來的,并不是客觀真實存在的,我們只知道它不包含任何一種指紋特征,卻不能描繪出它的具體形狀。因而還不能直接把它作為比較參照物。但是,我們卻可以從宏觀布局、微觀結構等不同角度,對它的性質做出若人為的設定,這種人為設定就是本文所說的指紋假定。經過這樣的處理,被檢指紋與一般指紋形態(tài)的比較就變成了與各個假定的比較,只要假定提得科學合理,使這種比較可操作,運用定義尋找指紋特征的問題就解決了。

這種人為做出假定研究問題的方法,在許多學科中得到應用。如在理論力學中有小變形假定,假定受力物體變形十分微小,可忽略不計。在會計學中有會計主體假定、會計期間假定、繼續(xù)經營假定、幣值不變假定等。這些假定,有的舍棄了對本學科研究問題形響微小的因素,縮小了研究范圍,如小變形假定;有的規(guī)定了研究問題的基本立場,指明了進行觀察分析的出發(fā)點和方向,如會計主體假定;有的把研究對象和研究問題的環(huán)境條件理想化,簡化了極為復雜、變幻不定的考察背景,如繼續(xù)經營假定、幣值不變假定等。這種方法對推進某些學科的發(fā)展起到了重要作用,完全可以應用到指紋檢驗領域。其實.在以往的指紋檢驗中,人們也已采用了這種方法,如人為規(guī)定左右走向的指紋左為起.右為止,上下走向的指紋上為起,下為止。有了這樣的假定,才有起點與終點之別、分歧和結合之異。提出假定可以為指紋檢驗提供很多方便,下文將予證明。

二、指紋指定的概念和內容。

總結以上思維過程,指紋假定的概念可表述為:所謂指紋假定,就是為了指紋檢驗的方便,對不包含指紋檢驗中所尋求的任何特征的指紋形態(tài)(一般指紋形態(tài))的屬性所作的理想化的人為設定。筆者在認真分析現(xiàn)有全部指紋特征的基礎上,提出了以下五個假定:

1、紋線經過假定。這一假定是指假定在捺印區(qū)域內的每一條紋線,都是從捺印區(qū)域經過的紋線,即從區(qū)域外來到區(qū)域外去,在區(qū)域內,既沒有紋線的起點,也沒有紋線的終點。按照這一假定,被檢指紋的每一個起點和終點都是特征。由于人們習慣上把長度小于1毫米的獨立紋線叫小點,把長度在1至5毫米之間的獨立紋線叫小棒,所以,九種特征中的小點和小棒實際上都是起點與終點的組合,只不過二者的起點和終點距離較近罷了。

2、紋線獨立假定。這一假定是指假定捺印區(qū)域內的每一條紋線都是相對獨立的,不與其他任何紋線相交接。按照這一假定,被檢指紋的每一個分歧、結合都是特征。而小鉤則是較短紋線的分歧或結合,應視為一個分歧或結合與一個起點或終點兩種特征的組合。小橋和小眼則都是距離較近的一個分歧與一個結合的組合。其不同點在于小橋是一條紋線的分歧與相鄰紋線的結合,而小眼則是一條紋線的分歧與同一紋線的結合。

3、紋線均布假定。這一假定是指假定在捺印區(qū)域內的所有紋線都是均勻分布的.即任意兩條相鄰紋線的距離是處處相等的,任意兩組相鄰紋線的距離也是相等的。按照這一假定,兩條相鄰紋線局部的分離或貼近,不同小犁溝寬度的明顯差異等都應視為指紋特征。這里相鄰紋線的距離,是指兩條紋線中心線的距離。

4、紋線等寬假定。這一假定是指假定捺印區(qū)域內的每一條紋線其自身寬度是處處相等的,任意兩條紋線的寬度也都是相等的。按照這一假定,每條紋線局部存在的細段、粗段、隆凸(局部凸起)、陷凹(局部缺損)和個別紋線明顯的過寬、過窄等都應視為指紋特征。傳統(tǒng)的九種特征未包括這一類。

5、紋線連續(xù)光順假定。這一假定是指假定捺印區(qū)域內的每條紋線都是連續(xù)不斷的,且其各處彎曲程度變化走勢是平緩的。按照這一假定,紋線自身的斷續(xù)和突如其來的陡彎、折轉等都應視為特征。這類特征也被傳統(tǒng)所忽視。

三、指紋假定的意義。

有了指紋假定,按照定義尋找指紋特征成為可能,使指紋檢驗更加科學簡便。如同在技術測量中找到了一個基準。在研究空間圖形中建立了一個三維座標系。五個假定既相區(qū)別又相聯(lián)系,構成有機統(tǒng)一的整體,成為指紋檢驗工作的重要參考體系。其意義在于:

向明確,可以避免因步驟混亂造成的疏漏。無疑,假定對擴展指紋特征具有同樣的規(guī)范作用。

2、奠定了指紋特征分類的基礎。指紋假定是發(fā)現(xiàn)指紋特征的依據(jù),也是對指紋特征進行分類的基礎。用假定對指紋特征進行分類有很多優(yōu)點。首先,這種分類方法有高度的概括性。僅前兩個假定就囊括了傳統(tǒng)的九種特征,五個假定包容了目前所有的指紋特征,而且還可以運用假定開發(fā)出新的特征。其次,這種分類方法具有條理性。每一個假定便對應著一類特征,使雜亂無章的特征變得井然有序,各有歸屬,便于人們掌握和記憶。其三,這種分類方法具有層次性。運用假定可以把指紋特征分為基本和派生兩個層次,直接與某個假定相違背的特征是基本特征,由兩個或兩個以上的基本特征組合而成的特征是派生特征。傳統(tǒng)的九種特征中,只有起點、終點、分歧、結合四種是基本的,其他五種都是派生的。在工作實踐中.我們應著重掌握基本特征.派生特征是難以窮盡也不必窮盡的。按照五個假定對指紋特征進行分類,以基本特征的名稱命名,可分為起點終點類、分歧結合類、分離貼近類、隆凸陷凹類、斷續(xù)曲折類。

3、確立了指紋特征價值評估的尺度。既然指紋特征以被檢指紋與指紋假定的差異表現(xiàn)出來,那么特征的價值就應以差異的程度去衡量,差異越大,價值越高。實際上,人們一直在不自覺地遵循這個原則。傳統(tǒng)的九種特征(或稱四種基本特征)之所以被人們長期沿用,就是因為這些特征與假定之間的差異明顯、絕對,只存在質上的是非有無,不存在量上的大小多少,有較高的價值。而分離、貼近、曲折等特征則存在一個與假定差異程度高低的問題,其價值也只能以差異程度的高低去評判。實踐中,人們要注意首先采用價值較高的特征,謹慎采用價值較低的特征。

本文從為指紋特征下定義和運用定義尋找指紋特征的目的出發(fā),提出了五個指紋假定。建立了一個參考系統(tǒng),為發(fā)現(xiàn)和擴展指紋特征、對特征進行科學分類和價值評估提出了一種基本方法,是一個新的嘗試。希望對從事指紋檢驗技術研究和應用的工作者能夠有所幫助。水平所限,不當之處恐難避免,歡迎批評指正。

法律本科論文篇六

學術論文,也稱學術理論文章。

它是指在自然科學或社會科學領域內用來進行科學研究和描述科學研究成果的論文。

法學學術論文,是指在法學領域中對某個學術理論問題進行專門的系統(tǒng)的科學研究,并且表述某些研究成果的論文。

“學術”,是指有專門的、系統(tǒng)的學問和方術。

“理論”,是指科學的論點、論據(jù)及論證的體系。

法學學術論文,就其功能而言,它既是探討法律科學問題,進行法律科學研究的一種手段;又是闡述法律科學研究成果、進行法學學術交流的一種工具。

法學學術論文,一般包括:論點、論據(jù)、論證三個要素。

法學學術論文,就其性質而言,屬于論文中高級別的具有創(chuàng)造性的論文。

它要求作者對法學學術理論界的某個問題有新的發(fā)現(xiàn),提出新的學說,新的構想;或對以往的法學理論、法學觀點有較多的新發(fā)展或深入開拓;或對法學中的舊學說提出不同的獨立見解;或論證法學舊學說錯誤、疏漏之處;或提出新的法學預見、構想,啟迪后人研究,等。

凡法學學術論文,其要求均應如此。

本文所言之法學學術論文的寫作,僅指篇幅一萬字左右的立論方式的法學論文(碩士論文、博士論文等法學畢業(yè)論文除外)的寫作,至于駁論方式的法學論文的寫作暫不涉及。

(一)法學學術論文,一般說來應當具有如下幾個特點:。

1.學術性,即指論文對法學學術理論問題具有科學的論證性;。

2.理論性,即指論文運用充分占有的材料,經過嚴密論證將法學中某個或某幾個問題“升華”到理論高度,從而找出帶規(guī)律性的東西的思辯性。

3.創(chuàng)造性,即指論文論述的法學問題“發(fā)前人所未發(fā)”,探求法學中前人沒有發(fā)現(xiàn)的規(guī)律或匡正通說的獨創(chuàng)性。

4.專業(yè)性,即指法學論文對法學學科中的某個或某幾個專門問題進行研究,并取得一定成果,具有供法學專家、教授、學者研討和交流的專業(yè)性。

(二)法學學術論文的主要要求是:。

1.所研究和論述的法學問題,觀點正確,對社會主義革命和法制建設有促進作用;。

2.能推動法學領域學術理論的研究向前發(fā)展;。

3.具有學術論文的諸特點;。

4.全文觀點與材料統(tǒng)一,層次分明,條理清楚;。

5.論證中邏輯嚴密,推理正確;。

6.所用的法學語言準確、概括、精煉;。

7.文風莊重,就事論理,據(jù)理立說,以理創(chuàng)新。

(三)從總結前人的經驗觀之,要寫出質量高的法學學術論文,論文的作者應當具備相當高的素質。

擇其要者是:。

1.具有相當高的馬列主義理論水平,并能用馬列主義立場、觀點和方法去研究實踐中(如公安司法實踐)中出現(xiàn)的新情況、新問題或匡正舊說。

在研究中能以辯證唯物主義作指導,用發(fā)展的、辯證的、全面的觀點看問題,不犯或少犯形而上學的、機械的、片面的等錯誤。

2.具有深厚的法學專業(yè)功底,即在法律專業(yè)領域內發(fā)現(xiàn)新問題,經過調查研究和證明,能獨立地做出超越前人的新結論。

3.具有經過嚴格科學訓練的科研能力和智力,即觀察問題思維敏捷,概括事理水平較高,論證問題邏輯嚴密,創(chuàng)造新見能力很強。

4.具有不畏艱難,堅持真理的精神,即不懼怕研究中碰到的任何困難,即使遇到困難,也能想方設法地去克服,為取得研究某個問題的成功而奮斗不止;在法學科研和寫作中,不唯上、不唯書、不唯舊說,不畏權威,只唯實,只唯新;對于符合客觀事實的真理敢于堅持,對于符合事物發(fā)展規(guī)律的結論敢于作出。

由此可見,欲寫出高質量的法學論文,必須加強上述素質的培養(yǎng)和訓練。

(四)要寫出好的法學學術論文,作者應當具備某些條件。

它們主要是:。

1.充分了解法學學術界在自己的論文題目所含內容方面已有的成就。

法學學術界已研究和爭論的問題很多,對自己來說,應清楚地了解到自己研究的論文在法學學術界是否有人研究過?如果有人研究過,還應了解已取得哪些成果?如果對此有爭論,應了解各種觀點的論點及論據(jù)是哪些?如此等等,不一而足。

只有在了解上述情況的條件下才能確定自己選擇研究什么新問題(即選題),才能不再研究前人已經研究過的問題,不再作重復的勞動甚至是無效的勞動。

2.充分掌握與自己論文有關的主要資料。

掌握必要的資料是寫好法學學術論文的基礎。

所謂必要的資料,是指寫作論文所必不可少的資料。

欲掌握這些資料,首先應收集與論文有關的所有資料,經過篩選,擇取主要資料,在寫作論文時對它們妥貼地加以利用。

這是一項艱苦、細致的備料工作,必須做好。

否則,寫出的論文就缺少堅實的根基,質量自然不高。

3.有充足的寫作時間。

寫作法學學術論文,從選題、收集資料、編寫提綱到行文寫作、修改定稿等,需要很多、很長的時間。

關于法學學術論文的寫作時間,且不說寫博士、碩士論文需要一至兩年,即使是寫一篇一萬字左右的法學學術論文,也必須花費幾個月乃至一年的時間。

既想寫出高水平的法學學術論文,又想在十天半月之內一舉成功,即使是寫出來了,質量也不會高,其結果,必然是欲速則不達。

這是因為,寫法學學術論文是一項長期的、艱苦的科研活動,在很短的時間內是無法取得高質量的科研成果的。

4.有充沛的寫作精力。

寫作法學學術論文,既是一項艱苦的腦力勞動,又是一種創(chuàng)造性的思維活動。

一旦寫作提綱定型,從行文開始,就必須集中一段時間,夜以繼日地將論文一氣呵成。

如果自己沒有充沛的精力,是難以完成此任的。

由此可見,充沛的精力也是寫出高質量法學論文的一個重要條件。

二、法學論文選題。

法學論文選題,有廣狹二義之分。

廣義上的選題,是指法學科學研究中選定的課題。

所謂課題,是指需要研究或討論的法學學科領域中比重較大的項目。

狹義上的選題,是指選定法學學術論文的題目。

所謂題目,是指法學論文的標題(或稱“名字”)。

本文所言之選題,特指后者而不是前者。

(一)法學論文選題的作用。

選題在論文中占有十分重要的地位。

這是因為,論文題目選得準、選得恰當,寫作就能順利進行。

所謂論文題目選得好是“論文寫作成功的一半”之說,就是這個道理。

選題的作用主要有:。

1.能確定研究方向。

法學研究發(fā)展很快,門類繁多;法學中待研究的題目也不少。

選定了某個題目,就確定了法學研究的方向和主攻目標。

方向定得準,目標愈集中,寫出來的法學學術論文成功的可能性就愈大。

2.能促進構思活動。

法學學術論文寫作是一種精神勞動。

法學學術論文的寫作是為獲得法學研究成果而進行勞動的體現(xiàn),也是客觀事物在作者頭腦中經過反復思考后反映出來的產物。

它需要自己圍繞學術論文的題目進行深思熟慮的和絞盡腦汁的構思和論證。

選定一個好的法學論文題目,就能促進上述構思活動的深入順利開展。

3.能指明寫作思路。

學術論文的題目選定之后能促使自己構思怎樣開頭,怎樣發(fā)展,怎樣深入,怎樣完篇;考慮應當將哪些材料置于論文的前半部分,哪些材料置于論文的中間或后半部分;考慮怎樣論證和運用哪些論據(jù)論證更有說服力,等。

(二)法學論文選題應當遵循一定的原則。

其原則諸多,擇其要者主要是:。

1.有研究價值。

它是指法學論文題目有學術價值,即有助于法律專業(yè)和法學學科的發(fā)展。

2.有重要的現(xiàn)實意義。

它是指對依法治國,建設社會主義法治國家有指導或促進作用。

法學論文題目,應當有助于立法司法和教育公民守法,對加強社會主義法制建設有推動作用。

3.有創(chuàng)新性。

它是指該題是前人沒有研究過,根據(jù)這個題目寫出來的法學學術論文,能填補本專業(yè)的空白。

4.有深入研究的必要性。

它是指自己選定的法學學術論文的題目雖然有人已經寫過,但內容不深刻或不全面,或有疏漏甚至是謬誤之處,自己選定的題目,角度比他們更新,寫出來的內容有較多的創(chuàng)見和發(fā)展。

5.有強烈的創(chuàng)作欲。

由于寫作法學學術論文需要付出艱辛的腦力勞動,要克服重重困難,而要做到這些,就需要自己有主動的強烈創(chuàng)作欲望。

實踐表明,只有自己想寫且非寫出來不可的題目,經過一番努力研究之后創(chuàng)作出來的論文,才可能是高質量的論文。

6.符合自己擅長的法學專業(yè)。

這是指選定的法學學術論文題目,是自己擅長的法學專業(yè)內的題目。

法學學術論文,是法學專業(yè)性、學術性很強的文章。

只有選定自己擅長的法學專業(yè)的題目,由于法學專業(yè)基礎知識厚,造詣深,寫作起來就會得心應手,左右逢源,論證嚴密,質量甚高。

7.吸收相關學科的知識,使法學專業(yè)知識與經濟學、社會學、倫理學、邏輯學、生命科學、信息科學等知識相融合。

只有這樣,才能不斷寫出創(chuàng)新突出,緊跟時代發(fā)展潮流的學術論文。

8.本人力所能及。

它是指根據(jù)自己的法學專業(yè)知識和理論水平能寫出來的能力,因為具有能寫出此題的能力,就會在較短或有限的時間內又快、又好地將法學學術論文寫出來。

如果某個選題很有學術價值,但因自己能力有限或不及,即使竭盡全力去寫,其結果也寫不出高質量的法學學術論文,這樣就會事倍功半。

9.題目大小適中。

它是指選定的法學學術論文的題目與所寫出的內容要恰當。

題目太大,由于篇幅或時間有限,就會草率成篇、面面俱到、蜻蜓點水,研究不會深刻;反之,題目過小,內容難以展開,說理不會透辟,因此,論文的質量也不會高。

有鑒于此,必須注意所選擇的題目大小應當適中。

在是否選擇大題目或者小題目的問題上,對于寫出字數(shù)在一萬至二萬的學術論文而言,筆者主張小題大作。

力爭做到:“題目小,內容新,挖掘深,論述精?!?/p>

(三)法學論文選題應當注意的幾個問題。

1.選題應避免盲目性。

所謂選題的盲目性,是指作者不考慮自己的主觀條件和外界的客觀條件,靈機一動就定下選題。

其結果,要不是寫不下去,就是無法展開,造成寫作半途而廢。

2.選題應避免隨意性。

所謂選題的隨意性,是指作者不下苦功,輕易定題。

這樣做,因為沒有經過深思熟慮,所選定的題目或者包括的內容太多或太少,或者寫作難度太強或太易。

題目包含的內容太多,寫出來的論文會面面俱到沒有重點;題目包含的內容太少,就深寫不下去,寫不出更多的深刻內容;題目太難,可能因為力不勝任寫不下去;題目太易,即使寫出了論文,其質量必定不合格,所述觀點不會有創(chuàng)見。

所有這些,都有礙于寫出高質量的法學論文。

3.選題應當避免偶然性。

所謂偶然性,是指本人閱讀了他人的文章或聽了別人的發(fā)言后偶有所獲,但認識不深,在缺乏準備的情況下就草率地選定題目,這樣做,往往因考慮欠周,資料不多,因而也不可能寫出高質量的`法學論文。

三、法學論文寫作的準備。

欲寫出高質量的法學論文,應當作好多方面的準備,其中,主要是如下三個方面:。

(一)制定研究計劃。

研究計劃,是指研究的方法、步聚和時間安排等方面的籌劃。

制定研究計劃,包括預先自我規(guī)定從哪個方面入手進行研究,先研究什么,后研究什么;從哪些方面著手收集資料;再怎樣合理地安排時間,等。

法律本科論文篇七

論文最好能建立在平日比較注意探索的問題的基礎上,寫論文主要是反映學生對問題的思考,詳細內容請看下文。

房屋是普通公民終其一生努力奮斗而擁有的最重要的私有財產,是他們生存和發(fā)展的根基。試設想,一個上無片瓦、下無立錐的人將會處于怎樣的困境呢?基于房屋在公民財產權利中的重要性,國家也通過立法加以重點保護。但在近年來的城市房屋拆遷中,損害被拆遷人財產權利甚至侵犯被拆遷人人身權利的行為卻頻頻發(fā)生:房地產開發(fā)商以斷電、停水、恐嚇等方式,甚至以毆打綁架等嚴重侵犯人身權利的行為逼迫居民接受拆遷;地方政府退居幕后,坐視被拆遷人權益慘受踐踏而少有作為,在不應干預的場合倒是積極有為地偏向拆遷人。究竟是什么原因導致被拆遷人的權益遭受嚴重侵犯?被拆遷人的權益保護機制為何失靈?應如何完善被拆遷人的權益保護機制?這些正是本文力圖解決的,筆者希望通過對上述問題進行全面分析和深入論證來為保護被拆遷人的權益出謀劃策,以盡綿薄之力。

(一)被拆遷人在城市房屋拆遷中處于弱勢地位,是利益受損者。

一般而言,被拆遷人往往是處于社會底層的群體,他們由于自身在社會經濟方面的弱勢,因而在城市房屋拆遷的利益博弈中處于下風,不具有響亮的話語權。近年來,城市房屋拆遷中侵犯被拆遷人財產權利和人身權利的野蠻拆遷等惡性事件屢屢發(fā)生,嚴重影響了社會穩(wěn)定,被拆遷人與地方政府之間的矛盾也日益尖銳:被拆遷人要么因缺乏保護自身權益的力量而選擇以自殺等極端方式來表達對當下城市房屋拆遷制度的抗議(如南京翁彪事件、北京朱正亮事件等);要么選擇以爆發(fā)群體性事件來表達自己的利益訴求,發(fā)泄對拆遷人和地方政府的不滿(如湖南嘉禾事件、河北定州事件等)。稍有良知的人對被拆遷人遭受的不公正待遇感到不平,也對翁彪式的悲劇抱以同情,更令他們憤慨的是拆遷人無視國法的肆意妄為和地方政府的違法行政。

(二)行政權力行使不當,政府公信力缺失。

目前在城市房屋拆遷領域是行政主導拆遷,不管被拆遷人是否愿意,他都只能接受政府作出的拆遷決定并負有配合拆遷進行的義務,行政權力對于被拆遷人而言具有支配性。根據(jù)行政法原理,“行政權與公民權具有不對等性,行政權具有優(yōu)益性或支配性。行政權可以設定、變更或消滅公民的權利義務,而公民卻不具有同樣的權利?!闭且驗樾姓嗟倪@一特性,使得被拆遷人在城市房屋拆遷的利益分配活動中受制于政府,而政府一旦不依法行政就將嚴重損害被拆遷人的利益(違法進行強制拆遷對被拆遷人權益的巨大危害即是明證);又由于政府未能遵循法律優(yōu)位原則,沒有嚴格按照法律規(guī)范來調整城市房屋拆遷中形成的利益關系,致使拆遷許可、裁決等制度幾乎喪失了保護被拆遷人權益的價值?!耙恍┑胤秸块T建設規(guī)劃出爾反爾,造成居民不能回遷”的情形則嚴重損害了政府在人民群眾中的形象,使公民對政府抱有強烈的不信任感。

(三)缺乏有效的權利救濟途徑來保護被拆遷人的權益。

前已述及,拆遷許可、裁決等制度因行政權力行使不當已然難以發(fā)揮保護被拆遷人權益的作用。行政訴訟又因為“面臨諸多法律困擾以及受到現(xiàn)實環(huán)境制約”而在解決城市房屋拆遷糾紛案件中“處于比較尷尬的境地,”不能充分地保護被拆遷人的權益?!叭缲S臺區(qū)法院行政庭2017年以來共受理因拆遷裁決引發(fā)的行政訴訟案件23件,判決維持的11件,裁定駁回的2件,原告撤訴的7件,判決撤消結案的僅3件?!贝死f明被拆遷人要想通過行政訴訟來維權決非易事,因為他們很難勝訴。這反過來就要求能為被拆遷人先提供切實有效的行政救濟制度。

(一)立法方面的混亂和空白。

1、《城市房屋拆遷管理條例》的繼續(xù)存在缺乏法理基礎。國務院于2017年新修訂的《城市房屋拆遷管理條例》(以下簡稱《條例》)是目前調整我國城市房屋拆遷領域的主要依據(jù),但由行政法規(guī)來規(guī)范對非國有財產的征收明顯違反了《憲法》修正案(四)第二十條和《立法法》第八條的規(guī)定。需要澄清的是:《憲法》修正案(四)第二十條規(guī)定:“國家為了公共利益的需要,可以依照法律規(guī)定對土地實行征收或征用并給予補償?!薄读⒎ǚā返诎藯l規(guī)定對非國有財產的征收只能制定法律,這里的“法律”都不是通常意義上的廣義的法律,而是狹義的法律(即由全國人大及其常委會制定的法律)。行政主體對被拆遷人的財產權利的限制甚至剝奪沒有被置于法律的約束之下,而是遵從低位階的行政法規(guī)(況且這一法規(guī)也缺乏合憲性),嚴重違背了法律保留原則和下位法不能與上位法抵觸的原則,所以立法上的僭越是導致政府機關在城市房屋拆遷中違法行政的根源。

2、立法對城市房屋拆遷法律關系定性錯位。關于城市房屋拆遷法律關系性質的問題一直在理論上紛爭不休,有持民事法律關系說者,也有持行政法律關系說者,但與《條例》對城市房屋拆遷法律關系認定一致的混合說似乎占據(jù)主流地位。判斷某一法律關系的性質關鍵是看主體之間的地位:若主體之間地位是平等的,都以自己獨立的意志參與法律關系并不受對方的強制,則該法律關系是民事性質;若主體之間地位是不平等的,一方可以將自己的意志強加給對方并能單方面設定、變更或消滅對方的權利義務,則該法律關系是行政性質。就目前《條例》的規(guī)定而言,城市房屋拆遷法律關系兼具行政和民事兩種性質。首先,在拆遷許可、拆遷裁決、強制拆遷等法律關系中,行政機關作出的是具體行政行為,其意志對相對人有支配性和強制性,此類關系屬于行政法律關系性質。其次,拆遷人和被拆遷人之間就拆遷補償安置協(xié)議而發(fā)生的關系屬于民事法律關系性質,因為雙方地位是平等的,以意思自治原則來進行協(xié)商。有論者則從城市房屋拆遷法律關系的應然屬性出發(fā),認為“房屋拆遷行為是民事法律行為,應受民法規(guī)范的調整,拆遷行為僅僅涉及拆遷當事人的民事利益,完全發(fā)生在民事生活領域,與國家利益和政府行政權力的行使無涉。”筆者認為,從城市房屋拆遷的實際運作過程出發(fā),城市房屋拆遷法律關系中的確包含了民事法律關系,但是在政府主導拆遷的條件下,行政法律關系在城市房屋拆遷法律關系中無疑是占據(jù)主要地位的。民事法律關系在城市房屋拆遷法律關系中是依附于行政法律關系而存在的,具有從屬性。根據(jù)主要矛盾決定事物性質的哲學觀點,城市房屋拆遷法律關系的性質其實就是行政法律關系(盡管其不是純粹的和典型的行政法律關系),當然這一認識并不與《條例》契合。通過前面的分析可以看出:《條例》將城市房屋拆遷抹上民事法律關系的色彩,混淆了城市房屋拆遷法律關系的性質,淡化了政府的行政責任,導致整個城市房屋拆遷制度運行不暢。

法律本科論文篇八

【摘 要】供電企業(yè)在發(fā)展的過程中將絕大部分的精力放在供電企業(yè)自身的經營發(fā)展方面,忽視了供電企業(yè)法律事務的管理,從而使得供電企業(yè)的管理結構與運行模式缺乏法理上的支撐,阻礙了供電企業(yè)的健康發(fā)展。因此法律事務管理工作的科學高效構建,對于實現(xiàn)供電企業(yè)的健康運作,促進其健康發(fā)展有著十分重大的現(xiàn)實意義。本文旨在從現(xiàn)階段供電企業(yè)法律事務管理的現(xiàn)實情況出發(fā),在相關科學理論的支持下,探討供電企業(yè)增強法律事務管理工作的途徑與方法。

伴隨著社會主義市場經濟體制的不斷完善,供電企業(yè)的社會定位與角色也在發(fā)生著極為深刻的變化,供電企業(yè)在這一過程中逐漸暴露出管理體制方面存在的諸多問題與不足。法律事務管理作為管理體系的重要構成,長期以來得不到應有的重視,處于低水平的狀態(tài),隨著供電企業(yè)經濟自由度的增加,其在市場運作的過程中必然會遇到越來越多的法律方面的問題。

繁多的法律事務與低水平的法律事務管理能力之間的矛盾,將會給供電企業(yè)的合法權益帶來難以估計的損傷,因此對供電企業(yè)中法律事務管理的探討就有著十分重大的現(xiàn)實意義。

1、現(xiàn)階段供電企業(yè)法律事務管理工作中存在的不足與缺陷。

1.1、供電企業(yè)法律事務管理機構設置不夠科學,缺乏有效的體系建設。

雖然我國越來越多的供電企業(yè)在發(fā)展的過程中逐漸進行供電企業(yè)法律事務管理體系的構建,但是從實際情況來看,法律事務管理體系的建設并不能滿足供電企業(yè)發(fā)展的實際需要?,F(xiàn)階段大多數(shù)供電企業(yè)沒有進行專業(yè)法律人才的引進、沒有進行優(yōu)秀律師的聘用,導致法律事務管理機制得不到有效地建設,使得絕大多數(shù)的法律管理事務沒有辦法進行有效的展開。即便是那些設置了法律事務管理機構的供電企業(yè),長期得不到供電企業(yè)高層應有的重視,使得法律事務管理機構的地位十分尷尬,重要性與積極作用得到不應有的發(fā)揮。

1.2、現(xiàn)階段我國供電企業(yè)從事法律事務管理工作的相關人員數(shù)量與素質均存在不足。

從實際情況來看,供電企業(yè)從事法律管理工作的人員數(shù)量較少,比例較低,很難處理供電企業(yè)在發(fā)展過程中所面臨的諸多法律方面的問題,影響了供電企業(yè)自身合法權益的維護[1]。

同時大部分法律事務管理工作人員沒有進行相應職業(yè)技能的培養(yǎng)與建設,導致工作人員職業(yè)素質與職業(yè)技能不足以應對供電企業(yè)發(fā)展的實際要求,從而嚴重的影響了供電企業(yè)法律事務管理工作的順利進行。

1.3、現(xiàn)階段我國供電企業(yè)對于涉及到電力方面的法律法規(guī)缺乏較為明晰的認識。

從調查的實際情況來看,由于我國供電企業(yè)進行市場化運作的時間尚短,諸多法律方面的糾紛與矛盾,在這段時間內集中涌現(xiàn),給供電企業(yè)的健康發(fā)展帶來了極為負面的影響。供電企業(yè)法律糾紛與矛盾的突出一方面是由于企業(yè)法律事務管理部門長期得不到應有的重視與建設,另一面是由于企業(yè)員工自身對于關系到自身工作的法律法規(guī)缺乏必要的認知,從而沒有辦法利用法律來約束自己的行為,也沒有辦法從法律的角度對自身的經濟活動進行客觀有效地分析,這不僅僅使得供電企業(yè)工作人員出現(xiàn)違反違紀的機率大大增加,也使得供電企業(yè)無法從法律的角度對自身的發(fā)展戰(zhàn)略做出有效地監(jiān)督,無法對相關合同、投資進行法理上的正確解讀,從而增加了維護合法權益的困難程度。

2、供電企業(yè)進行科學高效法律事務管理工作的途徑與方法。

2.1、供電企業(yè)要立足于自身發(fā)展的實際,進行法律事務管理結構的科學構建。

供電企業(yè)法律事務管理機構不同法律事務所,其本職工作在于針對供電企業(yè)日常經營活動中所面臨的各類法律問題,從法律的角度出發(fā),為供電企業(yè)的發(fā)展提供更為專業(yè)的法律意見[2]。

因此供電企業(yè)要針對自身法律事務管理的特點,供電企業(yè)高層管理者要著眼于供電企業(yè)長遠發(fā)展,重視供電企業(yè)法律管理機構的建設,進行法律事務管理機構的建設。同時引進專業(yè)的法律人才,聘用專業(yè)律師,借助于專業(yè)的法律知識構建法律事務預警機制,增強法律事務管理工作的效率,維護供電企業(yè)自身的合法權益。

2.2、進一步提升供電企業(yè)法律事務管理工作人員數(shù)量與素質。

法律事務管理工作的順利進行與否與從事管理事務工作的人員數(shù)量與質量密切相關,為了實現(xiàn)供電企業(yè)法律事務管理工作的順利進行。一方面要進一步引進更多的專業(yè)法律事務人才,進一步充實管理部門的人才數(shù)量優(yōu)勢,另一方面供電企業(yè)在組織職業(yè)技能培訓的同時,也要鼓勵法律事務人員積極參加國家組織的各類法律資質考試,實現(xiàn)法律事務管理人才專業(yè)素質的提升,從而大大提升法律事務管理的科學性與高效性。

2.3、幫助供電企業(yè)的員工進行法律法規(guī)的梳理與學習。

作為企業(yè)經營管理活動的重要參與者,只有從供電企業(yè)的員工入手,定期對其進行法律法規(guī)方面的培訓與教育,幫助企業(yè)中每一個人樹立起知法、守法、懂法、學法的法律觀念,使得員工自身能夠自覺用法律來規(guī)范自己的行為,避免了違法亂紀現(xiàn)象的出現(xiàn)。同時也有助于供電企業(yè)經營模式的轉變,以法律來提升發(fā)展戰(zhàn)略的科學性,保證企業(yè)的合法權益。

參考文獻:

[5]崔吉順。建筑施工企業(yè)基層工會工作面臨的問題和解決對策[j]。企業(yè)導報,2012(17)。

法律本科論文篇九

(一)刑事非法證據(jù)與排除規(guī)則的概念。

(二)刑事非法證據(jù)排除規(guī)則的價值分析。

1.尊重和保障人權。

2.抑制偵查違法取證行為。

3.實現(xiàn)程序正義的理念。

4.有助于案件真實的發(fā)現(xiàn)。

二、我國刑事一肖法證據(jù)排除規(guī)則的演進。

(一)我國非法證據(jù)排除規(guī)則的歷史變革。

1.1979年《刑事訴訟法》的相關規(guī)定。

2.《刑事訴訟法》及相關司法解釋的規(guī)定。

(二)非法證據(jù)排除規(guī)則的現(xiàn)狀。

1.兩個《規(guī)定》與非法證據(jù)排除規(guī)則。

2.《刑事訴訟法》對非法證據(jù)排除規(guī)則的規(guī)定。

3.“兩高”司法解釋的相關規(guī)定。

三、我國刑事非法證據(jù)排除規(guī)則存在的問題。

(一)實體構成性規(guī)則實施中的問題。

1.排除方式的弊端。

2.排除范圍的不合理。

(二)程序實施性規(guī)則適用中的問題。

1.偵控機關作為排除主體的非現(xiàn)實性。

2.非法證據(jù)排除調查程序難以啟動。

3.非法證據(jù)排除規(guī)則證明貴任分配的不合理。

4.非法證據(jù)排除的調查程序仍依附于實體問題。

5.非法證據(jù)排除的救濟程序操作性不強。

6.部分配套措施未跟進。

(三)非法證據(jù)排除規(guī)則適用的司法環(huán)境問題。

1.公檢法相互關系對排除規(guī)則實施的影響。

2.以刑事審判為重心的訴訟構造的缺失。

3.過于強調事實真相的思維方式。

四、我國刑事非法證據(jù)排除規(guī)則的完善。

(一)實體構成性規(guī)則及其實施的完善。

1.提高偵查技術,確立無罪推定原則。

2.明確非法技術偵查或者秘密偵查所收集證據(jù)的處理。

3.有區(qū)別地排除“毒樹之果”

4.明確行政執(zhí)法及紀檢證據(jù)在刑事訴訟中的適用條件及運用程序。

(二)程序實施性規(guī)則的完善。

1.非法證據(jù)排除適用主體的完善。

2.非法證據(jù)排除調查程序的完善。

3.非法證據(jù)排除證明問題的完善。

4.完善庭前會議,實行預審和庭審法官之間的分離。

5.救濟程序的完善。

6.全程錄音錄像制度的功能最大化。

(三)為非法證據(jù)排除規(guī)則營造良好的司法運行環(huán)境。

1.公檢法關系的重構。

2.構建以審判為中心的刑事司法程序結構。

3.扭轉過于追求事實真相的思維方式。

結語。

本文結論。

要想非法證據(jù)排除規(guī)則充分發(fā)揮尊重和保障人權、抑制偵查違法取證行為、實現(xiàn)程序正義等功能,需要在該規(guī)則本身已趨向成熟和完善的基礎上,有適宜其‘生存并發(fā)展的'土壤才能使該規(guī)則的價值得到最大程度的發(fā)揮。

盡管通過不斷的刑事司法改革,我國的非法證據(jù)排除規(guī)則在制度層面已經取得了突破性的進展,但是仍然在偵查程序、證據(jù)規(guī)則、辯護制度、全程錄音錄像制度等方面存在諸多技術性缺陷。更為關鍵的是,我們沒能為該規(guī)則的良好運行創(chuàng)造一個較好的刑事司法環(huán)境,目前具有我國鮮明特色的公檢法關系、以審前程序為重心的刑事訴訟結構、法官角色異化、審理與裁判相分離、過度追求事實真相的思維方式等將是非法證據(jù)排除規(guī)則在我國進一步發(fā)揮作用需要面臨的一系列更深層次的問題,因此如何解決長期困擾我國司法實踐的非法取證行為問題、實現(xiàn)人權保障、程序正義仍然任重道遠。人民法院“四五改革綱要”的出臺無疑是我國司法環(huán)境得以進一步改善往前邁出的一大步,對于非法證據(jù)排除規(guī)則的貫徹落實具有積極的促進作用。只有擁有良好的制度加上適合其生長的土壤,非法證據(jù)排除規(guī)則才能真正產生實際效果,為實現(xiàn)程序正義,維護司法公正,樹立司法權威,增強司法公信力保駕護航。

法律本科論文篇十

個人簡歷。

姓名:

大學生個人簡歷網。

性別:

民族:

漢族。

1983年7月20日。

證件號碼:

婚姻狀況:

已婚。

身高:

156cm。

體重:

40kg。

戶籍:

廣東湛江。

現(xiàn)所在地:

廣東湛江。

畢業(yè)學校:

江西科技師范學院。

學歷:

本科。

專業(yè)名稱:

畢業(yè)年份:

工作年限:

三年以上。

職稱:

中級職稱。

求職意向。

職位性質:

全職。

職位類別:

高級管理-總裁助理/總經理助理。

職位名稱:

客戶經理;銷售經理;法務。

工作地區(qū):

湛江市霞山區(qū);湛江市;。

待遇要求:

3500元/月不需要提供住房。

到職時間:

可隨時到崗。

技能專長。

語言能力:

英語四級;普通話標準。

計算機能力:

精通;。

綜合技能:

銷售、策劃、管理,其實這三者是需要很好的結合在一起,才能把每項工作做好!

教育培訓。

教育經歷:

時間。

所在學校。

學歷。

9月-207月。

江西科技師范學院。

專科。

7月-12月。

江西財經大學。

本科。

培訓經歷:

時間。

培訓機構。

證書。

月-年12月。

南昌科技大學。

中級秘書。

工作經歷。

所在公司:

浙江臺州軍山燈業(yè)有限公司。

時間范圍:

年7月-204月。

公司性質:

私營企業(yè)。

所屬行業(yè):

生產、制造、加工。

擔任職位:

董事長秘書。

工作描述:

董事長日常工作的安排、招聘培訓、公司內部刊物的編輯等。

離職原因:

回廣州發(fā)展。

所在公司:

廣州優(yōu)嘜裝飾科技有限公司。

時間范圍:

年4月-10月。

公司性質:

私營企業(yè)(qq個性簽名網/)。

所屬行業(yè):

建筑、房地產、物業(yè)管理、裝潢。

擔任職位:

客服文員、客服專員、客服副主任、客服主任。

工作描述:

前期是客戶的.開發(fā)和維護以及來展客戶的接待,后期主要是客服工作的管理、公司活動策劃、以及由優(yōu)嘜發(fā)起成立的“綠色建筑聯(lián)盟”的日常協(xié)調工作。

離職原因:

結婚后回湛江老家發(fā)展。

所在公司:

合肥威博化工科技有限公司湛江辦事處。

時間范圍:

2010月-4月。

公司性質:

私營企業(yè)。

所屬行業(yè):

石油、化工業(yè)。

擔任職位:

總經理助理。

工作描述:

市場開拓、客戶管理、營銷策劃等。

離職原因:

其他信息。

自我評價:

誠信、善良、吃苦、耐勞的個性讓我的求職一直具有很強的競爭力,好學和善于總結更讓我在工作中不斷步步高升!

發(fā)展方向:

最好是建筑、設計、或者裝潢類的企業(yè),因為本人對這個行業(yè)很熟悉,能夠更快更好地為公司出一份力!

其他要求:

基本的社保要有,有晉升空間。

聯(lián)系方式。

法律本科論文篇十一

個人相片。

姓名:

性別:

民族:

漢族。

1981年5月24日。

證件號碼:

婚姻狀況:

已婚。

身高:

165cm。

體重:

68kg。

戶籍:

四川內江。

現(xiàn)所在地:

四川資陽。

畢業(yè)學校:

石家莊陸軍學院。

學歷:

???。

專業(yè)名稱:

法律學。

畢業(yè)年份:

工作年限:

五年以上。

職稱:

中級職稱。

求職意向。

職位性質:

全職。

職位類別:

職位名稱:

工作地區(qū):

待遇要求:

元/月不需要提供住房。

到職時間:

可隨時到崗。

技能專長。

語言能力:

教育培訓。

教育經歷:

時間。

所在學校。

學歷。

培訓經歷:

時間。

培訓機構。

證書。

工作經歷。

所在公司:

資陽鋼管廠。

時間范圍:

公司性質:

國有企業(yè)。

所屬行業(yè):

其他。

擔任職位:

技工-技工。

工作描述:

擔任廠區(qū)設備維修保養(yǎng)。

離職原因:

其他信息。

自我評價:

沒有最好只有更好!

發(fā)展方向:

其他要求:

聯(lián)系方式。

法律本科論文篇十二

學歷:本科。

工作年限:5-8年。

工作地點:廣州-不限。

求職意向:律師|法律顧問|法務人員|專業(yè)/企管顧問。

溝通能力強執(zhí)行能力強學習能力強誠信正直責任心強。

工作經驗。

(工作了7年11個月,做了2份工作)。

廣東南方福瑞德律所。

工作時間:7月至5月[3年10個月]。

職位名稱:律師助理。

工作內容:在職期間主要負責協(xié)助律師參與訴訟,具體包括:(1)根據(jù)案件所涉及材料擬寫相應的法律文書;(2)備齊所需材料到法院立案;(3)做好庭前的各項準備工作,積極調查取證,避免在庭審中處于被動地位,使訴訟目標能順利、高效地完成;(4)參加法庭審理并參與案件調解、撤訴或者申請再審;(5)對已生效判決申請強制執(zhí)行并參與相關財產的調查取證;(6)根據(jù)案件類別進行歸檔。參加工作以來,接觸了包括金融借款合同糾紛、離婚糾紛、繼承糾紛、房地產糾紛、物業(yè)管理合同糾紛、合伙爭議、交通事故糾紛、租賃合同糾紛、勞動仲裁和經濟仲裁等多種民商事案件以及刑事案件和行政訴訟,熟悉廣州各個法院和廣州仲裁委的辦事方式和程序。

此外,還負責處理法律顧問單位的法律事務,包括合同審核和訴訟案件的'跟進,訴訟案件涉及勞動合同糾紛、知識產權糾紛、不當?shù)美V、貨款糾紛、相鄰權糾紛、財產損失糾紛、建設工程施工合同糾紛和股權糾紛等案件。

廣東正大方略律師事務所。

工作時間:206月至今[4年]。

職位名稱:律師。

工作內容:負責各種訴訟案件和非訴業(yè)務。

教育經歷。

207月畢業(yè)廣東警官學院法學。

自我描述。

待人和善,誠懇正直,工作主動、積極,辦事認真、嚴謹,具有良好的團隊合作精神和高度的責任心。法律基礎理論知識扎實,具備良好的法律文書寫作水平。積極上進,勤奮好學,關注“”頒布的的有關法律法規(guī),經常研究不同類型案件的疑難問題,堅持不斷地學習完善自身。

法律本科論文篇十三

診所法律教育因其實踐性與公安院校的教學理念十分契合,分析公安院校法學專業(yè)開展診所法律教育的困境,并試圖尋找突破困境的路徑,對教學具有一定的指導意義。

美國的法學教育經歷了從學徒訓練法到案例教學法再到診所法律教育法的發(fā)展階段。

最初,在美國要想成為一名律師就必須跟著一位執(zhí)業(yè)律師學習必要的執(zhí)業(yè)技能。

1870年至1895年,蘭德爾(christophercolumbuslangdel)擔任哈佛法學院院長并采用“案例教學法”教學,案例研究成為學生的主要課程。

19世紀20~30年代,弗蘭克(jeromenewfrank)提出“法律診所”這一概念,并對案例教學法進行改革。

xx年,耶魯法學院獲得由福特基金會授權的職業(yè)責任法律教育委員會(councilonlegaleducationforprofessionalresponsibility,clepr)的資金資助成立法律診所,隨后,美國大學法學院多采用這種新的法律教學模式。

xx年在福特基金會的支持下,我國首先在北京大學、清華大學、中國人民大學、復旦大學、武漢大學、中南財經政法大學和華東政法學院開設診所法律課程。

目前我國開設診所法律課程的學校已達50余所,幾乎覆蓋國內知名大學的法學院與政法院校,并成為法學教育改革中的一項重要內容。

短短半個世紀,診所法律教育能夠在全球各大洲主要國家廣泛開展,一方面得益于美國福特基金會的大力支持,另一方也依賴其自身的天然優(yōu)勢。

1.診所法律教育更能體現(xiàn)實踐需求。

上世紀60年代,西方各類人權運動興起,診所法律教育為社會提供了急需的法律人才,同時也為學生提供了豐富的現(xiàn)實案例。

學生不再是圍繞已經生效的案例討論法律條文、規(guī)則和理論,而是面對未決案件,從程序到實體、從事實到法律、從生活到理論進行全面考慮。

2.診所法律教育具有更強的技術性。

診所法律教育的目的是通過法律實踐的學習培養(yǎng)律師的執(zhí)業(yè)技能。

從表面上看,診所法律教育似乎與案例教學法、學徒制訓練無異,但三者具有本質區(qū)別。

案例教學法雖然以案例為載體,但其實質還是理論教學;學徒制重技能訓練,但又缺乏理論根基。

診所法律教育將二者有效結合,在診所課程中融合法學理論與法律技能,教師的“導”與學生的“學”相互配合,將理論知識運用到具體案件的處理中。

3.診所法律教育更為開放。

診所法律教育打破傳統(tǒng)封閉課堂的教學模式,學生通過對問題的分析和解決,改變傳統(tǒng)由教師單方灌輸知識的方式,轉為以學生為主的教學模式。

在這個過程中,學生不僅需要利用法學理論知識作為解決法律問題的手段,還需要學習相互協(xié)作培養(yǎng)團隊精神,更好地與當事人、對方律師、法官、證人等案件相關人員溝通。

在這個全開放的環(huán)境中,學生能快速積累社會經驗,提高執(zhí)業(yè)技能。

xx年12月26日,在全國公安院校思想政治工作會議上部長強調,要緊密結合公安院校辦學定位和人才培養(yǎng)目標,緊密結合青年學生的思想實際和現(xiàn)實關切,不斷豐富教學內容、創(chuàng)新教學方式,推進具有公安特色的思想政治理論課程建設,著力形成課上與課下、校內與校外,理論與實踐、公安院校與實戰(zhàn)單位相結合的課程教學體系。

可見,突出實戰(zhàn),加強實踐是公安教育特色,診所法律教育的實踐性、技術性和開放性可以更好地服務于公安院校面向實戰(zhàn)、服務實戰(zhàn)、融入實戰(zhàn)的需求。

但是,在公安院校法學專業(yè)開展診所法律教育也面臨著如下困境:

我國開展診所法律教育的學校多數(shù)通過在各法學院系設置法律教育診所的方式實現(xiàn)。

公安院校是公安機關的重要組成部分,其院系設置、管理體制與培養(yǎng)模式都服務于培養(yǎng)高素質應用型警務人才的需要。

公安院校法學專業(yè)雖然受到重視,但其非公安專業(yè)的身份在一定程度上限制了自身的發(fā)展。

要想在公安院校設置法律教育診所,短期內還無法實現(xiàn)。

公安院校的教師具有警察與教師的雙重身份,這種特殊身份使得公安院校的教師責任更重,紀律更嚴。

公安院校法學專業(yè)多數(shù)教師都具有律師職業(yè)資格,但由于警察的特殊身份,很難申請從事兼職律師工作。

相比普通高校,公安院校法學專業(yè)教師從事律師執(zhí)業(yè)的寥寥無幾。

診所法律教育的開展又離不開這類教師的積極參與,學院僅僅依賴聘請專職律師承擔診所法律教育不僅不現(xiàn)實,也會使教學效果大打折扣。

“教、學、練、戰(zhàn)”一體化教學模式最能體現(xiàn)公安教育特色。

實踐中,為了更好貫徹“教、學、練、戰(zhàn)”一體化教學模式,公安院校的課程安排非常緊湊,相比普通高校,模擬實戰(zhàn)“練”和一線崗位的“戰(zhàn)”占有較高比例。

在此前提下,如何將診所法律教育的課程合理安排融入到“教、學、練、戰(zhàn)”一體化教學模式中?是開展診所法律教育的前提性問題。

公安院校法學專業(yè)開展診所法律教育確實存在一定困境,但因此放棄該教學方法,豈不因噎廢食,因小失大。

診所法律教育的精髓在于摒棄傳統(tǒng)教育偏重理論知識學習的方式,將法律知識與社會實踐融于一體,無論是從理念還是從方法的角度,診所法律教育與公安院?!敖?、學、練、戰(zhàn)”一體化教學模式都具有高度的一致性。

在公安院校法學專業(yè)開展診所法律教育不僅能全面提高學生解決實際問題的能力,還能促進“教、學、練、戰(zhàn)”一體化教學模式在非公安專業(yè)有效開展。

因此,思考突破困境的路徑才是正確的選擇。

現(xiàn)有的診所法律教育機構設置存在四種類型:一是在原有公益性機構如法律援助中心的基礎上設置診所;二是掛靠有關研究中心設置診所;三是與有關機構如律師事務所等合作設置診所;四是直接設置法律診所。

公安院校法學專業(yè)直接設置法律診所存在困難,但可以借鑒其他模式,結合公安院校自身特色,利用現(xiàn)有的實習和公眾服務平臺來開展診所法律教育。

以湖北警官學院為例,該校長期與地方市、縣保持良好的實習合作關系。

在教師帶領下每位學生都要參與為期半年的實習,公安院校法學專業(yè)可以充分利用實習機會將診所法律課程融入到一線崗位的“戰(zhàn)”中。

湖北警官學院還設有司法鑒定中心對外開展鑒定工作,法學專業(yè)可以與該中心建立合作機制,對來申請鑒定的相關案件提供法律援助。

通過實習與公眾服務平臺沖破機構設置的困境,打開獲取案件的渠道。

公安院校教師因雙重身份限制了其從事兼職律師工作,但《司法部關于公安警察院校教師可以擔任兼職老師的通知》明確表示,公安警察院校的教師中符合律師條件的,經考核批準后,可以在當?shù)胤深檰柼?律師事務所)擔任兼職律師。

實踐中,雖然很少有公安院校教師能成功兼職律師,但根據(jù)相關文件,學院應鼓勵符合條件的教師積極爭取兼職律師執(zhí)業(yè)資格。

除此之外,公安院校應加強與其他法律部門、組織的聯(lián)系,聘請法官、律師兼職診所法律教師,與其他院校的診所法律教育機構展開互助合作,擴展渠道,解決教師資源缺乏的實際問題。

專業(yè)院校與普通院校在課程設計上應有所區(qū)別,特別是診所法律教育的課程必須圍繞專業(yè)需求,體現(xiàn)專業(yè)特色,除了掌握基本法學理論和法學技能外,還必須重點把握公安業(yè)務中涉及的法律理論及公安法律運用技能。

在課程設計上,可以結合學院開展的實習訓練,根據(jù)一線公安工作實際情況,將具有公安特色的診所法律教育課程融入到實習中。

具體課程需要教師深入一線廣泛調研,結合課堂教學經驗,科學合理設計以保證在實習過程中既能滿足學生學習的需求又能解決公安一線工作實際問題。

[1]allegaleducationintheunitedstates:in-houseclinics,externshipsandsimulations[j].journaloflegaleduca-tion,2001,51(3):375-381.

[2]柯嵐.診所法律教育的起源及其法理學意義[j].中國法學教育研究,2006(3)。

法律本科論文篇十四

時間如白駒過隙,稍縱即逝。我的開放教育法學本科學習即將結束,在這兩年的學習中,我認真的對待學習,嚴格要求自己,形成了敏銳的法律眼光和全面的法律思想,學會了運用法律價值觀判斷事物的是否曲直,同時,本人在思想覺悟、法律專業(yè)素養(yǎng)等方面取得了一定的成績。回顧過去,現(xiàn)就兩年的學習情況作如下評論:

本人在這兩年的時間里,無論是在學習上還是在工作上,精益求精,力求完美,認真學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論,深刻領會其重要思想,高標準、嚴格要求自己。一是遵紀守法,按法律人的思想武裝自己。通過法律知識的學習,樹立了正確的價值觀、人生觀,同時,我的政治理論水平進一步加強。二是團結同學同事,很好的融洽同學們及同事們的關系。在校期間,我能和同學們很好的處理關系,互相幫助和照顧?;氐絾挝?,在工作上,我能夠很好的和同事們處理工作上的關系,得到了同事們一致好評。

本人在學習之余,充分利用空閑時間,以學促學、活學活用,積極去法院旁聽相關案件審理,提高自己的法律實務能力,曾在xx年7月某天在長沙市岳麓區(qū)人民法院民事庭庭外為一起勞動合同糾紛案件的原告提供現(xiàn)場咨詢,得到了當事人的肯定。回到單位,我主動向單位領導請纓,擔當單位的煙草方面行政案件的辦理員,同時在工作上,還及時解答同事們在日常生活中遇到的法律方面的問題,深得領導和同事的認可。通過這一系列的法律實踐,目前,本人的法律思維能力、邏輯思維能力及法律理論水平明顯提高。

法律本科論文篇十五

法律學是研究權利與社會公正的學科,因此,對于社會中的社會事實的引用,是不可避免的。

法律學與藝術不同的地方在于,法學并不著力于對生活中社會事實的再創(chuàng)造,或使描述的社會事實高于生活。所以,對社會事實的加油添醋,總會被法律人理性所排拒。

甚至,法律人必須避免對社會事實的簡單描摹,這與其說是法律人必要的生活圓通,不如說是這門學科的特性使然:它必須與人保持對話可能,因而給予別人必要的體面和尊嚴。將“走資派”批倒批臭,并不是法律人的作派。

但是,為了法律制度的進步,也是為了社會的總體利益,法律人也必須去尋找權利與其他社會支配因素之間的關系,也必須去尋找它們之間失衡的具體社會表現(xiàn)。這就是法學對社會事實“必要的引用”。

因此,任何人都不要為此驚詫,與社會事實有關的方面,也不要動輒為此不安,因為要知道法律人所作的,是一種理性的“必要引用”,它是以社會為著眼點,對具體的社會主體,并無攻擊的惡意。

如果法律人不保持這樣的態(tài)度,我們的世界,這個可用語言描摹的世界,不是克制表述下的模樣。

關鍵的問題在于,社會也處于轉型的特殊時期。它同正態(tài)時期不同的地方在于,麻煩越少越好。法律人本著對社會和人民的關懷投鼠忌器,無意通過對社會事實的藝術處理或簡單描摹,在社會的平靜之中,制造波瀾。雖然他們作為一個集體,他們有這樣的.充足的素材積累,以及有這樣的能力:遠遠高于小報記者的描寫能力。

法律人既不是社會競技中的犯規(guī)方,也通常不是受害者。他們僅僅是因為自己的選擇,走入了法律這樣一個人類古老的行業(yè)。法律人不關心人類權利,不希望通過社會事實分析去構建權利的合適模式,這就如同醫(yī)生不關心研究健康的機理,農民不關心耕種。

在這種行業(yè)狀態(tài)下,法律學與政治之間,不應因為社會事實的“必要引用”,而產生關聯(lián)。法律學是權利學,永遠不再屬于政治的范疇;它的學科獨立性,也建立在對社會事實“必要引用”的基本可能基礎上。既然要建立法治國家,就必須寬容法律人研究社會的病灶,不應因為法律人對社會事實的“必要引用”,而不必要驚恐,進而對文明的法律人,產生假想性的防衛(wèi)。

法律是文明人的規(guī)則,因此從職業(yè)的角度看,職業(yè)法律人也是不斷學習文明的人。對文明人的狐疑,就是對文明的狐疑。我們應當逐漸適應法律人對社會事實的必要引用。

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法律本科論文篇十六

四年的大學生活結束了,過去,收獲良多,現(xiàn)自我鑒定如下。

在校期間,我嚴格要求自己,努力學好專業(yè)知識,通過緊張的學習生活,我已經熟悉并掌握了有關法律基礎理論、基本法、部門法的相關知識。在學習之余,積極投身法律實踐工作中,使自己在豐富理論知識的同時,增加了社會經驗。四年中令我欣慰的是:連續(xù)兩個學年,四次獲得獎學金,順利通過了大學英語四級考試和計算機二級考試。我把這些作為向上的動力,朝著更高的目標奮斗。

我校是一所理工學校,在培養(yǎng)人文素質的過程中,也滲透了理工科優(yōu)良的作風,在我的身上,您會看到工科同學的扎實、看到理科同學的冷靜。綜合發(fā)展自己,成為文、理、工兼具的好同學,是我對自己的要求。

作為一名來自農村的大同學,我繼承了中國農民的勤勞、堅韌不拔和不怕苦的精神。憑著這種精神,我邊工邊讀,直至順利完成學業(yè)。在今后的工作中,我會繼續(xù)發(fā)揚這種精神,愛崗敬業(yè),發(fā)揮自己的最大潛能!

我不能自比千里馬,便我相信您一定是伯樂,選準您的千里馬。希望給我一次選擇的機會,我會讓單位滿意,讓您滿意!

法律本科論文篇十七

美國是非法證據(jù)排除規(guī)則的發(fā)源地,它對該規(guī)則的貫徹執(zhí)行在世界各國也是最堅決、最徹底的。在美國,它通常以積極的態(tài)度肯定非法證據(jù)排除規(guī)則,詳細內容請看下文法律專業(yè)。

多實行強制排除模式,這種模式的特點是:法律明確規(guī)定通過非法程序獲取的證據(jù)作為一般性原則應當予以排除,同時又以例外的形式對不適用非法證據(jù)排除規(guī)則的情況加以嚴格限定,法官對于非法證據(jù)的排除基本上要依據(jù)法律的規(guī)定。

美國實行的是一種嚴格意義上的非法證據(jù)排除規(guī)則,即對于以非法手段取得的證據(jù)在刑事訴訟中將自動被排除或導致證據(jù)不可采用。非法證據(jù)排除規(guī)則適用的范圍涵蓋四種法律實施官員進行的非法行為:(1)非法搜查和扣押;(2)違反第五條或六條獲得的供述法律專業(yè)畢業(yè)論文范文;(3)違反第五條或六條獲得人身識別的證言;(4)“震撼良心”的警察取證方法。[2]這些非法證據(jù)排除規(guī)則主要是基于以下幾種價值理念:

警察與當事人,前者是國家公務人員,享有國家賦予其專享的權力,這種權力相對當事人具有強制性,而當時人除了憲法賦予的基本權利,沒有其他對抗警察這種強制性的權力的方法。因此,當事人相對處于弱勢地位,其合法權利易受到侵犯。設立非法證據(jù)排除規(guī)則(排除警察或檢察官用非法手段,特別是違反美國憲法的手段所取得的證據(jù))就很好的平衡了因雙方力量對比懸殊所產生的矛盾。如果法院排除了非法所得的證據(jù),警察就會因為他們的違法而受到懲罰,并使他們將來不敢在進行非法搜查。美國最高法院在沃爾夫案證實了“排除證據(jù)可能是威懾不合理搜查的有效方法”、非法證據(jù)排除規(guī)則在坎爾金斯案“其目的是通過切斷忽略憲法要求的誘因來防止以唯一可用的有效方式強制尊重憲法性保障”,而這些都無一例外的體現(xiàn)出該價值理念。

法律本科論文篇十八

簡歷編號:

更新日期:

姓名:

大學生個人簡歷網。

國籍:

中國。

目前所在地:

蘿崗區(qū)。

民族:

漢族。

戶口所在地:

湖北。

身材:

170cm74kg。

婚姻狀況:

未婚。

年齡:

28。

誠信徽章:

人才測評:

求職意向及工作經歷。

人才類型:

普通求職。

應聘職位:

律師助理、

工作年限:

4

職稱:

無職稱。

求職類型:

全職。

可到職日期:

隨時。

--3500。

希望工作地區(qū):

天河區(qū)增城蘿崗區(qū)。

個人工作經歷:

公司名稱:

起止年月:-07~-05廣東浩鑫建設集團有限公司。

公司性質:

民營企業(yè)所屬行業(yè):房地產/建筑。

擔任職務:

法務助理。

工作描述:

離職原因:

公司名稱:

公司性質:

中外合資所屬行業(yè):貿易/消費/制造/營運。

擔任職務:

開發(fā)部辦公室職員。

工作描述:

離職原因:

家庭事務。

公司名稱:

公司性質:

所屬行業(yè):

擔任職務:

工作描述:

離職原因:

志愿者經歷:

教育背景。

畢業(yè)院校:

北京大學自學考試。

最高學歷:

本科獲得學位:學士學位。

畢業(yè)日期:

所學專業(yè)一:

法律。

所學專業(yè)二:

受教育培訓經歷:

語言能力。

外語:

英語一般。

國語水平:

精通。

粵語水平:

較差。

工作能力及其他專長。

全國律師執(zhí)業(yè)資格證書a證,學士學位證。

我就是石縫中的一棵種子,給我一點土壤,我就會生存下去,將來也可能長成一棵參天大樹。如果給我一個機會,我就會力所能及的將他做到最好。我從小夢想著成為一名法律工作者,所以我選擇了法律,即使經歷了重重磨難,我也不會放棄自己的夢想,哪怕只有一點點機會,我也會努力爭取。

詳細個人自傳。

性格外向,積極樂觀,勤奮踏實,工作認真負責。身心健康,無不良嗜好,無任何不良犯罪記錄。雖然我是用自學的.方式完成本科學業(yè)并通過國家司法考試,但是在此過程中,極大的鍛煉了自己的自學能力,還塑造了本人堅忍不拔的性格.

我就是石縫中的一棵種子,給我一點土壤,我就會生存下去,將來也可能長成一棵參天大樹。如果給我一個機會,我就會力所能及的將他做到最好。我從小夢想著成為一名法律工作者,所以我選擇了法律,即使經歷了重重磨難,我也不會放棄自己的夢想,哪怕只有一點點機會,我也會去努力爭取。

法律本科論文篇十九

同時不斷產生新型的社會關系與糾紛,這些新型的社會關系本應當屬于法律的調整范圍,但是由于法律的滯后性,使得司法機關在裁判相關糾紛時無明確的法律規(guī)范可以借鑒,這時候就產生了法律漏洞。

法律所調整的范圍是既有限又相對廣泛的,立法者立法水平的高低直接決定著法律能否得到有效的適用。如果立法者的立法水平較低,制定出的法律規(guī)范適用性較差或者對于應當適用法律進行調整的社會關系未能及時制定相關法律規(guī)范,那么就會使得法律的適用出現(xiàn)問題,同時法律的公信力也會降低。

為了能夠制定出具有普遍適用價值的法律規(guī)范,立法機關在制定法律時,往往采取較為抽象的法律規(guī)定,而不會予以詳細闡述,由此來維護法律的穩(wěn)定性。而法律條文過于抽象和籠統(tǒng),會導致適用過程中大量的問題。如不同的主體根據(jù)其價值觀念對抽象性的法律有著不同的理解,由此在法律適用方面產生諸多不便。

法律本科論文篇二十

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尊敬的公司的領導:

您好!

我是湖南常德人,生于1988年。2006年,因為高考發(fā)揮失常,我選擇了中南大學自考本科,我學的是法律,在讀大學的日子,我一直很注重提高自己的綜合素質,不管是從學業(yè)上還是在處理事情的能力方面,我都嚴格要求自己。因為我不想被別人說自考生怎樣不努力,所以,我連續(xù)兩年獲得法學院“優(yōu)秀學生”的稱號,并且在2007年考取了助理人力資源管理師證,今年還順利通過了學位考試。(qq個性簽名網

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在學校的創(chuàng)業(yè)者協(xié)會里擔任宣傳部干事一職,積極協(xié)助協(xié)會籌辦各種活動;班級事務繁多,我也經常幫助班干部減輕他們的'工作壓力。課余時間我還參加了勤工儉學兼職活動,大一時做過各種促銷員,比如百事可樂等等。大二暑假酒店做過服務員,也使我鍛煉了自己的溝通能力和變通能力,使我認識到在外做事,誠信待人是基礎,活潑機靈、見事做事干活勤快是討人喜歡的訣竅。我的不斷努力使我今年以優(yōu)異的成績提前畢業(yè)。這并不是說明我如何優(yōu)秀,我只想證明我比別人更加努力,我相信,我的努力不會白費。我不缺能力與信心,我缺的是一個機會。謝謝!

隨信附上

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法律本科論文篇二十一

美國是非法證據(jù)排除規(guī)則的發(fā)源地,它對該規(guī)則的貫徹執(zhí)行在世界各國也是最堅決、最徹底的。在美國,它通常以積極的態(tài)度肯定非法證據(jù)排除規(guī)則,詳細內容請看下文。

多實行強制排除模式,這種模式的特點是:法律明確規(guī)定通過非法程序獲取的證據(jù)作為一般性原則應當予以排除,同時又以例外的形式對不適用非法證據(jù)排除規(guī)則的情況加以嚴格限定,法官對于非法證據(jù)的排除基本上要依據(jù)法律的規(guī)定。

美國實行的是一種嚴格意義上的非法證據(jù)排除規(guī)則,即對于以非法手段取得的證據(jù)在刑事訴訟中將自動被排除或導致證據(jù)不可采用。非法證據(jù)排除規(guī)則適用的范圍涵蓋四種法律實施官員進行的非法行為:(1)非法搜查和扣押;(2)違反第五條或六條獲得的供述法律專業(yè)。

范文;(3)違反第五條或六條獲得人身識別的證言;(4)“震撼良心”的警察取證方法。[2]這些非法證據(jù)排除規(guī)則主要是基于以下幾種價值理念:

警察與當事人,前者是國家公務人員,享有國家賦予其專享的權力,這種權力相對當事人具有強制性,而當時人除了憲法賦予的基本權利,沒有其他對抗警察這種強制性的權力的方法。因此,當事人相對處于弱勢地位,其合法權利易受到侵犯。設立非法證據(jù)排除規(guī)則(排除警察或檢察官用非法手段,特別是違反美國憲法的手段所取得的證據(jù))就很好的平衡了因雙方力量對比懸殊所產生的矛盾。如果法院排除了非法所得的證據(jù),警察就會因為他們的違法而受到懲罰,并使他們將來不敢在進行非法搜查。美國最高法院在沃爾夫案證實了“排除證據(jù)可能是威懾不合理搜查的有效方法”、非法證據(jù)排除規(guī)則在坎爾金斯案“其目的是通過切斷忽略憲法要求的誘因來防止以唯一可用的有效方式強制尊重憲法性保障”,而這些都無一例外的體現(xiàn)出該價值理念。

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